Справочник от Автор24
Поделись лекцией за скидку на Автор24

Предмет, метод и система гражданского права

  • 👀 418 просмотров
  • 📌 342 загрузки
Выбери формат для чтения
Статья: Предмет, метод и система гражданского права
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Загружаем конспект в формате doc
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Конспект лекции по дисциплине «Предмет, метод и система гражданского права» doc
В.1. Предмет и метод гражданского права. В предмет ГП входят отношения: 1) имущественно-стоимостные, в т.ч. товарно-денежные и иные, не связанные с денежным обращением, но имеющие стоимостный характер (обмен, дарение и т.п.), при этом не все имущественные отношения регулируются ГП, а только такие, которые основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (п.1 ст.2 ГК), поэтому к имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в т.ч. к налоговым и финансовым гражд-е зак-во не применяется, если зак-вом не предусмотрено иное (п. ст.2 ГК); 2) личные неимущественные связанные с имущественными (авторские, изобретательские и т.п.), также основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников; 3) дискуссионным является вопрос о том, регулируются ли гражданским правом личные неимущественные отношения не связанные с имущественными? В п.2 ст.2 ГК указано, что неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством. Исключение этих отношений из предмета г.п. объясняется нарушением единства предмета, поэтому сторонники включения в предмет г.п. личных неимущественных отношений пытаются выделить общее свойство, присущее имущественным и неимущественным отношениям, например - их взаимооценочный характер. 4) предпринимательские (разновидность имущ.) (абз.3 п.1 ст.2 ГК), признаки предпринимательской деятельности: а) самостоятельная, б) осуществляется на свой риск, в) направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, г) осущ-ся лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке. Метод г.п.- преобладает диспозитивный, предполагающий возможность самостоятельного выбора вариантов поведения. ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. В.1. Система источников гражданского права. В.2. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Толкование г.п. норм. В.1. Система источников гражданского права. Источник – это внешняя форма выражения норм права. Основную группу источников образуют нормативно правовые акты. Следует различать понятия гражданское законодательство и нормативно правовые акты, содержащие нормы гражданского права. В юридической литературе обычно используется термин гражданское законодательство в широком смысле (все нормативные акты, содержащие нормы гражданского права) (такой же смысл вытекает из содержания некоторых норм ГК) однако в соответствии с п. 2 ст. 3 ГК гражданское законодательство – это ГК и принятые в соответствии с ним ФЗ. Остальные нормативно правовые акты в соответствии с ГК являются актами, содержащими нормы гражданского права. Согласно ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство относится к исключительному ведению РФ, поэтому в юридической литературе существует мнение, что к законам принятым «не в соответствии с ГК» относятся, в том числе законы субъектов РФ, другие авторы считают, что нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, могут приниматься только на федеральном уровне. (Кроме того, в силу п. 3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 нормы гражданского права, содержащиеся в нормативных актах субъектов РФ, изданных до введения в действие КРФ, могут применяться судами, если они не противоречат КРФ и ГК). Помимо нормативно правовых актов общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ (п. 4 ст. 15 КРФ и ст. 7 ГК), являются частью правовой системы РФ. Международные договоры применяются непосредственно, если из них самих не следует, что для их применения требуется издание внутригосударственного акта (п. 2 ст. 7 ГК). Международный договор обладает большей юр. силой, чем внутреннее законодательство ( п. 4 ст. 15 КРФ и п. 2 ст. 7 ГК). (В силу п. 6 ст. 125 Конституции РФ не соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению). По юридической силе нормативные акты, содержащие нормы гражданского права делятся на: 1. Законодательные акты: а) Конституция РФ (согласно п. 1 ст. 15 КРФ имеет высшую юр. силу и прямое действие), закладывает основы регулирования отношений собственности (ст. 35, 36) и личных неимущественных отношений (ст. 20-25); б) Гражданский кодекс РФ, состоящий из 4 частей. Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК (п. 2 ст. 3 ГК); в) ФЗ – принятые в соответствии с ГК (об АО, ООО и др.) и иные. 2. Подзаконные акты: а) Указы Президента РФ, которые принимаются независимо от того, есть ли на то указание в гражданском законодательстве и не должны противоречить ГК и ФЗ (п. 3 ст. 3 ГК); б) Постановления Правительства РФ, принимаемые на основании и во исполнение ГК, ФЗ и указов Президента (п. 4 ст. 3 ГК); в) акты министерств и других федеральных органов исполнительной власти (ведомственные нормативные акты) – издаются в случаях и в пределах, предусмотренных нормативными актами высшей юр. силы (п. 7 ст. 3 ГК). Помимо нормативных актов существуют иные источники гражданского права, в первую очередь это обычаи делового оборота (п. 1 ст. 5 ГК) – это правило поведения: а) сложившееся, то есть определенное по содержанию (п. 4 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 ); б) широко применяемое (в отличие от делового обыкновения), при этом обычай не зависит от территории, т.е. может быть и интернациональным, национальным или местным; в) в какой либо области предпринимательской деятельности. В Концепции указано, что обычай широко применяется не только в предпринимательской деятельности, например, в отношениях, связанных с определением гражданами порядка пользования общим имуществом. Поэтому в Проекте предлагается дополнить помимо предпринимательской словами «или иной» деятельности; г) не предусмотренное законодательством независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Это не исключает упоминания об обычае в тексте закона, главное, чтобы в тексте не была сформулирована его сущность (тогда он становится частью нормативного акта). Неформальность обычая порождает трудность его установления и доказывания, поэтому различные организации (УНИДРУА, ЮНСИТРАЛ) занимаются формализацией (унификацией) обычаев. Обычаи, принятые в РФ свидетельствует Торгово-промышленная палата РФ. Обычай применяется, если не противоречит закону или договору (п. 2 ст. 5 ГК). Императивные нормы и условия договора имеют приоритет перед обычаем, диспозитивные нормы по общему правилу дополняются обычаем, однако в случаях предусмотренных законом обычай имеет приоритет перед диспозитивной нормой. Спорным является вопрос о том, являются ли источниками гражданского права: а) судебная (административная) практика, б) Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, в) решения Конституционного Суда РФ. (некоторые авторы считают источником права не только правовую позицию Конституционного Суда РФ – обязательный прецедент, но и судебную практику высших судов – убеждающий прецедент) В случае, если отношения не урегулированы законом, сторонами и отсутствуют обычаи делового оборота, применяется аналогия закона, т.е. нормы регулирующие сходные отношения (п. 1 ст. 6 ГК). При невозможности использовать аналогию закона, применяется аналогия права, т.е. отношения регулируются исходя из принципов гражданского права и требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК). В.2. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. При определении момента, с которого г.п. законы начинают действовать необходимо различать этапы их принятия, опубликования и вступления в силу. Датой принятия ФЗ считается день его принятия Гос. Думой в окончательной редакции. После подписания ФЗ Президентом РФ он подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней в «Российской газете» или СЗ РФ. ФЗ вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, если в нем самом не предусмотрено иное. Некоторые части ФЗ м.б. введены в действие позже или раньше остальных. Указы Президента и Постановления Правительства РФ вступают в силу как правило по истечении 7 дней после их официального опубликования. По общему правилу г. закон не имеет обратной силы, иное м.б. только в случаях прямо предусмотренных законом (п.1 ст.4 ГК) (обычно когда отношения ранее не были вообще урегулированы, либо когда улучшается положение участников гражданского оборота). Если отношения возникли до ведения в действие ФЗ, то он применяется к правам и обязанностям, возникшим после его введения, кроме договорных отношений, где не допускается применение нового закона к ранее заключенному договору, если иное прямо не предусмотрено самим законом (п.2 ст.4 и ст.422 ГК). Прекращение действия ФЗ возможно в случаях: 1) его отмены, 2) принятия нового закона, 3) истечения срока его действия, если он был принят на определенный срок. В пространстве гражд. законодательство действует на всей территории РФ, если территория не ограничена самим законом. По кругу лиц – оно распространяется на всех лиц, находящихся на территории РФ, однако самим законом м.б. прямо или косвенно определен круг лиц на которых распространяется его действие (Закон РФ « о защите прав потребителей»). ТЕМА 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ. В.1. Понятие (особенности) и содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Гражданское правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормой г.п. В гражданском правоотношении абстрактная норма получает свое конкретное выражение, т.о. гражданское правоотношение, это звено, в котором соприкасаются право и общественные отношения. Особенности гражданских правоотношений: 1) юридическое равенство их участников; 2) возможность установления правоотношений по воле их участников, в т.