Особенности формирования договорного права Европы
За предшествующие 10-20 лет в юридическое литературе довольно часто можно встретить такую терминологию, как право Европы. Первоначально данное словосочетание сформировалось к 50-м годам прошлого столетия, но, невзирая на то, что с тех времен прошло уже довольно-таки много лет, посреди ученых не образовалось единого пояснения этого понятия. В связи с этим подходы к пониманию такого сложного комплекса феноменов права у различных ученых-юристов могут иметь множество отличий меж собой.
Тем не менее, почти никто не отрицает, что одной из базисных основ данного многогранного явления является договорное право. Национальные системы права отдельных европейских государств во множестве не совпадают из-за того, что историческим образом они сформировались на различных фундаментах – англо-саксонском, романском, германском. Но, образование Европейского союза и особо тесное сближение государств региона как в культурном и политическом, так и экономическом плане, а также закрепление наднациональных институтов привело к тому, что границы меж различными разновидностями права начинают стираться, а сами эти формы сплетаются меж собой, обретая взаимно связанный характер. Наличие общего пространства в юридическое сфере особенным образом обеспечивает договорное право.
Данная терминология используется при обозначении целостности договоров меж различными государствами Европы, в том числе и многосторонних. Таким образом, можно говорить о том, что данная отрасль отношений меж странами урегулирована по принципам международного, в настоящем случае регионального, права.
Но следовало обратить эту систему в господствующую на территории Европы. Необходимо было приспособить друг к другу отличия, которые имеет договорное право в каждой из национальных систем законодательства. Для этого создавалась специализированная Комиссия, возглавляемая знаменитым юристом из Дании Оле Ландом.
Данная Комиссия первоначально занималась тем, что изучала и сравнивала традиционные для каждого государства базисные нормы с тем, чтобы дать оценку, подходят ли они для укрепления в границах общей юридической схемы Европейского Союза. С этой целью были проанализированы и элементы иных развитых мировых систем реализации соглашений.
Данная работа изначально обладала чисто академическим, научным характером, но довольно-таки быстро становилось ясно, что ее результаты можно успешно применить на практике. В этой связи в 1999 году итоги трудов Комиссии признали частью законодательства Европейского Союза. Так образовались«Принципы европейского договорного права».
Рассмотрим их суть:
- Во-первых, данное в процессе договора обещание должно быть исполнено, а заключенные (взаимного характера) обязательства должны быть соблюдены.
- Договорное право, которое изложено в Принципах, требует от любой из сторон демонстрации того, что она обладает четкими и неукоснительными намерениями заключения именно этого соглашения, и что иная сторона может в соответствии с «разумным основаниям» ждать от нее некоторых ясно отраженных действий .
- При наличии изложенных выше оснований, договор считается действительным, независимо от его формы, а также от того, заключен он в устном или письменном виде, и с того момента, когда он был доставлен адресату.
Иногда вытекающие из этих Принципов юридические стандарты именуют еще Коммерческим кодексом Европейского Союза, потому как они преимущественным образом применяются в отрасли, регулирующей торговую и хозяйственную деятельность.
Различные исследователи считают, что этим образом на территории огромного надгосударственного конгломерата, которым представляется Европейский Союз, возродилось традиционное понятие «lexmercatoria». Оно, как и иные источники договорного права, позволяет преодолевать мешающие развитию экономической сферы препоны и посредством честной торговли улучшить, как предполагал еще Монтескье, «нравы народов».
Принципы европейского договорного права
«Принципы европейского договорного права» являются частной инициативой, и в последствие этого они не представляются ни национальным, ни наднациональным, ни международным правом. Но это не значит, что положения Принципов не обладают юридической силой.
Статья Принципов показывает, что они предназначаются для использования в образе общих правил договорного права Европейского Союза, и что они применяются в случае, когда стороны согласились регулировать договор«общими принципами права», «lexmercatoria» либо подобными нормами, либо не выбрали какую-либо систему или правила законодательства для регулирования их договора.
Таким образом, Принципы обладают статусом «мягкого закона». Терминология «мягкий закон» «softlaw» представляется общим понятием для всех разновидностей норм, соблюдение которых не обеспечено принудительным образом от имени государства, но они рассмотрены в образе целей, которые необходимо достигнуть. Нормы «Принципов европейского договорного права» ни в одном государстве-участнике ЕС не обрели силу действующего права, а в связи с этим используются лишь как право договора «lexcontractus», то есть в образе норм, которые по взаимному согласию сторон урегулируют существо их отношений в договоре.
Существует два важных основания для применения «lexmercatoria»:
- Одним из них представляется волеизъявление сторон: стороны могут установить, что какой-либо обычай обладает для них обязательным значением, включая его текст в договор, то есть интерполяция.
- Второе основание для применения обычая является – использование его судом или арбитражем государства в том случае, когда, хоть стороны и не указывали на его применение, но обычай признан судом или арбитражем в образе источника урегулирования отношений сторон по договору.
Так, во множестве правовых систем государств-членов ЕС имеются положения допускающие применение «lexmercatoria».