ч. по основаниям, прямо не предусмотренным законом, но не противоречащим ему (см. ст.8 ГК); 3) максимально широкий круг субъектов (физические и юр. лица, государство и муниципальные образования); 4) множественность объектов (вещи в т.ч. деньги и ценные бумаги, результаты работ, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага); 5) применение в качестве гарантий реального осуществления гражданских прав и обязанностей мер имущественного характера; 6) специфика порядка и способов защиты гражданских прав (исковое производство, самозащита). Содержание гражданских правоотношений - это составляющие его субъективные права и обязанности сторон. Субъективными они называются потому, что принадлежат конкретным участникам правоотношений, в отличие от права в объективном смысле – как абстрактной нормы. Субъективное право – это определенная законом мера возможного поведения участника правоотношения. Оно включает в себя три элемента: 1) возможность пользоваться определенным благом; 2) требовать от других лиц невмешательства в сферу своих правомочий; 3) при нарушении обратиться за защитой к компетентным гос. органам (использовать меры гос. принуждения). Субъективная обязанность – это мера должного поведения, которое заключается в необходимости совершения, либо воздержания от совершения определенных действий и обеспечивается возможностью применения мер гос. принуждения. В гражданских правоотношениях права и обязанности сторон как правило тесно связаны друг с другом, т.к. праву одной стороны соответствует обязанность другой. Они часто бывают корреспондирующими, т.е. праву одной стороны соответствует обязанность другой, а праву другой – обязанность первой. Виды гражданских правоотношений. 1) по своему содержанию они подразделяются на имущественные, личные неимущественные и личные неимущественные связанные с имущественными. Имущественные возникают по поводу материальных благ, которые не принадлежат неотрывно личности и могут быть отчуждены. Отношения эти имеют стоимостную форму. Личные неимущественные отношения возникают по поводу нематериальных благ, которые не могут быть оторваны от личности их носителя, не имеют стоимостной формы и, как следствие, неотчуждаемы. Личные неимущественные связанные с имущественными сочетают в себе элементы отношений первых двух групп. Так, например, авторские права включают в себя личные неимущественные права автора (право признаваться автором, использование имени автора или псевдонима, право обнародовать произведение и т.д.) и исключительные права автора (право на воспроизведение, показ, исполнение и т.д.). Исключительные права м.б. уступлены, но при этом личные неимущественные сохраняются за ним в т.ч. и после смерти. Значение классификации помимо определения возможности отчуждения заключается также в том, что имущественные права защищаются с помощью санкций имущественного характера, а неимущественные, наряду с имущественными санкциями (возмещение морального вреда), м.б. защищены и с помощью иных мер (опровержение порочащих сведений, публичное извинение и т.п.). Кроме того исковая давность на требования вытекающие из нарушенных личных неимущественных прав не распространяется (ст. 208 ГК). 2) в зависимости от количества лиц противостоящих носителю права (обязанных) различаются относительные и абсолютные правоотношения. В абсолютных управомоченному лицу противостоит неопределенное количество обязанных лиц и их обязанность заключается в воздержании от действий, препятствующих осуществлению права (вещные, личные неимущественные, авторские и т.п.). В относительном правоотношении управомоченному лицу противостоит конкретное обязанное лицо или лица, обязанность которого выражается как правило в совершении каких-то действий в пользу управомоченного лица (но м.б. и в воздержании) (обязательственные). 3) в зависимости от того, может ли управомоченное лицо удовлетворить свои интересы самостоятельно, либо только посредством другого (обязанного) лица различаются вещные и обязательственные правоотношения. Вещные права реализуются посредством действий самого управомоченного лица, обязательственные правоотношения реализуются путем совершения определенных действий обязанным лицом. Значение классификации в различной правовой регламентации поведения обязанных лиц, в вещных правоотношениях достаточно не препятствовать управомоченному лицу реализовать его интересы, в обязательственных юридический интерес управомоченного лица м.б. удовлетворен только посредством действий обязанного лица. Кроме того применяются также разные способы защиты вещных (виндикационный и негаторный иски, самозащита) и обязательственных (возмещение вреда) прав. Классификация производится по разным основаниям, поэтому одно правоотношение может подпадать под все способы классификации (собственность – имущественное, абсолютное, вещное). В то же время некоторые правоотношения не подпадают под указанные виды (наследственные не являются ни вещными, ни обязательственными). ТЕМА 4. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. В.1. Правоспособность физических лиц. В.2. Дееспособность физических лиц. В.3. Опека и попечительство, патронаж. В.4. Место жительства гражданина, его значение. Отсутствие в месте жительства. В.1. Правоспособность физических лиц. Правоспособность – способность гражданина иметь права, нести обязанности (позволяет определить объем прав субъекта). Ст. 18 ГК, посвященная правоспособности граждан, содержит перечень основных прав, который не является закрытым и граждане вправе иметь иные права, в том числе прямо не предусмотренные гражданским законодательством, то есть граждане обладают общей правоспособностью. Правоспособностью в равной мере обладают все физические лица (п. 1 ст. 17 ГК), в том числе иностранные граждане и лица без гражданства (см. п. 1 ст. 2 ГК), за исключением случаев установленных законом: а) Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", Статья 11. п. б) - при введении чрезвычайного положения на определенной территории установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства; б) "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ ст. 15 п. 3 - Иностранные граждане, лица без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях; в) Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" Статья 3. Иностранные граждане, лица без гражданства, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. И т. д. В соответствии со ст. 1194 ГК Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения прав российских граждан и юридических лиц. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Возникновение правоспособности связано с фактом рождения, при этом не требуется, чтобы он был жизнеспособным. Факт рождения определяется медицинскими показателями (отделение плода от организма матери, степень доношенности, самостоятельное дыхание, вес). В связи с тем, что закон учитывает интересы еще не родившихся детей (п. 1 ст. 1088 ГК - В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеет ребенок умершего, родившийся после его смерти; п. 1 ст. 1116 ГК - К наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства) некоторые авторы полагают, что некоторые элементы правоспособности возникают до рождения. В юридической литературе также высказывается мнение, что отдельные элементы правоспособности возникают позднее (право заниматься предпринимательской деятельностью). Прекращение правоспособности происходит в момент, когда возврат к жизни исключен (биологическая смерть, смерть мозга). Объявление гражданина умершим судом не влечет прекращения правоспособности гражданина, если фактически он жив (все совершенные им действия являются действительными). Ограничение правоспособности граждан возможно лишь в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК), это: а) санкция за уголовное преступление в виде лишения ограничения или лишения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; б) признания предпринимателя банкротом; в) лишения родительских прав (ст. 69 СК); г) вследствие психического расстройства - гражданин может быть временно (на срок не более пяти лет и с правом последующего переосвидетельствования) признан непригодным к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности (ст. 6 Закона о психиатрической помощи). и т.д. Сами граждане не вправе отказаться от правоспособности (такие сделки ничтожны), кроме случаев, когда это прямо допускается законом (п. 3 ст. 22 ГК) (найти отличие отказа от правоспособности от отказа от права). В.2. Дееспособность физических лиц. Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК). В рамках дееспособности различают сделкоспособность и деликтоспособность. Дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что требует от него психической зрелости. До 6 лет гражданин полностью недееспособен. С 6 лет малолетние вправе совершать: (п. 2 ст. 28 ГК) а) мелкие бытовые сделки (закон не раскрывает содержания, в юридической литературе незначительная по сумме и направленная на удовлетворение бытовых (текущих, каждодневных) потребностей); б) сделки, безвозмездные с его стороны, кроме требующих нотариального удостоверения или государственной регистрации (могут ли родители контролировать такие сделки вопрос открытый, кроме того могут ли сами родители заключать сделки с детьми, ведь представителю запрещено выступать от имени сторон, интересы которых противоположны – п. 3 ст. 182 ГК); в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями, или с их согласия третьими лицами (по поводу средств существуют разные мнения, одни считают, что это только деньги, другие – и иное имущество (коллекцию марок например). Остальные сделки совершают от имени малолетних их родители, усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28 ГК), они же отвечают за вред, причиненный малолетним (если не докажут, что вред возник не по их вине) и по совершенным им сделкам (п. 3 ст. 28 и ст. 1073 ГК). С 14 лет несовершеннолетние вправе самостоятельно: (п. 2 ст. 26 ГК) 1) распоряжаться своим заработком, стипендией или иным доходом (спорным является вопрос, может ли он распорядиться имуществом приобретенным на эти средства). Он может быть ограничен в этом праве или лишен его судом при наличии достаточных оснований (обычно явно неразумное использование средств – спиртное, азартные игры и т.п.) по ходатайству опекунов (п. 4 ст. 26 ГК); 2) осуществлять авторские права; 3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 4) с 16 лет быть членом кооператива. Все остальные сделки несовершеннолетние совершают с письменного одобрения ее родителями, которое может быть дано и впоследствии (п.1 ст.26 ГК). Спорным является вопрос о том, оба родителя должны давать согласие или может только один из них. По совершенным ими сделкам несовершеннолетние отвечают самостоятельно (п. 3 ст. 26 ГК), а за причиненный вред родители возмещают вред при отсутствии средств у несовершеннолетнего (если не докажут, что вред возник не по их вине) (ст. 1074 ГК). Полная дееспособность наступает с 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК), до этого возраста полная дееспособность может наступить в случаях: 1) вступления в брак (ст. 13 СК допускает с 16 лет при наличии уважительных причин, если законами субъектов не снижен брачный возраст, закон Сахалинской области с 14), расторжение брака до 18 лет не прекращает полной дееспособности, кроме случаев признания брака недействительным (п. 2 ст. 21 ГК); 2) эмансипации (ст. 27 ГК) – с 16 лет, если несовершеннолетний работает по трудовому договору, или занимается предпринимательской деятельностью (закон не требует стажа, поэтому достаточно факта). (Спорным является вопрос может ли являться основанием эмансипации членство в производственном кооперативе). В соответствии с п. 16 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 - несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами за исключением тех, для приобретения которых федеральным законом установлен возрастной ценз (быть усыновителем например можно с 18). При согласии опекунов эмансипация производится по решению органов опеки и попечительства, при отсутствии согласия судом. Совершеннолетний гражданин могут быть признан судом недееспособным, если вследствие психического расстройства он не может понимать значения своих действий или руководить ими (определяется экспертизой). В этом случае над ним устанавливается опека (п. 1 ст. 29 ГК). Опекун совершает все (в т.ч. мелкие бытовые) сделки и несет ответственность (на началах вины). Суд отменяет свое решение при излечении гражданина (п. 3 ст. 29 ГК). Ограничение дееспособности гражданина возможно, если гражданин злоупотребляет спиртным, наркотиками или азартными играми и ставит тем самым семью в тяжелое материальное положение (п. 1 ст. 30 ГК). При этом нет необходимости признавать его хроническим алкоголиком или наркоманом, кроме того наличие дохода у других членов семьи также не препятствует признанию лица ограниченно дееспособным, достаточно того, что семья не получает материальной поддержки (см. п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 4 мая 1990 № 4). В таком случае над ним устанавливается попечительство, гражданин вправе самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, совершать остальные, а также получать и распоряжаться заработком, пенсией или иным доходом он может только с согласия попечителя (закон не требует письменного согласия). Отвечает по совершенным им сделкам и за причиненный им вред самостоятельно. В.3. Опека и попечительство, патронаж. О. и п. устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а над несовершеннолетними также в целях их воспитания (соответствующие этому права и обязанности о. и п. определяются семейным законодательством (п.1 ст.31 ГК). О. и п. являются законными представителями подопечных (п.2 ст.31 ГК). Опека устанавливается над малолетними и недееспособными, попечительство над несовершеннолетними и ограниченно дееспособными. Надзор за деятельностью о. и п. осуществляют органы о. и п. в качестве которых выступают органы местного самоуправления (ст.34 ГК). О. или п. назначается органом МСУ только с его согласия (п.3 ст.35 ГК), по месту жительства подопечного, а при наличии заслуживающих внимания обстоятельств по м.ж. о. или п. (п.1 ст.35 ГК), из числа совершеннолетних дееспособных граждан не лишенных родительских прав (п.2 ст.35 ГК). Свои обязанности о. и п. по общему правилу исполняют безвозмездно (п.1 ст.36 ГК). О. и п. вправе распоряжаться доходами подопечного самостоятельно (в интересах подопечного), если эти расходы направлены на содержание подопечного, прочие сделки, в особенности связанные с уменьшением имущества подопечного совершаются только с согласия органов о. и п. (см. п.1 и 2 ст.37 ГК). О. и п., их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, кроме дарения или передачи имущества в безвозмездное пользование (п.3 ст.37 ГК). Если подопечный обладает недвижимым или ценным движимым имуществом орган о. и п. может назначить доверительного управляющего таким имуществом и в т.с. о. или п. сохраняет свои полномочия только в отношении имущества не переданного в д.у. (п.1 ст.38 ГК). Д.у. действует на основании договора с органом о. и п. за вознаграждение. Существует разновидность попечительства – патронаж (ст.41 ГК), который устанавливается над совершеннолетними дееспособными гражданами по их просьбе (на основании договора), если они нуждаются в уходе (по болезни, старости и т.п.). Патронаж прекращается по требованию подопечного. В.4. Место жительства гражданина, его значение. М.ж. является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (п.1 ст.20 ГК). Регистрация не определяет м.ж., а лишь является одним из доказательств. Граждане вправе самостоятельно выбирать м.ж. (ст. 27 КРФ), это право защищается гражданским законодательством как нематериальное благо, однако м.ж. граждан до 14 лет или находящихся под опекой признается м.ж. их опекунов (родителей) (п.2 ст.20 ГК) (хотя п.2 ст.36 ГК допускает раздельное проживание попечителя с подопечным с 16 лет, Семейный Кодекс вообще не предусматривает возможности раздельного проживания несовершеннолетних с попечителями). От м.ж. следует отличать место пребывания, в котором гражданин находится временно (гостиница, санаторий и т.п.). М.ж. имеет материально-правовое и процессуальное значение. Оно позволяет идентифицировать гражданина, по м.ж. открывается наследство, исполняются обязательства и т.п. Процессуальное значение м.ж. в том, что по нему определяется подсудность, направляются официальные вызовы и извещения, судебные повестки. Отсутствие в месте жительства. В случае длительного отсутствия гражданина в месте жительства возникает юридическая неопределенность, ущемляющая права других лиц (иждивенцев, кредиторов, самого отсутствующего гражданина). Устранение этой неопределенности обеспечивается институтами безвестного отсутствия и объявления умершим. Признание б.о. или умершим возможно только по суду (особое производство), на основании заявления заинтересованных лиц, которые не обязаны разыскивать отсутствующего (суд сам производит необходимые действия – рассылает запросы в милицию, ЖЭКи и т.п.). при наличии данных о преднамеренном отсутствии гражданина в м.ж. суд должен воздержаться от признания его б.о. или умершим. Основания признания гражданина б.о. – отсутствие сведений о нем в его м.ж. в течение 1 года. Срок исчисляется со дня получения о нем последних сведений, если день определить нельзя, срок исчисляется с первого числа следующего месяца, если нельзя определить месяц, то с первого января следующего года (ст. 42 ГК). Последствия признания гражданина б.о.: (ст.43 ГК) 1) из имущества б.о. гражданина выделяются средства для иждивенцев и погашаются требования кредиторов; 2) при необходимости имущество передается на основании решения суда органами опеки и попечительства в доверительное управление (орган опеки и попечительства может назначить д.у. и до истечения года (п.2. ст.43 ГК)). В случае явки гражданина д.у. отменяется на основании решения суда (ст.44 ГК); 3) прекращается действие доверенности выданной им или ему (п.1 ст.188 ГК); и т.д. основания признания гражданина умершим: (ст.45 ГК) 1) если в его м.ж. нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет; 2) в течение 6 месяцев, если гражданин пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью, или дающих основания предполагать его гибель от определенного несчастного случая (срок исчисляется со дня, когда произошел несчастный случай); 3) в течение 2 лет, если гражданин пропал в связи с военными действиями (срок исчисляется со дня окончания военных действий). Днем смерти считается день вступления в законную силу решения суда (м.б. и день его предполагаемой гибели – 2)). Последствия признания гражданина умершим те же, что и при фактической смерти: открывается наследство; прекращаются обязательства, носящие личный характер; иждивенцы получают право на пенсии и пособия; прекращается брак, однако если гражданин жив, то его правоспособность и дееспособность не прекращается. В случае явки гражданина (ст.46 ГК), объявленного умершим, или обнаружения места его пребывания, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Гражданин вправе потребовать возврата имущества, которое перешло от него новым владельцам безвозмездно, кроме денег и ценных бумаг на предъявителя, имущество перешедшее возмездно м.б. истребовано, если будет доказано, что приобретший имущество знал, что гражданин объявленный умершим жив. Если возврат имущества в натуре невозможен, возмещается его стоимость. Брак м.б. восстановлен по совместному заявлению супругов, если ни один из них не вступил в новый брак (ст.26 СК). Вопрос 5. Государство и муниципальные образования, как субъекты гражданских правоотношений. Характеристика субъектов. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования (публичные образования) составляют особую группу участников гражданских правоотношений, так как обладают властными полномочиями, однако в силу п. 1 ст. 124 ГК выступают в гражданских правоотношениях, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами, то есть слагают с себя эти полномочия. (Законодатель зачастую отходит от этого правила, устанавливая в ином отраслевом законодательстве (в первую очередь бюджетном) фактические преимущества для публичных образований – например, практически устанавливая иммунитет по применению к ним мер имущественной ответственности). К публичным образованиям применяются нормы, определяющие участие юр. лиц в гражданских правоотношениях, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК). (Юридико-технический прием в целях правовой экономии, хотя некоторые авторы (Е.А. Суханов) считают их «юридическими лицами публичного права». Однако публичные образования не являются юридическими лицами, отличаясь от них а) особым порядком создания, б) функциональной направленностью деятельности – участие в обороте исключительно с целью реализации задач публичной власти). Вопрос о правоспособности публичных образований является спорным. Некоторые авторы (В.А. Плетнев, М.И. Брагинский) полагают, что она общая, так как они, осуществляя законодательные функции, в принципе могут осуществлять любые права. Другие (большинство) считают, что обладают специальной правоспособностью (целевой или функциональной – различия считаются лишь терминологическими), так как она необходима им лишь для реализации задач публичной власти. Формы участия. От имени публичных образований в гражданских правоотношениях выступают их органы в рамках своей компетенции, а также юр. лица и граждане (как представители) (ст.125 ГК). Публичные образования могут участвовать в гражданском обороте и опосредовано – путем создания юр. лиц, собственниками имущества которых остаются указанные субъекты, а юр. лицам оно передается на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Виды отношений, в которых участвуют публичные образования. Публичные образования могут приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде (см. ст. 125 ГК). Имущественные правоотношения: 1) вещные - могут обладать имуществом на праве собственности (ст. 214, 215 ГК), при этом для них существуют специальные способы приобретения (бесхозяйные вещи, находка, клад) и прекращения права собственности (выкуп недвижимости в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, конфискация, реквизиция и проч.); 2) являются участниками обязательственных правоотношений (договорных и внедоговорных): а) договорные - делятся на отношения, в которых публичные образования выступают наравне с другими участниками оборота (доверительное управление, агентский договор и т.п.) и отношения, в которых они являются исключительными субъектами (поставка, подряд, НИОКР для государственных или муниципальных нужд и др.). особенностями последних является порядок их возникновения, исполнения и прекращения (ФЗ-94); б) внедоговорные - могут возникать из односторонних сделок и правонарушений, это деликтные обязательства (возмещают вред причиненный незаконными действиями их органов и должностных лиц (ст. 16 ГК) и неосновательное обогащение (гл. 60 ГК). 3) наследственные - публичные образования могут быть наследниками по завещанию, а РФ и по закону (п. 2 ст. 1116 ГК). Личные неимущественные правоотношения: Гражданско-правовую природу имеют отношения по использованию наименований «Россия», «РФ» и образованных на их основе слов и словосочетаний, а так же отношения по использованию иной символики, принадлежащей публичным образованиям. Кроме того публичному образованию может принадлежать право на обнародование произведения науки, литературы или искусства. Ответственность публичных образований: Публичные образования не отвечают по обязательствам друг друга, кроме случаев, когда они принимают на себя гарантию (поручительство) (п. 5, 6. ст. 126 ГК) (согласно п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 N 23 гарантия это не поименованный способ обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств); Публичные образования также не отвечают по обязательствам созданных ими юр. лиц (унитарных предприятий), кроме бюджетных учреждений и казенных предприятий по обязательствам которых они несут субсидиарную ответственность (п. 5 ст. 115 и п. 2 ст. 120 ГК) (по обязательствам учреждения только при недостаточности у него денежных средств); Публичные образования отвечают имуществом, принадлежащим им на праве собственности, кроме имущества: а) которое закреплено за созданными ими юр. лицами на правах хозяйственного ведения или оперативного управления; 2) которое может находиться только в гос. или муниципальной собственности, (при этом обращение взыскания на землю и др. природные ресурсы допускается только в случаях предусмотренных законом (ст. 126 ГК), в настоящее время закон такой возможности не предусматривает). Имущество, на которое может быть обращено взыскание составляет казну, которая делится на бюджет (денежные средства) и иное имущество (п. 4 ст. 214 ГК). Взыскание в первую очередь может быть обращено на средства бюджета и только при их отсутствии на иное имущество казны. При возмещении вреда за счет казны от ее имени выступает соответствующий финансовый орган (ст. 1071 ГК) (судебная практика исходит из того, что ответчиком является публичное образование, в лице финансового органа); Особенности ответственности публичных образований в отношениях с иностранными лицами заключаются в том, что государство обладает иммунитетом (см. ст. 127 ГК), то есть не допускается предъявление иска в суде другого государства, его обеспечение и исполнение решения суда без согласия самого государства. Закон об иммунитете пока не принят, однако процессуальное законодательство (ст. 401 ГПК, ст. 251 АПК), закрепляют абсолютный судебный иммунитет государства (помимо России Китай придерживается принципа абсолютного иммунитета, в США и Англии господствует принцип ограниченного (функционального) иммунитета). Законом допускается добровольный отказ государства от иммунитета (например ст. 23 ФЗ «О СРП»). ТЕМА 7. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. В.2. Понятие и виды ценных бумаг. В.3. Результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, информация. В.4. Нематериальные блага и их защита. В.2. Ценные бумаги, понятие и виды. Понятие ценной бумаги (ст.142 ГК) – это документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги (бездокументарные ценные бумаги). Фиксация прав по ним осуществляется путем внесения лицом, осуществляющему учет прав (имеющему лицензию) соответствующих записей в специальный реестр, в т. ч. компьютеризованный. Осуществление или передача прав по бездокументарной ц. б. осуществляется путем обращения к держателю реестра. Признаки документарной ценной бумаги: 1) строгая формальность – означает, что ц.б. должна быть составлена в определенной форме и иметь все необходимые реквизиты (определяются законом или в установленном им порядке). Отсутствие хотя бы одного из реквизитов или несоответствие ц.б. установленной для нее форме означает, что документ не является ценной бумагой, но сохраняет значение письменного доказательства (ст. 143.1 ГК); 2) публичная достоверность – означает, что ц.б. подтверждает наличие у ее обладателя имущественных прав. Возражения должника по ц.б. допускаются, если они вытекают из ценной бумаги или основаны на отношениях между должником и обладателем, кроме того возможно оспаривание ц.б. ввиду ее подделки или подлога; 3) определенность прав, закрепляемых ц.б. за ее владельцем (виды прав определяются законом или в установленном им порядке, а не участниками оборота); 4) необходимость предъявления документарной ц.б. для осуществления или передачи прав по ней. Виды ценных бумаг. Общая классификация: 1) предъявительские, именные и ордерные – в зависимости от способа обозначения управомоченного лица (см. ст. 145 ГК). - в предъявительской ц.б. управомоченное лицо не указано, им является фактический владелец ц.б.; - именная ц.б. выписывается на имя конкретного лица, которое только и вправе реализовать закрепленное в ней право; - ордерная ц.б. выписывается также на конкретное лицо, однако последнее может передать свои права по ц.б. другому лицу путем совершения на ней передаточной надписи (индоссамента), который м.б. бланковым (без указания лица, которому д.б. произведено исполнение) или ордерным (с указанием такого лица) (см. п.3 ст.146 ГК); 2) эмиссионные и не эмиссионные. - эмиссионные ц.б. размещаются выпусками (партиями) и внутри одного выпуска имеют одинаковые объем и сроки осуществления прав; - неэмиссионные выпускаются в индивидуальном порядке и закрепляют индивидуальный объем прав. 3) государственные и частные – в зависимости от того чьими активами они обеспечены. 4) денежные, товарные и дающие право на управление АО (по содержанию закрепляемых прав). Отдельные виды ценных бумаг: 1) акция – это ц.б. удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли в виде дивиденда, на участие в управлении АО и на часть имущества, оставшегося после ликвидации АО. По объему предоставляемых акционеру прав акции подразделяются на обыкновенные и привилегированные. Привилегированные гарантируют право на получение фиксированного дивиденда и ликвидационной квоты, однако лишают акционера права участвовать в управлении АО; 2) облигация – это ц.б., удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и фиксированного процента, либо иного имущественного эквивалента; 3) вексель – это ц.б., удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе лица (переводной вексель – ордерная ц.б.) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя; 4) коносамент – это товарораспорядительная ц.б., удостоверяющая право ее держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом и получить его по окончании перевозки; 5) чек. Перечень ц. б. не закрытый. В.4. Результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, информация. Результаты работ и услуги – это результаты деятельности участников гражданского оборота. Основное отличие между ними в том, что работа имеет цель создание овеществленного результата, выполнение тех или иных действий направленных на достижение этого результата само по себе не имеет существенного значения. Услуга либо вообще не приводит к определенному результату (деятельность развлекательная, просветительская, консультационная и т.п.), либо результат этот не имеет овеществленной формы (медицинские, посреднические и т.п.). В услуге объектом выступает не результат, а сами действия обязанного лица. Результаты интеллектуальной (творческой) деятельности (ст. 1225 ГК) – (произведения науки, искусства, литературы, техники) становятся объектами когда облекаются в какую либо форму (рукопись, чертеж, схема и т.п.). Материальный носитель выступает в гражданском обороте в качестве вещи, однако сам результат является благом нематериальным, сохраняется за его создателем и могут быть использован другими лицами лишь по согласованию с ним, кроме случаев указанных в законе. К результатам интеллектуальной деятельности закон приравнивает средства индивидуализации юр. лица (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Для обозначения совокупности исключительных прав на результаты и.д. используется понятие интеллектуальной собственности. На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации возникают интеллектуальные права, которые включают исключительное право, которое является имущественным, а также личные неимущественные и иные права (право следования, право доступа и другие). Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства и иные личные неимущественные права, которые неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени по общему правилу может осуществлять любое заинтересованное лицо. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом по своему усмотрению (как правило устанавливается на определенный срок). Информация – это нематериальное благо, которое однако имеет товарный характер. Ее основные свойства: а) непотребляемость, б) возможность неограниченного воспроизведения в) отсутствием монополии на ее использование. Исключением в последнем случае является служебная и коммерческая тайна, ее признаки: а) действительная или потенциальная коммерческая ценность в силу ее неизвестности третьим лицам; б) отсутствие к ней свободного доступа на законном основании; в) принятие обладателем информации мер к охране ее конфиденциальности. Лица, незаконно получившие информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, либо разгласившие ее работники или контрагенты обязаны возместить причиненные убытки. В.5. Нематериальные блага и их защита (гл.8 ГК). Нематериальные блага (гл. 8 ГК) – это не имеющие экономического содержания и не отделимые от личности их носителя блага и свободы, признанные законом. В ст. 150 ГК закреплен лишь примерный перечень нематериальных благ. В ГК нематериальные блага подразделяются на: 1) приобретаемые гражданами и юр. лицами в силу рождения (создания) – это жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; 2) приобретаемые в силу закона – это право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства и др. В юр. литературе существует также классификация личных неимущественных прав по целевой направленности: 1) направленные на обеспечение физического благополучия (целостности) личности (жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду); 2) направленные на обеспечение индивидуальности личности (право на имя (наименование юр. лица),индивидуальный облик, честь, достоинство, деловую репутацию); 3) направленные на обеспечение автономии личности в обществе (право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну). Защита нематериальных благ. При защите н.б. допустимо использование любых форм и способов защиты гражданских, если это не противоречит существу нарушенного блага или характеру нарушения (в основном это возмещение убытков, компенсация морального вреда). Кроме того, нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения личного неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо. Кроме того для защиты чести, достоинства и деловой репутации ГК предусматривает специальный способ защиты – опровержение порочащих сведений, не соответствующих действительности (ст.152 ГК). Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию распространенные в СМИ, должны быть опровергнуты в тех же СМИ. Гражданин, в отношении которого в СМИ распространены сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же СМИ. Если порочащие сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. В случаях, когда порочащие сведения стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения, гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем изъятия и уничтожения без компенсации изготовленных экземпляров материальных носителей, содержащих порочащие сведения, если без их уничтожения удаление информации невозможно. На требования о защите н.б. исковая давность не распространяется, защищать их могут и наследники умершего правообладателя при наличии юр. значимого интереса. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением порочащих сведений в СМИ, составляет один год со дня опубликования. ТЕМА 8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. В.1. Юридические факты, понятие и виды. В.2. Понятие и виды сделок. В.3. Элементы сделки (форма сделки). В.4. Недействительные сделки. В.5. Последствия недействительности сделок. В.1. Юридические факты, понятие и виды. Юр. факты – это обстоятельства, с которыми гражданское законодательство связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Перечень юр. фактов (ст.8 ГК) не является исчерпывающим. Прямо не предусмотренные законом юр. факты порождают правовые последствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства. Основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений может являться определенная совокупность юр. фактов, которая называется юр. составом. Виды юр. фактов: Действия и события. Действия происходят по воле людей, события независимо от воли. События подразделяются на абсолютные - возникающие независимо от людей (явления природы) и относительные – возникающие в результате действий, но развиваются самостоятельно (сроки). Действия подразделяются на правомерные и неправомерные, в зависимости от соответствия их н.п.а. или договору. Наряду с активными действиями к юр. фактам относится также и неправомерное воздержание от действий – бездействие. Правомерные действия подразделяются на юр. акты и поступки. Юр. акт направлен на достижение правовых последствий, поступок совершается без такой цели (находка, создание художественного произведения и т.п.). Юр. акты подразделяются в зависимости от того кем они совершаются на: 1) сделки – действия граждан и юр. лиц; 2) административные акты, издаваемые гос. органами или органами МСУ; 3) судебные решения (эмансипация например). Классификация юр. фактов возможна и по иным основаниям. В зависимости от последствий они делятся на правпорождающие, правоизменяющие, правопрекращающие и правовосстанавливающие. В зависимости от срока юр. факты делятся на кратковременные и факты-состояния. В.2. Понятие и виды сделок. Сделки (ст.53 ГК) – это действия граждан и юр. лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Виды сделок: 1) односторонние, двусторонние и многосторонние (ст.154 ГК), в зависимости от количества лиц, выражающих волю в сделке. Для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны (п.1 ст.154 ГК) (завещание, публичный конкурс). Они как правило создают обязанности только для стороны изъявляющей волю. Дву- или многосторонние сделки, требуют согласования воли сторон и называются договорами. В двусторонней сделке воля сторон направлена как правило встречно. В многосторонней сделке воля всех сторон (трех или более) направлена на достижение общей цели (договор простого товарищества); 2) возмездные и безвозмездные (ст.423 ГК), в зависимости от того, должна ли сторона получить взамен предоставления встречное предоставление другой стороны. По общему правилу любой договор предполагается возмездным; 3) реальные и консенсуальные, в зависимости от момента с которого сделка считается заключенной. Консенсуальная считается заключенной с момента достижения соглашения, реальная с момента передачи вещи; 4) каузальные и абстрактные, в зависимости от значения основания сделки (правовых последствий, которые стороны стремятся достигнуть) для ее действительности. В каузальной такое основание обязательно и его отсутствие влечет признание такой сделки недействительной (мнимой), в абстрактной нет (то, что сделка является абстрактной д.б. указано в законе) (вексель, банковская гарантия); 5) срочные и бессрочные, в зависимости от возможности определить момент исполнения сделки. Бессрочная сделка не дает возможности определить момент ее исполнения и д.б. исполнена в разумный срок (см. ст.314 ГК); 6) условные и безусловные, в зависимости от того связано ли возникновение юр. последствий от определенных обстоятельств. В условной сделке условия разделяют на отлагательные (наступление события порождает правоотношение) и отменительные (отменяет правоотношение); 7) фидуциарные и редукционные, в зависимости от того, носят ли отношения сторон доверительный характер. В фидуциарных отношения имеют доверительный характер, это значит, что любая из сторон вправе в любое время расторгнуть сделку (доверенность). В.3. Элементы сделки (форма сделки). Сделка включает в себя 4 элемента, порок любого из которых влечет ее недействительность, это: 1) субъекты – лица участвующие в сделке, которые должны обладать необходимой право и дееспособностью; 2) субъективная сторона – воля и волеизъявление. Воля должна формироваться свободно и волеизъявление должно ее правильно отражать (единство воли и волеизъявления); 3) содержание – совокупность составляющих ее условий, которые не должны противоречить закону, а также общим началам и смыслу гражданского законодательства, основам правопорядка, нормам морали и нравственности; 4) форма – внешний способ выражения воли сторон. Форма м.б. устной и письменной. В устной форме сделка м.б. заключена если: а) сторонами в сделке являются граждане и сумма ее не превышает 10 МРОТ (законом или соглашением сторон для таких сделок м.б. установлена письменная форма); б) они исполняются при самом их совершении (кроме требующих обязательной письменной формы); в) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение об устной форме исполнения (ст.159 ГК). Сделка которая м.б. совершена устно м.б. совершена также путем конклюдентных (реальных) действий, когда из поведения лица явствует воля заключить сделку (см. п.2 ст.158 ГК). Сделка м.б. также заключена молчанием, в случаях предусмотренных законом или соглашением сторон (п.3 ст.158 ГК). Остальные сделки д.б. совершены в письменной форме, которая м.б. простой и квалифицированной (нотариальной). Сделки с недвижимым имуществом подлежат также гос. регистрации (ст.164 ГК). В письменной форме (ст.160 ГК) сделка совершается путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного сторонами, двусторонние могут совершаться также путем обмена документами. Если гражданин не может подписаться собственноручно (по болезни, неграмотности или вследствие физического недостатка), то по его просьбе сделку подписать может другой гражданин, подпись которого д.б. удостоверена нотариусом. Подпись м.б. электронно-цифровой, или совершена с помощью копировальных средств, если это допускается законом или соглашением сторон. Правовыми актами или соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования к форме сделки (бланк определенной формы, печати и т.п.). Нотариальная форма (ст.163 ГК) предполагает наличие на документе удостоверительной подписи нотариуса (иного должностного лица). Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях указанных в законе или предусмотренных соглашением сторон. Последствия несоблюдения простой письменной формы (ст.162 ГК) – в случаях предусмотренных законом такая сделка ничтожна, в остальных (общее правило) не допускаются свидетельские показания в подтверждение факта заключения сделки и ее условий, но не лишает их права приводить иные доказательства. Несоблюдение нотариальной формы (ст.165 ГК) – влечет ничтожность сделки, кроме случаев, когда одна из сторон исполнила сделку, а другая уклоняется от ее удостоверения, в т.с. суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать ее действительной (нотариальное удостоверение ее не требуется). При уклонении от гос. регистрации суд вправе вынести решение о регистрации сделки. В.4. Недействительные сделки. Классификация: 1) оспоримые и ничтожные (ст.166 ГК). Ничтожные не порождают прав и обязанностей сторон с момента их заключения и не требуется решения суда для признания их недействительными. Недействительные сделки являются по общему правилу ничтожными (ст.168 ГК). Оспоримые сделки порождают права и обязанности сторон в том случае, если они не будут оспорены в суде в течение срока исковой давности (1 год). 2) в зависимости от пороков в их элементах подразделяются на: 1. сделки с пороками в субъекте, это сделки с: недееспособными и малолетними (м.б. признаны судом действительными, если совершены к их выгоде, являются ничтожными), ограниченно дееспособными и несовершеннолетними (оспоримые), с юр. лицом выходящие за пределы его правоспособности. 2. сделки с пороками воли, это сделки совершенные под влиянием: существенного заблуждения, обмана (не только сообщение ложных сведений, но и умолчание), насилия или угрозы (в т.ч. в отношении близких), а также злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой стороной, кабальная сделка (т.е. совершенная под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств), сделка с гражданином не способным понимать значения своих действий. Все сделки с пороками воли оспоримые. 3. сделки с пороками содержания, это: сделки прямо запрещенные законом (например с имуществом изъятым из оборота), сделки совершенные с целью противной основам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные. Мнимая совершается без намерения породить правовые последствия. Притворная состоит из двух сделок – прикрывающей и прикрываемой (т.е. стороны фактически стремятся достигнуть не того правового результата, который предусмотрен прикрывающей сделкой). Все сделки ничтожны, кроме прикрываемой, которая м.б. действительной если не противоречит закону. В.5. Последствия недействительности сделки. Требование о признании оспоримой сделки недействительной м.б. предъявлено только лицами указанными в ГК. Последствия ее недействительности применяются с момента заключения сделки, если из содержания не вытекает, что она м.б. прекращена лишь на будущее. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки м.б. предъявлено любым заинтересованным лицом, либо эти последствия м.б. применены по инициативе суда (срок исковой давности – 3 года, течение его начинается со дня, когда началось исполнение по сделке). Последствием признания сделки недействительной по общему правилу является двусторонняя реституция – т.е. каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке в натуре (если это невозможно, то возместить стоимость в деньгах). Возможна также односторонняя реституция, когда виновная сторона, умышленно совершившей сделку с пороком воли (п.2 ст.179 ГК) возвращает полученное по сделке потерпевшей стороне, а полученное потерпевшей стороной или причитающееся ей взыскивается в доход государства. Если же обе стороны виновны в совершении сделки противной основам правопорядка и нравственности, то в доход РФ взыскивается полученное обеими сторонами или причитающееся им (недопущение реституции). Наряду с возвратом полученного по сделке законом м.б. предусмотрена обязанность возместить реальный ущерб причиненный другой стороне – малолетним и несовершеннолетним, недееспособным и ограниченно дееспособным, потерпевшей стороне в сделке с пороком воли, при этом в сделке совершенной под влиянием заблуждения такая обязанность м.б. возложена и на самого заблуждавшегося (п.2 ст.178). Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без недействительной части (ст.180). ТЕМА 9 СРОКИ, ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. В.1. Понятие и виды сроков. Исчисление сроков. В.2. Исковая давность. В.1. Понятие и виды сроков. Под сроком в гражданском праве (ст.190 ГК) понимается момент или период времени с которым связано возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. (Срок является относительным событием). Виды сроков: 1) императивные и диспозитивные в зависимости от того, могут ли они быть изменены сторонами; 2) общие и специальные в зависимости от того, требуется ли прямое указание закона для применения срока. В тех случаях когда в законе срок прямо не указан применяется общий срок; 3) Законные, договорные и судебные в зависимости от того кем они устанавливаются; 4) Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие в зависимости от правовых последствий; 5) Абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные. Срок является а.о., если можно точно определить его начало и окончание. Относительно определенные указывают приблизительные ориентиры – разумный срок, нормально необходимый и т.п., либо он м.б. обозначен указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, но неизвестно когда наступит. Неопределенный срок – когда отношение временное, но срок заранее определить невозможно (например он определен моментом востребования); 6) сроки осуществления прав, исполнения обязанностей и защиты прав. Сроки осуществления прав подразделяются на: А) сроки существования прав – в течение которых субъекты реализуют права; Б) пресекательные сроки – по истечении которых субъект утрачивает право, если он не воспользовался им (срок принятия наследства); В) претензионные сроки – в течение которых лицо, чье право нарушено, должно обратиться к обязанному лицу до обращения в суд; Г) гарантийные сроки – в течении которых должник несет ответственность за недостатки обнаруженные в товаре (см. ст.470-473 ГК), подразделяются на сроки годности, которые устанавливаются на товары утрачивающие свои свойства с момента изготовления (продукты, парфюмерия, лекарства) и исчисляется с момента изготовления, и срок службы устанавливаемый на товары, которые утрачивают свои свойства с начала эксплуатации, он исчисляется со дня продажи товара потребителю. Исчисление сроков. В силу ст.190 ГК срок может исчисляться: 1) календарной датой; 2) истечением периода времени; 3) указание на событие, которое неизбежно должно наступить. Течение срока (ст.191 ГК) начинается на следующий день после даты или события, которым определено его начало. Окончание срока исчисляемого годами приходится на соответствующий месяц и число последнего года срока (п.1 ст.192 ГК), исчисляемого месяцами на последний день месяца (если соответствующего числа в этом месяце нет, то в последний день месяца (например 28 февраля, 29 в високосный год). Если последний день срока нерабочий, то его окончание переносится на ближайший рабочий. Действие м.б. совершено до 24 часов последнего дня срока, а в организации до окончания рабочего дня или момента окончания операций. Считаются поданными в срок на почту и телеграф все отправления, если они поступили до 24 часов. В.2. Исковая давность. Под исковой давностью понимается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Значение исковой давности в том, что т.о.: 1) обеспечивается своевременность предоставления доказательств; 2) укрепляется дисциплина гражданского оборота. Истечение срока не погашает материальное право, а только лишает его принудительной защиты в суде, поэтому если должник исполнил свое обязательство, он не вправе требовать возврата исполненного несмотря на истечение срока исковой давности. Срок исковой давности применяется только по заявлению стороны в споре и до вынесения решения по делу судом (п.2 ст.199 ГК). При истечении срока исковой давности лицо лишается права на защиту в материальном, но не в процессуальном смысле, т.е. несмотря на то, что срок истек суд обязан принять исковое заявление и рассмотреть дело по существу. Виды с.и.д.: 1) общий – 3 года но, во всяком случае, не свыше десяти лет со дня нарушения права. 2) специальные – как правило сокращенные (1 год – перевозки и оспоримые сделки, 2 года – имущественное страхование). С истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения давности по главному требованию. Сроки исковой давности являются императивными. Не распространяется с.и.д. на требования: 1) вытекающие из нарушенных личных неимущественных прав; 2) вкладчиков к банку по возврату вкладов; 3) по возмещению вреда жизни или здоровью (но требования удовлетворяются только за последние 3 года); 4) требования собственника об устранении нарушений своего права не связанных с лишением владения (негаторный иск); 5) требования о сносе самовольной постройки, сохранение которой создает угрозу жизни и здоровью граждан, либо самовольной постройки, возведенной на земельном участке, строительство на котором запрещено законом (т.о. устраняется существовавшая в судебной практике проблема квалификации требования о сносе самовольной постройки как виндикационного или негаторного, при виндикационном применялся срок исковой давности); и др. случаи предусмотренные ФЗ. Начало течения с.и.д. – по общему правилу с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (ранее начало течения срока исковой давности не было связано с определением надлежащего ответчика). По обязательствам с.и.д. начинается по окончании срока исполнения обязательств. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, срок исковой давности будет исчисляться со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десяти лет со дня возникновения обязательства. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается со дня исполнения основного обязательства. В период с.и.д. могут возникнуть обстоятельства, препятствующие управомоченному лицу обратиться с иском в суд, эти обстоятельства могут вызвать: 1. Приостановление течения с.и.д. (ст.202 ГК), основаниями которого являются: 1) непреодолимая сила; 2) нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных на военное положение; 3) установление Правительством РФ отсрочки (моратория); 4) приостановление действия нормативного акта, регулирующего данное правоотношение. Приостановление возможно, если указанные обстоятельства возникли в последние 6 месяцев с.и.д. В случае прекращения указанных обстоятельств течение с.и.д. продолжается, при этом оставшаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев, а если с.и.д. менее 6 месяцев, то до этого срока. Если же стороны прибегнут к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедуре медиации, посредничества, досудебной административной процедуре и т.п.), течение срока исковой давности будет приостановлено на срок, указанный законом, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала названной процедуры. Эта новелла направлена на стимулирование мирного урегулирования сторонами споров. 2. Перерыв течения с.и.д. (ст.204 ГК) возможен в случае совершения должником действий, свидетельствующих о признании долга. При перерыве с.и.д. начинает течь заново. 3. Восстановление с.и.д. (ст.205 ГК) возможно по причинам, которые суд признает уважительными, при условии, что они возникли в последние 6 месяцев срока и если истцом является физическое лицо (не предприниматель). При восстановлении с.и.д. не удлиняется, но дело рассматривается судом так, как если бы он не истек. ТЕМА 10: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. В.1. Понятие, способы и пределы осуществления прав, злоупотребление правом. В.2. Представительство. Представительство без полномочий или с превышением полномочий В.3. Доверенность. В.1. Понятие, способы и пределы осуществления прав, злоупотребление правом. Граждане и юр. лица осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению (п. 1 ст. 9 ГК), т.е. сами определяют объем и способы реализации, их передачу или отказ от прав. Отказ не влечет прекращения прав, кроме случаев установленных законом (отказ от наследства, от земельного участка, абандон и т.д.). В некоторых случаях отказ от прав не имеет юр. силы. Если право является одновременно и обязанностью (представительство родителей), то отказ от него зависит от предписаний закона. Следует отличать отказ от прав от отказа от правоспособности, последнее не допускается, если иное не предусмотрено законом (п. 3 ст. 22 ГК). Права могут быть реализованы посредством третьих лиц (представителей), либо только лично (составление завещания). Пределы осуществления гражданских прав подразделяются на частные (предусмотренные законом для конкретного права) и общие. К общим относятся в первую очередь: 1) обязанность соблюдать требования добросовестности; 2) недопустимость злоупотребления правом,. П. 4 ст. 1 ГК Устанавливает обязанность участников гражданских правоотношений действовать добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей. П. 5 ст. 1 ГК Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Правила о добросовестности являются противовесом правилам, утверждающим свободу договора и автономию воли сторон. Кроме того они позволяют более широко применять меры гражданско-правовой защиты в случаях недобросовестных действий участников оборота. Чрезмерно широкое применение требования добросовестности может приводить к опасным последствиям в виде ограничения конкуренции, поэтому в ст. 10 ГК РФ закреплено, что добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется. В целях конкретизации принципа добросовестности в ст. 10 ГК РФ закреплен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана), действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. (К злоупотреблению правом судебная практика также относит действия, направленные на воспрепятствование осуществлению другим лицом его законного права) Последствие злоупотребления правом - это полный или частичный отказ суда в защите права, а также иные меры, предусмотренные законом. Указание на иные меры связано с тем, что лицо, злоупотребляющее своим правом, не всегда защищает это право в суде. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, то оно вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. В.1. Представительство. Представительство без полномочий или с превышением полномочий Представительство (ст.182 ГК) – это совершение одним лицом (представителем), в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юр. действий от имени и в интересах другого лица (представляемого). Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.п.), лица, передающие волю другого лица (посланники) а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. Представительство сложное правоотношение. Вначале возникает правовая связь между представляемым и представителем, затем представитель вступает в правоотношения с третьими лицами и его действия порождают права и обязанности для представляемого. Представляемым м.б. любой субъект гражданского права, в т.ч. и недееспособный. Представителем м.б. только полностью дееспособный гражданин (исключение – работник с 14 лет), либо юр. лицо обладающее необходимой правоспособностью. Представитель обязан действовать в интересах представляемого, поэтому ему запрещено совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также выступать представителем одновременно от имени нескольких сторон, интересы которых противоположны, кроме случаев коммерческого представительства. Под коммерческим представителем (п.1 ст.184 ГК) понимается физическое или юр. лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Представитель не может совершать от имени представляемого сделки, которые по своему характеру м.б. им совершены только лично (составление завещания, выдача доверенности и т.п.). Виды представительства – по основаниям возникновения различается: 1) законное – возникающее непосредственно на основе закона (родители для своих детей; 2) договорное – возникает на основе соглашения между сторонами. Договором определяется не только представитель, но и его полномочия. Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю доверенность; 3) основанное на административном акте – имеет место обычно при назначении работника на должность, связанную с осуществлением функций представителя (руководитель предприятия, продавец, кассир и т.п.). Полномочия представителя в д.с. могут явствовать из учредительных документов (руководитель) или из обстановки (продавец за прилавком). Представительство без полномочий или с превышением полномочий (ст.183 ГК). Представительство без полномочий возможно в случаях, когда отсутствует договоренность о представительстве вообще, либо при т.н. мнимом представительстве, когда стороны полагают, что между ними есть отношения представительства, а на самом деле они отсутствуют (например – неправильно оформлена доверенность). Превышение полномочий возможно в отношении юр. природы сделки, количественных или качественных ее условий, круга контрагентов (если он был определен). Действия без полномочий или с превышением полномочий порождают права и обязанности для представляемого, если он прямо одобрит сделку (письменно, устно или конклюдентными действиями). В противном случае сделка считается заключенной от имени и в интересах заключившего ее лица. Исключением являются случаи, когда заключившее сделку лицо не может быть стороной в сделке (договор энергоснабжения, банковского кредита и т.п.). Другая сторона в сделке вправе отказаться от принятых неуполномоченным лицом обязательств, кроме случаев, когда третье лицо знало или должно было знать об отсутствии полномочий. В.2. Доверенность. Доверенность – это (п.1 ст.185 ГК) письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому, для представительства перед третьими лицами. Доверенность также может быть вручена представляемым непосредственно третьему лицу. Т.к. выдача доверенности является односторонней сделкой, к ней применяются те же нормы, что и к сделкам. Доверенность может быть оформлена только письменно. В нотариальной форме доверенность выдается для совершения сделок требующих нотариального удостоверения, кроме случаев предусмотренных законом (п.2 ст.185 ГК). Доверенность от имени юр. лица д.б. также подписана его руководителем и скреплена печатью юр. лица (п.5 ст.185 ГК). Содержание доверенности – в ней д.б. указаны данные о представителе и представляемом, существо полномочий и дата выдачи доверенности (см. п.1 ст.186 ГК). В зависимости от объема и характера закрепляемых полномочий различаются генеральные, специальные и разовые доверенности. Генеральные выдаются для управления и распоряжения имуществом доверителя, совершения любых сделок и представительства перед любыми третьими лицами. Специальные выдаются для совершения ряда однородных сделок или действий в определенной сфере. Разовая выдается для совершения одного действия. По общему правилу представитель обязан лично совершить действия предусмотренные доверенностью. Передоверие возможно только если это предусмотрено в доверенности, либо если представитель вынужден к этому силою обстоятельств. Доверенность выдаваемая в порядке передоверия д.б. нотариально удостоверена (п.3 ст.187 ГК). Срок ее действия и объем передаваемых полномочий не может быть большим, чем в первой доверенности. Представитель обязан известить представляемого о передоверии и сообщить все необходимые сведения о новом представителе, иначе он отвечает за его действия как за свои собственные (п.2 ст.187 ГК). Представитель, передавший полномочия другому лицу, по общему правилу сам не утрачивает полномочия. Максимальный срок действия доверенности законом не определен, (т.е. можно установить любой). Если срок в доверенности не указан, то она действует в течение 1 года. Прекращение доверенности возможно в случаях (ст.188 ГК): 1) истечения срока ее действия; отмены ее представляемым либо отказа представителя, исключением является безотзывная доверенность (Статья 188.1.) выдать которую вправе лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Оно может указать в доверенности, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия или может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях. Такая доверенность может быть в любом случае отменена после прекращения того обязательства, для обеспечения или исполнения которого она была выдана, а также в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, а равно возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое злоупотребление может произойти в будущем. 2. Безотзывная доверенность подлежит нотариальному удостоверению и должна содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены. 3. Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности. 2) прекращения юр. лица – представителя или представляемого, их смерти, признания недееспособными, ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующими. 3) введения в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности. Представляемый либо его правопреемники обязаны известить об отмене или прекращении действия доверенности представителя и известных им третьих лиц, до этого действия представителя будут порождать для них права и обязанности, кроме случаев когда третьи лица знали о прекращении доверенности (см. п.1,2 ст.189 ГК). По прекращении доверенности представитель или его правопреемник обязаны ее немедленно вернуть (п.3 ст.189 ГК). ТЕМА 11: ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. В.1. Понятие и формы защиты гражданских прав. В.2. Способы защиты гражданских прав. В.1. Понятие и формы защиты гражданских прав. Защита гражданских прав (в объективном смысле) – это предусмотренные законом меры, направленные на восстановление или признание гражданских прав и охраняемых законом интересов при их нарушении или оспаривании. Под субъективным правом на защиту понимается предоставленная управомоченному лицу возможность применения мер правового характера для восстановления или признания его нарушенного права. Наряду с гражданскими правами предметом защиты м.б. и охраняемые законом интересы (см. ст.3 ГК). Как правило такие интересы оформлены в виде соответствующего права, однако некоторые из них могут существовать самостоятельно (интересы стороны, требующей признания сделки недействительной), либо продолжают существовать при нарушении субъективного права (имущественные интересы собственника вещь которого уничтожена). Право на защиту включает в себя возможность: 1) совершения управомоченным лицом каких либо действий направленных на защиту права; 2) требовать определенного поведения от обязанного лица. Формы защиты подразделяются на юрисдикционные – когда управомоченное лицо обращается за защитой к компетентным органам и неюрисдикционные – когда управомоченное лицо защищает свои права самостоятельно. В рамках юрисдикционной формы выделяют общий и специальный порядок защиты. Общий – это обращение за защитой в суд (общей юрисдикции, арбитражный или третейский) с иском или заявлением (дела особого производства). Специальный – это административный порядок защиты гражданских прав, который применяется в случаях прямо указанных в законе (выселение лиц самоуправно занявших жилое помещение), осуществляется путем подачи жалобы в соответствующий орган. В некоторых случаях возможен смешанный административно-судебный порядок. В рамках неюрисдикционной формы выделяют самозащиту гражданского права и применение мер оперативного воздействия. Самозащита – это действия управомоченного лица, которые носят фактический характер, т.е. при самозащите стороне не состоят друг с другом в относительных правоотношениях, а при принятии мер оперативного воздействия стороны действуют в рамках правоотношения (удержание, выполнение работ за счет должника и т.п.). Неюрисдикционные меры д.б. правомерными. Самозащита при этом должна быть соразмерна нарушению и не выходить за пределы действий необходимых для его пресечения. Самозащита допускается как правило в тех случаях, когда обстоятельства исключают возможность обращения в настоящее время к гос. органам. Примерами самозащиты являются в состоянии необходимой обороны и крайней необходимой (ст.1066, 1067 ГК). В.2. Способы защиты гражданских прав (ст.12 ГК). Под способом защиты понимаются материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производится восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав. Способ защиты м.б. прямо закреплен в законе или определяться спецификой правонарушения, но по общему правилу управомоченное лицо само имеет возможность избрать способ защиты либо использовать одновременно несколько способов. Перечень способов защиты (не закрытый) дан в ст.12 ГК, это: 1) признание права – применяется когда наличие определенного права подвергается сомнению, что может создать затруднения в его реализации (отсутствие документов например). Признание права осуществляется только судом и м.б. предпосылкой для применения иных способов защиты; 2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения – такой способ применяется как правило при длящемся правонарушении (например - нарушение права собственности или авторских прав) и может сочетаться с другими способами защиты (возмещение вреда, неустойка и т.п.); 3) признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки – при этом допускается подача иска о признании ничтожной сделки недействительной (п.32 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8), либо иска о признании сделки действительной, если другая сторона считает ее ничтожной; 4) признание недействительным акта гос. органа или органа МСУ – в основном применяется при нарушении гражданских прав, возникающих из административных, налоговых, таможенных и иных подобных отношений. В случае признания акта недействительным судом дополнительной отмены его не требуется. Этот способ может применяться и к актам органов управления юр. лица. Возможно сочетание этого способа с иными – возмещением вреда например; 5) неприменение судом акта гос. органа или органа МСУ противоречащего закону – выделяется как отдельный способ т.к. признание акта недействительным может не относиться к компетенции суда определенной инстанции (например – районный суд не вправе признать недействительным ведомственный н.а.). Это правило распространяется и на другие органы, осуществляющие защиту гражданских прав; 6) присуждение к исполнению обязанности в натуре – принуждение должника к совершению действий, составляющих содержание обязательства (в противовес денежной компенсации).Не может применяться в случаях, когда реальное исполнение невозможно; 7) возмещение убытков и взыскание неустойки – денежное удовлетворение имущественного интереса кредитора (потерпевшего). Основной формой является возмещение убытков, взыскание неустойки возможно лишь в случаях предусмотренных законом или договором; 8) компенсация морального вреда – денежная компенсация за причиненные физические или нравственные страдания, причиненные физическому лицу действиями, посягающими на его личные неимущественные права, а в случаях предусмотренных законом и на имущественные; 9) прекращение или изменение правоотношения – возможно в юрисдикционном и неюрисдикционном (если предусмотрено законом или договором) порядке. Применяется независимо от вины контрагента. 10) признание недействительным решения собрания. Перечень способов не закрытый, законом м.б. предусмотрены и другие.
«Предмет, метод и система гражданского права» 👇
Готовые курсовые работы и рефераты
Купить от 250 ₽
Решение задач от ИИ за 2 минуты
Решить задачу
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Найти

Тебе могут подойти лекции

Смотреть все 566 лекций
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot