Справочник от Автор24
Поделись лекцией за скидку на Автор24

Наследственное право

  • ⌛ 2014 год
  • 👀 504 просмотра
  • 📌 482 загрузки
  • 🏢️ ТУСУР
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Конспект лекции по дисциплине «Наследственное право» pdf
Министерство образования и науки Российской Федерации ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР) К. П. Татаркина, А. С. Бакин НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Курс лекций Томск «Эль Контент» 2014 УДК 347.65/.68(075.8) ББК 67.404.5я73 Т 232 Рецензенты: Дедкова Т. А., канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права Юридического факультета ТУСУРа; Князев Д. В., канд. юрид. наук, заведующий кафедрой гражданского и процессуального права Западно-Сибирского филиала Российской академии правосудия. Т 232 Татаркина К. П. Наследственное право : курс лекций / К. П. Татаркина, А. С. Бакин — Томск : Эль Контент, 2014. — 148 с. ISBN 978-5-4332-0153-8 В курсе лекций рассмотрены основные вопросы по учебной дисциплине «Наследственное право». При его изучении читатель получит базовые знания о понятии и значении наследственного права, наследственных отношений, перехода имущества в порядке наследования как по закону, так и по завещанию, оформления наследственных прав. Курс лекций подготовлен на основе нормативных актов и судебной практики по состоянию на 1 ноября 2013 г., современных отечественных научных и учебных литературных источников. Настоящий курс лекций входит в состав учебно-методического комплекса «Наследственное право», который иллюстрирован большим количеством схем и диаграмм, позволяющих наглядно продемонстрировать взаимосвязь элементов различных конструкций наследственного права, выявить признаки и закономерности наследственных отношений. Пособие предназначено для студентов юридических факультетов и институтов, а также всех, интересующихся наследственным правом. Людям, не искушенным в юриспруденции, пособие позволит в доступной форме освоить основные институты наследственного права. УДК 347.65/.68(075.8) ББК 67.404.5я73 ISBN 978-5-4332-0153-8 © © © Татаркина К. П., Бакин А. С., 2014 Оформление. ООО «Эль Контент», 2014 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 5 1 Общая характеристика наследственного права 1.1 Значение наследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Понятие наследственного права . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Понятие наследования (наследственного правопреемства) 1.4 Основания наследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 Наследство (наследственная масса) . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Наследственные правоотношения . . . . . . . . . . . . . . . 1.7 Субъекты наследственного правопреемства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 9 11 14 16 20 21 2 Наследование по завещанию 2.1 Понятие и принципы наследования по завещанию 2.2 Понятие и правовая природа завещания . . . . . . . 2.3 Лица, имеющие право совершать завещание . . . . 2.4 Содержание завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Форма завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 Отмена и изменение завещания . . . . . . . . . . . . 2.7 Недействительность завещания . . . . . . . . . . . . 2.8 Исполнение завещания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 27 31 32 34 39 45 46 48 . . . . 51 51 53 57 62 . . . . . . . 65 65 73 84 89 92 97 100 3 Наследование по закону 3.1 Понятие и принципы наследования по закону 3.2 Круг наследников по закону . . . . . . . . . . . 3.3 Очереди наследования . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Наследование выморочного имущества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Открытие и приобретение наследства 4.1 Открытие наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Принятие наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Наследственная трансмиссия . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Отказ от наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Выдача свидетельства о праве на наследство . . . . . . 4.6 Раздел наследства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7 Охрана наследственного имущества и управление им . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Оглавление 5 Наследование отдельных видов имущества 5.1 Наследование прав, связанных с участием в корпоративных организациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Наследование недвижимого имущества . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Наследование ограниченно оборотоспособных вещей . . . . . . . . 5.5 Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 . 106 . 113 . 117 . 119 . 123 . 126 . 126 6 Налогообложение при наследовании 129 6.1 Налогообложение в системе способов лимитирования наследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 6.2 Налогообложение физических лиц при наследовании имущества . . 131 6.3 Налогообложение юридических лиц при наследовании имущества . 134 Заключение 136 Литература 137 Глоссарий 142 ВВЕДЕНИЕ Наследственное право имеет долгую историю развития. Уже в римском частном праве отношения наследования были достаточно подробно урегулированы. ................................................................. Как отмечал профессор Е. А. Флейшниц: «Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По мере того как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений»1 . ................................................................. Современные правопорядки традиционно рассматривают гарантию прав наследования как необходимую составляющую гарантии права собственности. Так, ст. 35 Конституции РФ, закрепляя право собственности в РФ, провозглашает право наследования (п. 4). Действительно, право собственности и наследование неразрывно связаны между собой. Прежде всего потому, что невозможность определять судьбу имущества на случай смерти ставила бы под вопрос необходимость и целесообразность его накопления, прямо противоречила бы принципам рыночной экономики, подрывала бы основы экономического развития общества. История развития отечественного наследственного права, как и всего частного права в целом, является достаточно своеобразной. Кардинальные решения, принимаемые вскоре после революции 1917 г., существенно повлияли на становление системы частного права в России. Так, на некоторое время советское право отказалось от частной собственности на строения2 . Право наследования пусть и на непродолжительное время также было отменено3 . 1 Римское частное право: учебник / В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский и др.; под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. 544 с. 2 Декрет ВЦИК от 20.08.1918 «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» // СУ РСФСР, 1918, №62, ст. 674 // СПС «КонсультантПлюс». 3 Декрет ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования» // СУ РСФСР, 1918, №34, ст. 456 // СПС «Гарант». 6 Введение Однако даже советское гражданское право вынуждено было восстановить указанные институты, как составляющие основу экономики общества, что еще раз доказывает большое значение наследственных правоотношений. Большой интерес к наследственному праву как со стороны юристов, так и людей, не имеющих к юриспруденции непосредственного отношения, объясняется также тем, что каждый гражданин в течение жизни неминуемо сталкивается с наследственными отношениями в роли наследника и (или) наследодателя. Обратимся к подробному изучению наследственного права. Соглашения, принятые в книге Для улучшения восприятия материала в данной книге используются пиктограммы и специальное выделение важной информации. ................................................................. Эта пиктограмма означает определение или новое понятие. ................................................................. ................................................................. Эта пиктограмма означает внимание. Здесь выделена важная информация, требующая акцента на ней. Автор здесь может поделиться с читателем опытом, чтобы помочь избежать некоторых ошибок. ................................................................. ................................................................. Эта пиктограмма означает цитату. ................................................................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Эта пиктограмма означает пример. В данном блоке автор может привести практический пример для пояснения и разбора основных моментов, отраженных в теоретическом материале. ................................................................................. ................................................................. Контрольные вопросы по лекции ................................................................. Лекция 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 1. Значение наследования 2. Понятие наследственного права 3. Понятие наследования (наследственного правопреемства) 4. Основания наследования 5. Наследство (наследственная масса) 6. Наследственные правоотношения 7. Субъекты наследственного правопреемства 1.1 Значение наследования Действующий Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) подробным образом регулирует переход имущества в порядке наследования (Раздел V части третьей ГК РФ, ст. ст. 1110–1185). Такое пристальное внимание к правовой регламентации наследования является традиционным для развитых правовых систем. Наследственные отношения были известны в Древнем Риме и регулировались еще в римском частном праве. Как писал профессор Е. А. Флейшниц: «Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи»1 . 1 Римское частное право: учебник / В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский и др.; под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юристъ. 2004. Гл. 18 Общая характеристика римского наследственного права // СПС «КонсультантПлюс». 8 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права Автор не случайно связывает развитие наследственного права с развитием института собственности в римском праве. Право наследования является важной гарантией права частной собственности. Устойчивое, последовательное развитие гражданского оборота невозможно без обеспечения всем его участникам неприкосновенности, сохранности частной собственности и гарантии возможной передачи имущества, находящегося в частной собственности, правопреемникам. Основной нормой, закрепляющей право частной собственности в законодательстве РФ, является статья 35 Конституции РФ. В соответствии с данной нормой право частной собственности охраняется законом. Как справедливо отмечается в литературе, право частной собственности является ключевым институтом социально-экономических отношений и непременным условием существования и развития рыночной экономики. Собственность составляет основу независимости субъектов в гражданском обороте, обеспечивает уверенность в завтрашнем дне1 . Согласно части 2 статьи 35 Конституции: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами». Данная статья раскрывает содержание права частной собственности физических и юридических лиц, закрепляя традиционную триаду правомочий собственника: владеть, пользоваться и распоряжаться. При этом под владением понимается фактическое обладание принадлежащей собственнику вещью (имуществом), так называемое фактическое держание ее в своих руках. Пользование означает извлечение из имущества его полезных свойств. Распоряжением признается законная возможность полной или частичной передачи прав на имущества другим лицам, иными словами, определение юридической судьбы вещи. Правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом регулируются и охраняются гражданским законодательством. ................................................................. Важной конституционной гарантией права частной собственности является правило о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения (часть 3 ст. 35 Конституции РФ). Гражданский кодекс РФ регламентирует такие случаи принудительного возмездного отчуждения имущества, к таким случаям относится перечисленное в п. 2 ст. 235 ГК РФ, а именно: обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237); отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238); отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239); выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241); реквизиция (статья 242); конфискация (статья 243) и иные закрепленные в законе основания. ................................................................. 1 Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). М.: Проспект, 2010. Комментарий к ст. 35 // СПС «КонсультантПлюс». 1.2 Понятие наследственного права 9 В ч. 3 ст. 35 Конституции содержатся две конституционные гарантии неприкосновенности права частной собственности — судебная и стоимостная. Сущность судебной гарантии заключается в том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Конституционный суд ввел в оборот понятия предварительного и последующего судебного контроля, пояснив, что механизм защиты права собственности физических лиц строится на началах предварительного судебного контроля, в то время как механизм защиты права собственности юридических лиц базируется на последующем судебном контроле (Постановление КС РФ от 17 декабря 1996 г. №20-П)1 . Стоимостная гарантия неприкосновенности права частной собственности состоит в том, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения2 . Часть 4 статьи 35 Конституции РФ непосредственно закрепляет право наследования в РФ. Как отмечалось, в содержание субъективного права частной собственности включается правомочие распоряжения объектами права частной собственности. Конституционной гарантией этого права является положение о том, что право наследования гарантируется. Правило части 4 ст. 35 Конституции РФ по-новому закрепляет право наследования. В отличие от действующей ранее Конституции РСФСР 1978 г., в части 2 ст. 13 которой закреплялось: «Собственность граждан и право ее наследования охраняются государством», ныне действующее правило не только охраняет право наследования, но и гарантирует его3 . Думается, что без закрепления и гарантии права наследования право частной собственности во многом бы ограничивалось, так как предполагалось существование данного права только в период жизни собственника. 1.2 Понятие наследственного права Традиционным для отечественного законодательства является толкование термина «наследственное право» в объективном и субъективном смысле. ................................................................. В объективном понимании наследственное право представляет собой подотрасль гражданского права, т. е. совокупность правовых норм, которые регулируют определенную общность правовых отношений. ................................................................. Наследственным правом как подотраслью гражданского права регулируются следующие группы отношений: 1 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В. Д. Зорькина. М.: Норма, Инфра-М, 2011. Комментарий к ст. 35 п. 3 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Там же. 3 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В. Д. Зорькина. М.: Норма, Инфра-М, 2011. Комментарий к ст. 35 п. 4 // СПС «КонсультантПлюс». 10 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права 1) отношения по переходу прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства; 2) отношения, возникающие в связи с открытием наследства; 3) отношения, возникающие в связи с охраной и защитой наследства; 4) отношения, возникающие в связи с осуществлением наследственных прав; 5) отношения, возникающие в связи с оформлением наследственных прав. Таким образом, можно сделать вывод, что наследственным правом регулируются как отношения, которые по своей сути являются наследственными, так и отношения, в строгом смысле слова не являющиеся таковыми. К числу последних принадлежат отношения, возникающие еще до открытия наследства (например, отношения, связанные с составлением завещания) либо после его открытия (например, отношения, связанные с разделом наследства). ................................................................. В субъективном смысле под наследственным правом принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства. Содержание субъективного права наследования стало предметом толкования Конституционного суда РФ, который в своем Определении от 30 сентября 2004 г. пояснил следующее: «Согласно ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования гарантируется. Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и право наследников на его получение1 ». ................................................................. Как уже отмечалось, наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Наследование, с одной стороны, позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой — является одним из оснований возникновения права собственности. Наследственное право никогда не было и вряд ли станет самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих собственность граждан2 . Основным кодифицированным актом, содержащим правила о наследовании в действующем законодательстве, является Раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ, вступивший в силу с 1 марта 2002 г. 1 Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 №316-О «По жалобам гражданки Балакир Елены Марковны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 1 статьи 3 Закона Российской Федерации «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» и граждан Наумова Дмитрия Владимировича и Соболевой Юлии Владимировны на нарушение их конституционных прав теми наследования или дарения», а также положениями статьи 1111 и пункта 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Рос. газ. 2004. №249 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Гражданское право: учебник. Т. 2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права. М.: Волтерс Клувер, 2008. П. 1 Гл. 25 // СПС «КонсультантПлюс». 1.3 Понятие наследования (наследственного правопреемства) 11 В соответствии с общими правилами применения гражданского законодательства наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества. Исключения из этого правила предусмотрены законом1 . Например, ст. 6 Федеральный закон от 26.11.2001 №147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» определяет особенности установления круга наследников по закону. Так, применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса при наличии следующих обстоятельств: 1) если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса, 2) если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, 3) свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (статьи 1142–1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса. Статьи 7 и 8 указанного закона закрепляют правила применения раздела V части третьей ГК РФ применительно к завещаниям и обязательной доле в наследстве. Так, согласно ст. 7 к завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Кодекса, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания. Согласно ст. 8. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года. 1.3 Понятие наследования (наследственного правопреемства) Принято считать, что ГК РФ содержит легальное определение наследования (наследственного правоотношения). Действительно, ст. 1110 ГК РФ называется «Наследование» и закрепляет, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Изъятия из данного правила могут быть установлены законом. 1 Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс». 12 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права Приведенное определение изначально сложилось в доктрине гражданского права и лишь потом получило законодательное закрепление. Так, например, ГК РСФСР 1964 г. не содержал такого понятия, как «наследование», а начинал регулирование наследственных правоотношений ст. 527 «Основания наследования». ................................................................. Итак, наследование определяется в ГК РФ как универсальное правопреемство. Как известно, правопреемством именуется замена субъектов гражданских правоотношений. То есть правопреемство представляет собой юридическую конструкцию перехода прав и обязанностей от одного лица к другому. Возможность правопреемства в праве обеспечивает устойчивость и жизнестойкость экономических отношений1 . Правопреемство как единая категория распадается на два вида, а именно: частное (сингулярное) и общее (универсальное). ................................................................. В случае частного (сингулярного) правопреемства права и обязанности одного субъекта переходят к другому не в полном объеме, а лишь в некоторой части, т. е. новый субъект заменяет прежнего лишь в некоторых видах правоотношений. В качестве примера частного (сингулярного) правопреемства можно привести сделку уступки права требования кредитора (цессия), которая регулируется §1 главы 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве». В то время как для общего (универсального) правопреемства характерен переход всего объема прав и обязанностей одного субъекта к другому, новый субъект занимает место прежнего во всех правоотношениях. Так, универсальное правопреемство наступает при реорганизации юридического лица, когда реорганизуемое юридическое лицо выбывает из гражданского оборота, гражданских правоотношений по причине своей ликвидации, а созданное в результате реорганизации юридическое лицо занимает его место в правоотношениях (ст. ст. 57, 58 ГК РФ)2 . 1 Гражданское право: учебник: в 3 т. / С. С. Алексеев, И. З. Аюшеева, А. С. Васильев и др.; под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. Т. 1. 640 с. Гл. 4.2. // СПС «КонсультантПлюс». 2 П. 1 ст. 57 ГК РФ предусматривает следующие формы реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование. При каждой из них правопреемство имеет свои особенности. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (п. 1 ст. 58 ГК РФ). При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом (п. 2 ст. 58 ГК РФ). При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом (п. 3 ст. 58 ГК РФ). При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом (п. 4 ст. 58 ГК РФ). При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом (п. 5 ст. 58 ГК РФ). Таким образом, лишь при выделении реорганизуемое юридическое лицо не прекращает своего существования, а лишь передает часть своих прав и обязанностей вновь созданному юридическому лицу. 1.3 Понятие наследования (наследственного правопреемства) 13 Как уже отмечалось, наследование является именно общим (универсальным) видом правопреемства. ................................................................. Однако не все права умершего лица (наследодателя) переходят в порядке наследственного правопреемства. ................................................................. Права, неразрывно связанные с личностью умершего, т. е. обусловленные его личными качествами, в силу их особенного личного характера, не могут перейти к наследникам, а потому прекращаются (п. 1 ст. 1112 ГК РФ). К числу таких прав, например, относятся: право на имя, обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других1 . Те права и обязанности умершего лица, которые не имеют такой тесной связи с личностью, переходят к наследникам в порядке наследования. Ст. 1110 ГК РФ позволяет выявить основные черты наследования как универсального правопреемства: 1) переход имущества от умершего к другим лицам происходит в неизменном виде. Неизменность переходящих прав и обязанностей означает то, что характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей остаются прежними. Именно поэтому права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями и обязательствами. Наследник не имеет возможности принять только право собственности на недвижимое имущество наследодателя и отказаться от оплаты его долгов по договору займа2 ; 2) наследство переходит как единое целое. То есть наследственное имущество представляет собой определенный комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей, которая мыслится как единое целое3 . Применительно к наследственному имуществу в литературе используется термин «наследственная масса». ГК РФ использует для этого термин «наследство» (ст. 1112 ГК РФ); 3) универсальное правопреемство совершается в один и тот же момент. Это значит, что переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику происходит не постепенно, в течение определенного времени, а, напротив, одновременно. Наследник принимает все права и обязанности в одно время, не имея возможности принять одни права раньше, а другие поз1 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. 958 с. Гл. 18.2 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с. Гл. 2.1 // СПС «КонсультантПлюс». 3 Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2001. С. 398. 14 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права же. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные известные и неизвестные ему права умершего1 ; 4) наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц. Непосредственный характер правопреемства заключается также в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется2 . 1.4 Основания наследования Признанные современным российским гражданским правом основания наследования были известны уже в римском частном праве. Такими основаниями являются закон и завещание. Иных оснований для перехода имущества на случай смерти российский закон не знает. Так, ГК РФ не допускает известного некоторым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов умершего. Даже супруги не вправе заключить договор о взаимном наследовании или включить положения о наследовании в брачный договор. Согласно ст. 40 СК брачный договор может определить характер имущественных отношений супругов только в браке и (или) в случае его расторжения, т. е. развода3 . Указанные основания наследования закреплены в ст. 1111 ГК РФ, которая закрепляет: «Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных Кодексом». Как справедливо указывает Б. М. Гонгало, формулировка текста закона может породить у несвязанного с юриспруденцией человека неверное представление о противопоставлении завещания закону, а также привести к ошибочному выводу, что наследование по завещанию осуществляется не по закону (по неограниченному произволу завещателя)4 . В действительности и наследование по закону, и наследование по завещанию представляет собой достаточно подробно урегулированный законом переход имущества от наследодателя к наследнику. При наследовании по завещанию нормы ГК РФ определяют правила составления завещания, в какую форму его необходимо облечь и иные правила. Поэтому завещание появляется и порождает правовые последствия в соответствии с законом, хотя основу завещания составляет воля завещателя. 1 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. Гл. 18.2 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с. Гл. 2.1 // СПС «КонсультантПлюс». 3 Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с. Гл. 2. // СПС «КонсультантПлюс». 4 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 264 с. Комментарий к ст. 1111 // СПС «КонсультантПлюс». 1.4 Основания наследования 15 В приведенной норме наследование по завещанию поставлено законодателем на первое место, что имеет законные причины. Согласно п. 1 ст. 1 ГК РФ одним из принципов гражданского законодательства является недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. ГК РФ также закрепляет, что граждане (физические лица) приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Собственник имущества вправе по своему усмотрению совершать в отношении этого имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ). ................................................................. Указанные положения, имеющее большое значение в современном отечественном гражданском праве, составляющие его основополагающие начала, вполне объясняют закрепленную в ст. 1119 ГК РФ свободу завещания. ................................................................. Наличие действительного завещания предопределяет распределение имущества между наследниками в соответствии с ним. Правила, устанавливающие исключения, в какой-то степени ограничивающие свободу завещания, могут быть предусмотрены законом. Они обычно направлены на обеспечение интересов нуждающихся в материальной поддержке лиц. К их числу можно отнести правило ст. 11149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве1 . Несмотря на то, что наследование по закону на практике встречается чаще, из текста закона можно сделать вывод о подчиненном характере наследования по закону. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю в завещании, наследование должно происходить в соответствии с ней, а не по правилам, установленным ГК РФ. Этот принцип в области наследственного права был также известен гражданскому законодательству советского и дореволюционного времени. ................................................................. Наследование по закону наступает в тех случаях, когда: а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным); б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону; в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию — юридическое лицо — ликвидирован; 1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 264 с. Комментарий к ст. 1111 // СПС «КонсультантПлюс». 16 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его1 . ................................................................. ................................................................. Чтобы имущество перешло от наследодателя к наследникам как по закону, так и по завещанию, необходимо наличие определенной совокупности юридических фактов, которые определены законом. К их числу при наследовании по закону относятся: 1) лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; 2) открытие наследства; 3) принятие его наследниками. ................................................................. ................................................................. Для наследования по завещанию совокупность юридических фактов определяется в законе иначе: 1) наличие действительного завещания; 2) открытие наследства; 3) принятие наследства наследниками2 . ................................................................. 1.5 Наследство (наследственная масса) О понятии «наследство» (иначе можно назвать «наследственное имущество», «наследственная масса») говорит ст. 1112 ГК РФ, в которой перечисляется, какое имущество переходит от наследодателя к наследникам. В соответствии с абз. 1 этой статьи в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Состав наследственного имущества может быть очень разнообразен. В порядке наследования могут переходить вещи, например предметы обихода, личного потребления, иные движимые вещи, недвижимое имущество (например, жилые помещения), а также принадлежавшие наследодателю ценные бумаги, денежные вклады, корпоративные и исключительные права и др. Из формулировки закона следует, что состав наследственной массы образует имущество наследодателя, принадлежащее ему на день открытия наследства. 1 Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с. Гл. 2. // СПС «КонсультантПлюс». 2 Там же. 1.5 Наследство (наследственная масса) 17 ................................................................. Следует обратить внимание, что термин «имущество» в гражданском законодательстве РФ используется неоднозначно. Законодатель вкладывает в понятие имущество в разных статьях неодинаковое значение. Так, под имуществом могут пониматься только вещи, то есть такие предметы материального мира, которые могут быть в обладании людей и способны удовлетворять их потребности. К такому пониманию термина «имущество» приводит, например, толкование ст. ст. 130, 209 ГК РФ. ................................................................. Имуществом также нередко именуется совокупность вещей и имущественных прав, принадлежащих одному субъекту. В соответствии со ст. 56 ГК РФ юридические лица (за исключением учреждений) отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Не вызывает сомнений, что отвечать по долгам можно активами, т. е. вещами и правами, но не пассивом (долгами, обязанностями). А значит, в ст. 56 в качестве имущества понимается только совокупность вещей и имущественных прав. Третьей позицией относительно содержания термина «имущество», с которой можно столкнуться, анализируя закон, является наиболее широкое понимание данного термина. В данном случае под имуществом подразумеваются все имеющиеся у субъекта вещи, права и обязанности. Именно в этом смысле определяется наследство в ст. 1112 ГК РФ. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности: • вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ); • имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм); • имущественные обязанности, в том числе долги, в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ) (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании»1 ). ................................................................................. Как было разъяснено Верховным судом РФ, по наследству переходят не только уже существующие права и обязанности наследодателя, но также те права, которые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры для этого. 1 Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс». 18 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Так, согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»1 , если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. Таким образом, понятие наследства охватывает не только уже существующие права и обязанности, но и некие правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью как предпосылкой к существованию права и существующим субъективным правом (обязанностью). ................................................................................. Такая позиция ВС РФ по вопросу включения в наследственную массу тех прав, надлежащее оформление которых не завершилась ко дню смерти наследодателя, находит подтверждение и в п. 8, 9 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании»2 . ................................................................. Однако в ст. 1112 ГК РФ сформулирован ряд изъятий, которые очерчивают круг тех прав и обязанностей, которые по наследству не переходят и, соответственно, в наследственную массу не включаются. Такие права и обязанности, не включаемые в состав наследственной массы, можно распределить на две группы. ................................................................. 1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. №11 // СПС «КонсультантПлюс». Пункт 8 закрепляет: «При отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, также требования о признании права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока». П. 9 гласит: «Наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, в случае возникновения спора вправе обратиться с иском к продавцу по указанному договору о государственной регистрации перехода права собственности к наследникам». 2 1.5 Наследство (наследственная масса) 19 Первую из них составляют права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Закон не дает определения таких прав и обязанностей, а определяет их только путем перечисления. Так, в соответствии с абз. 2 ст. 1112 ГК РФ неразрывно связанными с личностью наследодателя правами признаются право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Согласно правилам данной нормы перечень прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя, сформулирован не исчерпывающе. Законодатель, напротив, отмечает, что и другие права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается, может быть определен в ГК РФ или в других законах. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В качестве примера можно привести норму ст. 418 ГК РФ «Прекращение обязательства смертью гражданина». Так, обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без его участия либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Смерть кредитора также может служить основанием для прекращения обязательства, а именно в тех случаях, когда исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора. Следовательно, соответствующие обязанности и права в состав наследственной массы не включаются, так как они со смертью наследодателя прекратились. ................................................................................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Конкретизируя правило абз. 2 ст. 1112 ГК РФ п. 15 Постановления Пленума ВС РФ №9 указывает, что в состав наследственной массы также не включаются права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (статья 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (абз. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). ................................................................................. Все приведенные ВС РФ договоры имеют личный характер. Для заключения таких сделок и определения их условий личность как управомоченной, так и обязанной стороны имеет существенное значение, а значит, вполне логично, что со смертью таких лиц, права и обязанности прекращаются и не переходят в порядке наследования. Вторую группу прав, которые не включаются в наследственную массу, составляют такие, которые вообще не могут быть отчуждаемы и передаваемы от одного лица к другому. Такие права, которые неспособны к обороту (абз. 3 ст. 1112 ГК РФ). Так, невозможна передача одним лицом другому личных неимущественных 20 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права прав и других нематериальных благ, к числу которых относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни и др. (ст. 150 ГК РФ). 1.6 Наследственные правоотношения В Гражданском кодексе отсутствуют положения, непосредственно упоминающие термин «наследственные правоотношения». В учебной литературе о наследственных правоотношениях также обычно говорится нечасто. Причиной этому, возможно, является большое разнообразие наследственных правоотношений, а возможно, и неоднозначность данной категории. Вместе с тем следует понимать, что фактические отношения, складывающиеся по поводу перехода имущества в порядке наследования, регулируются правом и, соответственно, приобретают форму правовых отношений, которые вполне обосновано именовать наследственными отношениями. Рассмотрим наследственные правоотношения более подробно. ................................................................. По своей сути наследственные отношения являются неоднородными, их принято распределять на группы. ................................................................. Первую группу наследственных отношений можно именовать непосредственно «наследственные правоотношения». К этой группе относятся такие наследственные правоотношения, которые складываются посмертно (т. е. после смерти наследодателя) и возникают по поводу открытия наследства, его принятия наследниками по завещанию и (или) по закону; отношения между наследниками (ст. 1140, 1141, 1157–1158, 1165, 1168–1170, 1182 ГК РФ), в том числе по поводу обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) и приращения долей, иные отношения. Во вторую группу наследственных правоотношений можно отнести такие отношения, которые возникают при жизни наследодателя и связаны с его подготовкой к смерти. Примером таких наследственных отношений могут служить отношения по составлению, отмене и изменению завещания (ст. ст. 1119–1122, 1124–1130 ГК РФ). В третью группу наследственных правоотношений можно отнести такие, которые примыкают к наследственным. Данная группа отношений имеет обслуживающий характер, их реализация направлена на обеспечение и реализацию наследниками своих прав и законных интересов. К числу таких отношений можно отнести отношения с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. ст. 1134– 1136 ГК РФ), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст. ст. 1171, 1172 ГК РФ), свидетелей (пп. 2, 3 ст. 1124, пп. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ГК РФ), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК РФ), доверительных управляющих (ст. 1173 ГК РФ). Следует отметить, что приведенная классификация наследственных правоотношений не является единственно известной гражданско-правовой доктриной России. Можно встретить и многие другие. Так, например, О. А. Иншакова говорит о возможности классификации отношений, в которые вовлекаются наследник и наследодатель, на следующие группы: 1.7 Субъекты наследственного правопреемства 21 • правоотношения, связанные с приобретением наследственных прав; • правоотношения, возникающие в момент осуществления наследственных прав; • правоотношения, обусловленные процессом управления тем имуществом, что подлежит наследованию1 . В теории гражданского права принято выделять три основных элемента в составе гражданского правоотношения: субъект, объект и содержание. Применительно к наследственным правоотношениям такой набор элементов также сохраняет свою актуальность. Однако наибольший интерес и значение представляют субъекты наследственных правоотношений. 1.7 Субъекты наследственного правопреемства Субъектами непосредственных наследственных правоотношений, в рамках которых реализуется наследственное правопреемство, признаются наследодатель и наследники. Рассмотрим эти категории более подробно. ................................................................. Наследодатель — гражданин, имущество которого после его смерти переходит в порядке наследования к другим лицам. Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении путем реорганизации имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК РФ). ................................................................. Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходимы констатация его смерти либо в случаях, указанных в ст. 45 ГК РФ, вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим2 . Как известно, юридические лица не могут оставлять наследства, то есть не могут являться наследодателями. В случае ликвидации юридического лица правопреемства не происходит, напротив, п. 1 ст. 61 ГК РФ закрепляет, что его права и обязанности прекращаются без перехода в порядке правопреемства к другим лицам. Имущество юридического лица, оставшееся по завершении его деятельности, либо распределяется между его учредителями (участниками), как в случае с коммерческими организациями, либо направляется на достижение целей, ради которых оно было создано, как в случае с некоммерческими организациями. 1 Иншакова А. О. Наследственные правоотношения в международном частном праве // Наследственное право. 2012. №1. С. 42–47 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Российское гражданское право: учебник: / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1 Гл. 18.3.1 // СПС «КонсультантПлюс». 22 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права ................................................................. Следующим участником наследственного правопреемства выступает лицо, являющееся в силу закона или завещания правопреемником наследодателя, т. е. наследник. ................................................................. Как известно, все субъекты гражданских правоотношений могут быть разделены на три группы: физические лица, юридические лица, публично-правовые образования. Так как наследственные отношения по своей сути также являются гражданско-правовыми и закон не устанавливает каких-либо изъятий, определяя круг субъектов, способных быть наследникам, можно сделать вывод, что наследниками могут выступать все указанные виды субъектов. П. 1 ст. 1116 ГК РФ прямо устанавливает, что к наследованию могут призываться граждане. Однако термин «граждане» следует понимать в широком смысле, он включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без гражданства (апатридов). В соответствии со ст. 2 ГК РФ правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Поэтому более корректным видится использование термина «физические лица», а не термина «граждане». В отношении физических лиц как наследников следует пояснить следующее. Выступать в правоотношении наследником гражданин вправе независимо от возраста и объема дееспособности. ................................................................. Закон закрепляет, что наследниками могут быть любые физические лица, находящиеся в живых к моменту открытия наследства, т. е. на день смерти наследодателя (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). ................................................................. В качестве исключения ГК РФ допускает призвание к наследству и тех физических лиц, которые еще не были рождены в день открытия наследства, но которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Правило о призвании к наследству нерожденных на момент смерти наследодателя детей направлено на защиту интересов несовершеннолетних и имеет свои корни еще в римском частном праве. Важно подчеркнуть, что признание за нерожденным ребенком после рождения живым возможности стать наследником не свидетельствует о наделении правоспособностью еще нерожденных субъектов. Для того, чтобы действительно стать субъектом наследственного правопреемства, недостаточно быть зачатым на день открытия наследства, необходимо также и появление на свет в живых. Ведь именно с рождения закон наделяет физическое лицо правоспособностью. Неродившийся ребенок не является субъектом права наследования. Закон охраняет долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия наследства наследника только как будущего возможного субъекта. Если ребенок родится живым, он становится наследником и притом с обратной силой ко времени открытия наследства; если же родится мертвым, то считается юридически не су- 1.7 Субъекты наследственного правопреемства 23 ществовавшим. Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего рождения всего несколько минут. Физические лица вправе выступать наследниками как по завещанию, так и по закону. В отличие, например, от юридических лиц. Как закрепляет абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ, к наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица. ................................................................. Таким образом, законодатель констатирует невозможность юридических лиц наследовать по закону. ................................................................. Такая констатация вполне логична и обоснована. При наследовании по закону наследственная масса распределяется между наследниками, прямо указанными в законе (ст. ст. 1142–1149 ГК РФ). В указанных нормах юридические лица в качестве наследников не упоминаются, а значит, они действительно не являются наследниками по закону. Необходимым условием для призвания юридических лиц наследниками по завещанию, равно как и для физических лиц, является их существование на день открытия наследства. Однако, в отличие от физических лиц, факт существования юридического лица определяется формально — по данным специального реестра. П. 3 ст. 48 ГК РФ устанавливает, что правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц1 . Таким образом, юридическое лицо, которое на день открытия наследства было внесено в реестр и не исключено из него, может являться наследником. Третьей группой субъектов гражданских правоотношений являются публичноправовые образования: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Как уже отмечалось, данные субъекты могут также выступать наследниками. ................................................................. При этом публично-правовые образования могут выступать наследниками как по завещанию, так и в установленном законом порядке. ................................................................. В силу принципа свободы завещания имущество может быть завещано всем без исключения лицам, что означает возможность его завещания и в пользу таких образований. Пункт 2 ст. 1116 ГК РФ также закрепляет возможность РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями наследовать по закону в порядке ст. 1151 ГК РФ «Наследование выморочного имущества». 1 Процедура государственное регистрации юридических лиц регламентируется ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Рос. газ. 2001. №153–154. 24 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права Наряду с российскими субъектами права закон дозволяет выступать в качестве наследников и зарубежным юридическим лицам, и иностранным государствам и международным организациям. Однако данные субъекты могут выступать только наследниками по завещанию. Передачи в их пользу имущества в порядке наследования по закону в ГК РФ не предусмотрено. ................................................................. Отдельного внимания заслуживают так называемые недостойные наследники, то есть лица, которые не могут наследовать после наследодателя. Круг недостойных наследников определен в ст. 1117 ГК РФ. ................................................................. 1. Согласно п. 1 ст. 1117 ГК РФ ни по закону, ни по завещанию не могут наследовать граждане, которые способствовали либо пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства путем совершения умышленных противоправных действий, направленных против наследодателя либо кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (например, понуждение включить в завещание определенные условия). Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. Как разъясняется в п. 19 Постановления ВС РФ №9, противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий. При этом мотивы и цели совершения деяний не имеют значения. Возможно, что побуждающими мотивами являются месть, ревность, хулиганские побуждения и т. п. Также не имеет значения, наступили или нет соответствующие последствия. Даже при отсутствии вредоносных последствий право наследования прекращается. Примером противоправных действий, направленных против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, может служить подделка завещания, его уничтожение или хищение, а также понуждение наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от наследства. Наследник отстраняется от наследования по п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что указанные обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким подтверждением может служить приговор суда по уголовному делу (например, о причинении вреда жизни и здоровью наследодателя иных наследников) или решение суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы). При наследовании по завещанию правила п. 1 ст. 1117 ГК РФ применяются, если указанные действия наследника были совершены до составления завещания. В тех случаях, когда наследодатель завещает таким гражданам свое имущество после утраты ими права наследовать, они вправе наследовать. 2. Следующую группу лиц, которые являются недостойными наследниками, составляют родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко дню открытия наследства. Указанные лица не вправе наследовать по 1.7 Субъекты наследственного правопреемства 25 закону после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав. Это правило видится вполне логичным и обоснованным. Решение о лишении родителей родительских прав прекращает юридическую связь между родителями и детьми, которая лежит в основе перехода имущества в порядке наследования по закону. При отсутствии такой связи наследование по закону невозможно. Это не препятствует наследованию таких лишенных родительских прав родителей по завещанию, т. е. в том случае, если дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, в завещании своими наследниками назначат родителей, последние будут призываться к наследованию. В отношении указанных двух групп недостойных наследников не требуется специального судебного решения о признании их недостойными наследниками. Указанные лица в предусмотренных законом случаях исключаются из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда. 3. Наконец, третью группу недостойных наследников образуют лица, которые злостно уклоняются от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными СК РФ между родителями и детьми; супругами; братьями и сестрами; дедушками, бабушками и внуками; пасынками, падчерицами и отчимом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93–95 и 97). Из приведенного следует, что каждый из указанных лиц может быть отстранен от наследования после гражданина, в отношении которого им не исполнялась обязанность по содержанию. Граждане могут быть отстранены от наследования, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Исключения составляют случаи предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям. В этих случаях не требуется наличие соответствующего решения суда, так как обязанность вытекает непосредственно из закона. При этом для отстранения от наследования по п. 2 ст. 1117 ГК РФ необходимо, чтобы судом был установлен факт злостного уклонения от предоставления содержания. В каждом отдельном случае суд определяет наличие или отсутствие злостного характера уклонения с учетом продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств. Если факт злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя будет доказан, суд отстраняет наследника от наследования. При этом доказательствами злостного уклонения могут служить приговор суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решение суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справка судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, а также другие доказательства. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие лицом, обязанным предоставлять содержание, действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях. 26 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права ................................................................. В отличие от первых двух групп недостойных наследников, которые исключаются из состава наследников нотариусом, по третьей группе недостойных наследников необходимо соответствующее решение суда. Это прямо предписывается п. 2 ст. 1117 ГК РФ. Иск об отстранении от наследования третьей группы недостойных наследников может быть подан любым лицом, заинтересованным в призвании к наследованию или в увеличении причитающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на права и законные интересы которого (например, на право пользования наследуемым жилым помещением) может повлиять переход наследственного имущества. ................................................................. Как установлено п. 4 ст. 1117 ГК РФ, правила об отстранении от наследования недостойных наследников применяются и в отношении наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. А значит, при наличии обстоятельств, указанных в ст. 1117 ГК РФ, лица, имеющие право на получение обязательной доли, также лишаются права на ее получение. ................................................................. Контрольные вопросы по лекции 1 ................................................................. 1. Каково значение наследования? 2. Какие нормативные акты содержат правила, регулирующие переход имущества в порядке наследования? 3. Что такое наследственное право в объективном и субъективном смысле? 4. Что означает универсальное правопреемство? 5. Какие основания наследования вам известны? 6. Что образует наследственную массу? 7. Какие виды наследственных правоотношений вам известны? 8. Кто является субъектами непосредственных наследственных отношений? 9. Кто такие недостойные наследники? В чем значение отнесение лица к недостойным наследникам? Лекция 2 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 1. Понятие и принципы наследования по завещанию 2. Понятие и правовая природа завещания 3. Лица, имеющие право совершать завещание 4. Содержание завещания 5. Форма завещания 6. Отмена, изменение и исполнение завещания 7. Недействительность завещания 2.1 Понятие и принципы наследования по завещанию ................................................................. Под правовыми принципами понимаются основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер1 . ................................................................. По сфере действия правовые принципы принято разделять на общеправовые (присущие правовой системе в целом), межотраслевые (действующие в нескольких смежных отраслях), отраслевые (отражающие особенности одной отрасли), принципы подотрасли, институтов, субинститутов. 1 Российское гражданское право: учебник / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1. Гл. 2. §3.3 // СПС «КонсультантПлюс». 28 Лекция 2. Наследование по завещанию Принципы правового регулирования имеют важное значение. Так, принципы отражают существо содержания, социальную направленность и главные отраслевые особенности правового регулирования. Знание принципов позволяет лучше понимать смысл права, правильно толковать и применять конкретные правовые нормы. Не менее важны принципы при обнаружении пробелов в законодательстве, при обнаружении которых принципы используются при аналогии права. Общие начала отрасли имеют особое значение в частноправовых отраслях, к числу которых относится и гражданское право. Диспозитивное правовое регулирование, отличающее данные отрасли права, предполагает возможность появления таких правоотношений, которые вообще не предусмотрены ни в одной правовой норме, но соответствуют «общим началам и смыслу гражданского законодательства». Регулирование таких отношений, включая оценку их правомерности и разрешение возможных между их участниками конфликтов, не может осуществляться без опоры на общие принципы гражданского права. Характерной чертой гражданско-правового метода, предопределенной сущностью регулируемых отношений, является юридическое равенство сторон. Гражданское право наделяет в равной мере всех участников отношений гражданской правоспособностью, которая является предпосылкой для приобретения субъективных прав. Основные начала гражданского права законодательно закреплены в ст. 1 ГК РФ. К их числу относятся: • принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; • принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отношений; • принцип неприкосновенности собственности; • принцип свободы договора; • принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и финансовых средств); • принцип обеспечения восстановления нарушенных прав; • принцип судебной защиты нарушенных прав. Вопрос о перечне принципов гражданского права является дискуссионным. Поэтому в литературе нередко выделяют большее количество принципов гражданского права, чем их непосредственно закреплено в ст. 1 ГК РФ. Для наследственного права как самостоятельной подотрасли гражданского права также характерно наличие собственных отличительных принципов. ................................................................. К числу общих принципов подотрасли наследственного права относятся: 1) универсальность наследственного правопреемства; 2.1 Понятие и принципы наследования по завещанию 29 2) обеспечение преемственности в праве частной собственности и в других частных правах, их сохранности и неприкосновенности, закрепленности имущества за конкретными лицами; 3) приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону; 4) свобода принятия наследства и отказа от него; 5) охрана интересов наследодателя, наследников, иных лиц, самого наследства1 . ................................................................. В связи с тем, что нормы наследственного права распадаются на самостоятельные институты, соответствующее распределение прослеживается и относительно принципов отдельных его институтов. ................................................................. К числу специальных принципов института наследования по завещанию относят: 1) свободу завещания; 2) тайну завещания; 3) обязательность исполнения воли завещателя. ................................................................. ................................................................. Наиболее важным принципом института наследования по завещанию является принцип свободы завещания. ................................................................. Этот принцип нашел закрепление в ст. 1119 ГК РФ. Согласно этому принципу завещатель вправе по своему усмотрению: 1. Гражданин свободен в том, чтобы составлять или не составлять завещание. 2. Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению. 3. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. 4. Имущество может быть завещано любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. 5. Завещатель может по собственному усмотрению определить долю наследников в наследстве. 1 Подробнее о принципах наследственного права см., например, Пунько Т. Н. Принципы наследственного права // Российская юстиция. 2012. №11. С. 31–33; Кириллова Е. А. Значение и роль принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. 2012. №3. С. 114–124; Бегичев А. В. Принцип универсальности наследственного правопреемства в судебной практике // Наследственное право. 2012. №1. С. 5–7 и др. 30 Лекция 2. Наследование по завещанию 6. Можно завещать лишь часть своего имущества, другую — оставить вне распоряжения. При этом завещатель может впоследствии составить второе завещание, в котором сделает распоряжения относительно оставшейся части имущества. Если это не будет сделано, то неотраженная в завещании часть имущества будет наследоваться в соответствии с правилами ГК РФ о наследовании по закону. 7. Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону без указания причин. Если наследник лишен завещателем наследства, то признание его к наследству после смерти того же наследодателя по иным основаниям исключается, кроме случаев, когда он может быть призван к наследованию обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Свобода завещания ограничивается правом обязательной доли. ................................................................. Под правом обязательной доли понимается право несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, призываемых к наследованию на основании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. ................................................................. Указанная группа лиц наследует независимо от содержания завещания — не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Обязательная доля удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а если его недостаточно, то из завещанной части1 . Кроме того, завещатель может отменить или изменить уже совершенное завещание. Свобода завещания проявляется и в том, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ). ................................................................. Следующим принципом наследования по завещанию является тайна завещания, закрепленная в ст. 1123 ГК РФ. Норма данной статьи призвана охранять интересы завещателя. ................................................................. Тайна завещания обеспечивается тем, что: 1) завещатель не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене завещания. Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его сугубо личную тайну, а поэтому неприкосновенно. Установлен период, на протяжении которого несоблюдение тайны завещания является противоправным действием: до открытия наследства, то есть на протяжении периода, когда завещание еще не порождает юридических последствий; 1 Подробнее о наследовании обязательной доли см. лекцию 3. 2.2 Понятие и правовая природа завещания 31 2) лица, принимающие участие в подготовке завещания (нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя), обязаны до открытия наследства не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Нарушение тайны завещания может повлечь применение предусмотренных законом способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности. Так, завещатель вправе потребовать компенсации причиненного ему морального вреда, а также компенсации причиненных этим убытков. 2.2 Понятие и правовая природа завещания ................................................................. В п. 5 ст. 1118 ГК РФ закреплено легальное определение завещания. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Как и любая сделка, она обладает рядом присущих ей признаков. ................................................................. Во-первых, завещание — односторонняя сделка, поскольку для ее совершения в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражений против него. Такая односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку, а также может создавать обязанности для других лиц (наследников). Так, например, завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Во-вторых, завещание является срочной сделкой в связи с тем, что его правовые последствия возникают после наступления события, которое непременно наступит — смерть наследодателя. Завещание при жизни завещателя не создает никаких прав и обязанностей ни для завещателя, ни для лиц, в интересах которых завещание составлено. Совершение завещания также не связывает завещателя в праве распоряжения имуществом, включенным в завещание (п. 5 ст. 1118 ГК РФ)1 . В-третьих, завещание — личная сделка. Это значит, что завещание должно быть составлено лично завещателем. Завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания, поэтому оно должно быть совершено им лично, в том числе и собственноручно подписано. В исключительных случаях, указанных в п. 3 ст. 1125 ГК РФ, завещание может быть подписано рукоприкладчиком. Но и в этом случае завещатель совершает завещание лично, поскольку в нем фик1 См.: Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания. Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 01–02.07.2004, Протокол №04/04 // Нотариальный вестник. 2004. №9 // СПС «КонсультантПлюс». 32 Лекция 2. Наследование по завещанию сируется именно его, а не чья-либо другая воля, ее формирование и выражение должны происходить свободно, без какого-либо давления извне. П. 3 ст. 1118 ГК РФ акцентирует внимание на том обстоятельстве, что совершение завещания через представителя, действующего по доверенности или на основании закона, не допускается. Право сделать завещание не может быть ограничено по соглашению с другими лицами. Не допускается совершение завещания двумя или более лицами. Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц, например супруги совершают одно завещание в пользу своих детей, так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки. В-четвертых, завещание является единственным, исключительным способом для физического лица распорядиться своим имуществом в соответствии со своими желаниями на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество завещателя. На основе выявленных признаков завещания в литературе предлагается его следующее доктринальное определение. ................................................................. Завещание — это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в предусмотренной законом форме1 . ................................................................. 2.3 Лица, имеющие право совершать завещание В соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Хотя ГК РФ указывает, что завещание может быть совершено гражданином, не вызывает сомнения, что круг субъектов, которые вправе совершить завещание, является более широким. Так, завещание может быть совершено не только гражданином РФ, но и гражданином иностранного государства, лицом без гражданства. ................................................................. Согласно положениям указанной нормы совершить завещание могут следующие субъекты: а) лица, которые достигли возраста восемнадцати лет и не признаны недееспособными или не являются ограниченными в дееспособности; 1 Российское гражданское право: учебник: / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1. Гл. 19. §1.1 // СПС «КонсультантПлюс». 2.3 Лица, имеющие право совершать завещание 33 б) лица, которые достигли возраста шестнадцати лет и признаны эмансипированными; в) лица, которые не достигли возраста восемнадцати лет, однако на момент совершения завещания вступили в брак в соответствии с требованиями семейного законодательства1 . ................................................................. При этом обладать полной дееспособностью субъект должен именно в момент совершения завещания, а не до или после его совершения. Исходя из правил ст. 1118 ГК РФ нотариус при удостоверении завещания должен удостовериться в наличии у завещателя полной дееспособности. В подтверждение наличия у гражданина дееспособности в полном объеме нотариусом истребуются следующие документы: • документ, удостоверяющий личность, для проверки наступления совершеннолетия; • свидетельство о регистрации брака в случае приобретения дееспособности в полном объеме в результате заключения брака до достижения 18-летнего возраста; • документ об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным): решение органа опеки и попечительства (если эмансипация производилась с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей) или решение суда (если эмансипация производилась без указанного согласия). Для установления дееспособности иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев нотариусу необходимо иметь в виду, что гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом (ст. 1197 ГК РФ), который устанавливается в соответствии со ст. 1195 ГК РФ. Нотариус не вправе удостоверить завещание от имени совершеннолетних граждан, если они признаны судом недееспособными, ограничены судом в дееспособности или если они не отдают отчет в своих действиях. Способность завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется путем проведения нотариусом беседы с завещателем. В ходе беседы нотариус выясняет адекватность ответов завещателя на задаваемые вопросы, на основании чего нотариусом делается вывод о возможности гражданина понимать сущность своих действий. Не подлежит удостоверению завещание от имени гражданина, хотя и не признанного судом недееспособным, но находящегося в момент обращения к нотариусу в состоянии, препятствующем его способности понимать значение своих действий или руководить ими (например, вследствие болезни, наркотического или алкогольного опьянения и т. п.), что делает невозможным выполнение нотариусом возложенной на него законом обязанности — проверить соответствие содержания 1 Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е. Р. Аминов, И. А. Андреев, И. Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М. А. Димитриева // СПС «КонсультантПлюс». 2012. 34 Лекция 2. Наследование по завещанию завещания действительному намерению завещателя, а также разъяснить завещателю смысл и значение содержания завещания (ст. 54 Основ законодательства РФ о нотариате)1 . В случае установления факта невозможности гражданина понимать значения своих действий нотариус отказывает в совершении нотариального действия и разъясняет его право обратиться за удостоверением завещания после прекращения обстоятельств, препятствующих совершению завещания. ................................................................. Распорядиться своим имуществом на случай смерти путем совершения завещания не могут: 1) граждане, признанные судом недееспособными; 2) граждане, признанные судом ограничено дееспособными; 3) лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, за исключением эмансипированных несовершеннолетних граждан и граждан, вступивших в брак до достижения восемнадцати лет. Имущество указанных лиц наследуется по закону. ................................................................. 2.4 Содержание завещания ................................................................. Содержание завещания заключается, прежде всего, в назначении наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования. При назначении наследников и распределении между ними своего имущества завещатель действует на основе свободы завещания. Завещание как срочная сделка порождает у наследников после смерти завещателя соответствующие права. ................................................................. Однако завещание не только может породить у наследников права, но и служить возникновением у них определенных обязанностей. Это возможно путем включения в завещание завещательного отказа (легата)2 и завещательного возложения. 1 П. 5, 6, 7 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания. Утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 01–02.07.2004, Протокол №04/04 // Нотариальный вестник. 2004. №9 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Легат (лат. legatus — посол, от lego — посылаю). В Древнем Риме назначаемый сенатом посол или уполномоченный, выполнявший политическое поручение. Подробнее см.: Большая советская энциклопедия: В 30 т. М.: «Советская энциклопедия», 1969–1978 // http://slovari.yandex.ru. 2.4 Содержание завещания 35 ................................................................. Завещательный отказ (ст. ст. 1137, 1138 ГК РФ) — это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). ................................................................. Такая обязанность может быть различной и предусматривать: а) передачу отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства; б) передачу отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу (на период его жизни или на иной срок) право пользования этим домом или определенной его частью. При последующем переходе права собственности на этот дом к другому лицу право пользования им, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу; в) приобретение для отказополучателя и передачу ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, а также осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей. Отказополучателями могут быть любые лица, в том числе наследники (например, наследник, которому перешла по наследству определенная часть имущества, может быть одновременно отказополучателем в отношении другой части имущества). К субъектам, способным быть обязанными к исполнению завещательного отказа, также следует отнести любых лиц, являющихся наследниками, в том числе публично-правовые образования. Право на принятие завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Верховный суд РФ пояснил, что трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен1 . Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований. Реализовать право из завещательного отказа может только отказополучатель. Данное право является личным и не может перейти к другим лицам, в том числе и по наследству. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя. Такое право прекращается со смертью отказополучателя. Наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если же такой наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, то за вычетом и обязательной доли. 1 П. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании». 36 Лекция 2. Наследование по завещанию Логичным является вопрос, почему завещатель учреждает завещательный отказ вместо того, чтобы просто не назначить отказополучателя наследником. Аргументами в пользу учреждения завещательного отказа могут служить следующие доводы. 1. Легат позволяет сохранить отказанную вещь в собственности того наследника, которого завещатель обременил отказом, в случае непринятия отказа и освобождения наследника от возложенного на него имущественного обременения. 2. При помощи легата наследодатель может одновременно учесть интересы сразу нескольких близких ему людей, не допуская конкуренции между ними. Так, он может завещать имущество более опытному, разумному, осмотрительному человеку, а отказополучателем назначить близкого человека, не имеющего указанных качеств. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Для ясности, приведем пример. Отец завещает квартиру брату, возлагая на него обязанность предоставить сыну, имеющему тягу к азартным играм, на период его жизни право пользования квартирой. В этом случае сын не сможет продать квартиру за долги по играм и не останется на улице. Брат также не сможет отменить учрежденный завещательный отказ, равно как и не смогут этого сделать его наследники в случае его смерти или иные дальнейшие приобретатели квартиры. В то же время после смерти сына квартира также не «уйдет» в чужие руки: право собственности на нее, уже без обременения в виде завещательного отказа, сохранится за братом1 . ................................................................................. 3. Не менее важным является тот факт, что отказополучатель не является наследником. Он выступает кредитором наследников, в силу чего на него не распространяются нормы о наследовании: в частности, он не несет ответственности по долгам наследодателя и не платит государственную пошлину при получении отказа, что также может стать немаловажным мотивом для учреждения завещательного отказа. Обязанность как содержание завещания может вытекать не только из завещательного отказа. Она может возникнуть также из завещательного возложения. ................................................................. Завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ) — это распоряжение наследодателя возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какоелибо общеполезное действие (например, передать определенную сумму денег на реставрацию памятников истории и архитектуры). ................................................................. 1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1137 // СПС «КонсультантПлюс». 2.4 Содержание завещания 37 Российскому законодательству известны легальные примеры завещательных возложений. Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. Кроме этого ст. 5 ФЗ от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»1 закрепляет возможность граждан совершить волеизъявление о достойном отношении к его телу после смерти. Такое волеизъявление представляет собой пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме (именно письменное волеизъявление может быть включено в завещание): о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию; о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; о желании быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; о желании быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации. Включенное в завещание распоряжение о месте и процедуре похорон завещателя следует квалифицировать как завещательное возложение. Общеполезную цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, можно видеть в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом2 . ................................................................. Отличительными чертами завещательного возложения от завещательного отказа являются: 1. Завещательное возложение может носить неимущественный характер, в то время как завещательный отказ представляет собой возложение на наследников обязанности имущественного характера. 2. Завещательное возложение устанавливается в общеполезных целях. Цель установления завещательного возложения должна отвечать интересам общества в целом или его отдельных социальных групп, например ветеранов Великой Отечественной войны, малоимущий семей, несовершеннолетних и т. д. Применительно к завещательному отказу закон такой особенности не устанавливает. 1 СЗ РФ. 1996. №3. Ст. 146 // СПС «КонсультантПлюс». Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1139 // СПС «КонсультантПлюс». 2 38 Лекция 2. Наследование по завещанию 3. Завещательное возложение не порождает возникновения обязательства с участием наследника, т. к. наличие общеполезной цели завещательного возложения препятствует указанию конкретного лица в качестве кредитора, который мог бы требовать исполнения обязательства. При учреждении завещательного отказа, напротив, возникает обязательство, где наследник выступает должником, а отказополучатель, соответственно, кредитором. 4. Завещательное возложение, в отличие от завещательного отказа, не может исчерпывать содержание завещания, так как распоряжения, которые сделаны исключительно по поводу неимущественных отношений, завещанием не являются. ................................................................. Согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ закона обязанность по исполнению завещательного возложения может быть возложена на наследников по закону, по завещанию, но и на исполнителя завещания при условии выделения ему для этого в завещании части наследственного имущества. Заинтересованные лица (например, общества по охране памятников истории и культуры или по защите животных), исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке. Однако данное правило диспозитивно и действует, если завещанием не предусмотрено иное. Завещатель вправе устранить юридическую возможность понуждения обязанного лица к исполнению завещательного распоряжения, оставив это исполнение на моральное усмотрение назначенного исполнителя1 . ................................................................. Подназначение наследников (субституция). Ст. 1121 ГК РФ. ................................................................. Как отмечалось, принцип свободы завещания предоставляет завещателю возможность совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. ГК РФ закрепляет, что завещатель может не только указать в завещании наследника, но и подназначить другого, если первый не будет наследовать. Случаи, на которые можно подназначить наследника, исчерпывающим образом указаны в законе. К их числу относятся: • если основной наследник умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем; • если основной наследник умрет после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам; • если основной наследник откажется от наследства; 1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1139 // СПС «КонсультантПлюс». 2.5 Форма завещания 39 • если основной наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Подназначение наследника в иных случаях законом не допускается. К институту подназначения наследника завещателю имеет смысл обратиться при наличии двух условий: 1. Если завещатель сомневается, что указанный им в завещании наследник переживет его и/или примет наследство. 2. Есть лицо, которому завещатель также желает оставить имущество, но не решается сделать это в приоритетном порядке. ................................................................. Распоряжение о подназначении наследника устраняет действие правил о переходе наследства к наследникам по закону последующих очередей (ст. 1141 ГК РФ), о наследовании по праву представления (ст. 1146 ГК РФ), о наследовании в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), о порядке приращения доли отпавшего наследника (ст. 1161 ГК РФ), о наследовании в случае смерти коммориентов (ст. 1114 ГК РФ)1 . ................................................................. Помимо подназначения наследника завещатель может указать в завещании другого отказополучателя, т. е. подназначить отказополучателя. Например, если основной отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель. Если основной отказополучатель не реализует право, предоставленное отказом, а завещатель не подназначит иного отказополучателя, обязанный исполнить завещательный отказ освобождается от этой обязанности (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). 2.5 Форма завещания ................................................................. Завещание — это строго формальная сделка. Завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, поэтому оно должно быть оформлено таким образом, чтобы исключались сомнения в подлинности, достоверности и осознанности волеизъявления наследодателя. ................................................................. 1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1121 // СПС «КонсультантПлюс». 40 Лекция 2. Наследование по завещанию Для завещания его надлежащее оформление, способ изъявления воли завещателя имеет конститутивное значение, т. е. без соблюдения соответствующей формы завещание не порождает необходимых правовых последствий1 . ................................................................. Согласно ст. 1125 ГК РФ завещание по общему правилу составляется в нотариальной форме. Нотариальное удостоверение является наиболее сложной формой сделки, известной российскому законодательству2 . Данная форма сделки единственная, которая призвана реализовать весь набор функции письменной формы сделки: подтверждение ясности факта совершения сделки, серьезности намерений сторон, обеспечение четкости формулирования содержания сделки, доказательственную, контрольную и консультативную функции3 . ................................................................. ГК РФ не содержит специальных указаний о том, что завещание должно быть написано собственноручно. Завещатель вправе написать документ сам либо обратиться за помощью к нотариусу. Закон также не запрещает использовать технические средства. Необходимым условием надлежащего оформления завещания является его собственноручное подписание завещателем. ................................................................. Для оформления завещания может привлекаться рукоприкладчик, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание. Рукоприкладчик — это гражданин, который по просьбе наследодателя в присутствии нотариуса подписывает завещание. ................................................................. В завещании указываются причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. По желанию завещателя могут привлекаться к оформлению свидетели. В некоторых случаях обращение к нотариусу может быть затруднительным для гражданина. 1 Подробнее о конститутивном значении формы сделки см. Татаркина К. П. Форма сделок в гражданском праве России. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники. 2012. С. 183 и след. // СПС «КонсультантПлюс». 2 Подробнее о нотариальной форме сделки см.: Татаркина К.П. Форма сделок. . . С. 108 и след. // СПС «КонсультантПлюс». 3 О функциях формы сделки см. Татаркина К.П. Форма сделок. . . С. 55 и след. // СПС «КонсультантПлюс». 2.5 Форма завещания 41 ................................................................. Поэтому закон дозволяет в исключительных случаях удостоверять завещание не нотариусам. Такое удостоверенное не нотариусом завещание приравнивается по своей силе к нотариальному. ................................................................. Исключение регулируется ст. 1127 ГК РФ, которая устанавливает перечень завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным. Так, согласно закону, к нотариально удостоверенным приравниваются следующие виды завещаний: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз; 4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. В том случае, если завещание удостоверяет не нотариус, а лицо, наделенное таким правом согласно п. 2 ст. 1127 ГК РФ, присутствие свидетеля при его удостоверении является обязательным. Правила о нотариальном удостоверении завещания содержатся не только в ГК РФ, но и в Основах законодательства РФ о нотариате1 . Как отмечалось, по общему правилу не требуется собственноручное написание текста завещания. Обязательным является его собственноручное подписание. Однако, в некоторых случаях, закон предусматривает необходимость написать завещание собственной рукой: при составлении закрытого завещания (ст. 1226 ГК РФ) и завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). 1 Утверждены ВС РФ 11.02.1993 4462-1 // Рос. газ. 1993. №49 // СПС «КонсультантПлюс». 42 Лекция 2. Наследование по завещанию ................................................................. Нововведением современного отечественного ГК РФ является возможность составления закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ). Отличительной чертой закрытого завещания является то, что нотариус не знает о содержании завещания, так как ему передается уже запечатанный конверт, в котором содержится изложение последней воли наследодателя. ................................................................. Закрытое завещание должно быть не только собственноручно подписано, но и полностью написано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой его недействительность. На конверте с закрытым завещанием подписи ставят два свидетеля, а также нотариус. Указывается пометка о завещателе, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля. ................................................................. В ст. 1129 ГК РФ регулируется форма завещания, составленного при чрезвычайных условиях. ................................................................. Если гражданин находится в ситуации, явно угрожающей его жизни, и не имеет возможности совершить завещание в обычном порядке, он вправе выразить свою волю в простой письменной форме. При этом необходимо, чтобы это волеизъявление подтвердили два свидетеля. Так же как и закрытое завещание, завещание при чрезвычайных обстоятельствах должно быть написано собственноручно. Завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не оформит его в надлежащем закону порядке. Исполняется такое завещание только после того, как суд подтвердит, что оно действительно было составлено в чрезвычайных обстоятельствах. Самостоятельной формой совершения завещания является завещательное распоряжение гражданами правами на денежные средства в банке. Распоряжение этими правами может осуществляться в различных формах по усмотрению завещателя, в том числе и посредством совершения завещательного распоряжения, удостоверяемого служащим банка, где находится счет. Подробнее см. ст. 1128 ГК РФ. ................................................................. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках являются самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке (пункт 1 статьи 1128 ГК РФ)1 . ................................................................. 1 Абз. 2 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 2.5 Форма завещания 43 Данный вид завещания имеет свои существенные особенности. К их числу относятся: 1. Особый предмет завещательного распоряжения. Предметом такого завещательного распоряжения могут быть только денежные средства. При этом не всякие денежные средства, а только переданные во вклад или находящиеся на любом счете гражданина в банке или иной кредитной организации. 2. Особая форма завещательного распоряжения. Несмотря на то, что к составлению завещательного распоряжения нотариус не привлекается и оно составляется в письменной форме, закон наделяет его силой нотариально удостоверенного завещания, т. е. завещательное распоряжение приравнивается к завещанию, совершенному в нотариальной форме. 3. Составление завещательного распоряжения осуществляется бесплатно, в то время как за нотариальное удостоверение завещания взимается государственная пошлина (п. 13 ст. 333.24 НК РФ)1 . Рассмотрим более подробно порядок совершения завещательного распоряжения на денежные средства в банках. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 №351 утверждены Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках2 . Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится его счет. Для составления и подписания завещательного распоряжения требуется, вопервых, установить личность завещателя. Личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина. Служащие банка обязаны проинформировать завещателя о правилах ГК РФ относительно завещательного распоряжения (ст. 1128), изменения и отмены завещания (ст. 1130), обязательной доли в наследстве (ст. 1149), относительно прав супруга при наследовании (ст. 1150) и свидетельства о праве на наследство (ст. 1162). О разъяснении указанной информации делается отметка в завещательном распоряжении. Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств, обязательным является его собственноручное подписание завещателем с указанием даты его составления. В завещательном распоряжении указываются: 1) место и дата его совершения; 2) местожительство завещателя; 3) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются. Завещательное распоряжение составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр 1 2 Размер платы за удостоверение завещания установлен равным ста рублям. Рос. газ. №97. 31.05.2002. 44 Лекция 2. Наследование по завещанию выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений. О составлении завещательного распоряжения служащим банка делается отметка на счете завещателя. Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов. Возможно также распределение денежных средств, зачисленных на один счет, между несколькими наследниками. Для этого необходимо указать в завещательном распоряжении, кому из наследников какая доля завещается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Так как завещательное распоряжение является особым видом завещания, к нему применяются общие правила о завещании. Так, лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать тайну завещания. Сам завещатель вправе подназначить наследника по правилам ст. 1121 ГК РФ. Он также может изменить или отменить такое распоряжение, руководствуясь положением ст. 1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк. Помимо общих правил об изменении или отмене завещания применительно к завещательному распоряжению на денежные средства в банках установлены и специальные. Так, завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение непосредственно в банке. Для этого ему необходимо обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному. Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т. п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации. В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения. 2.6 Отмена и изменение завещания 45 Выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на основании следующих документов: а) свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации; б) постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в соответствии со статьей 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации; в) нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества в соответствии со статьей 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации; г) свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в соответствии со статьей 1135 Гражданского кодекса Российской Федерации; д) свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации в соответствии со статьей 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации; е) копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке. 2.6 Отмена и изменение завещания ................................................................. В первую очередь следует уяснить различия между понятиями «отмена» и «изменение завещания». Отмена завещания полностью прекращает действие ранее составленного завещания. При изменении завещания прекращают только отдельные его положения, при сохранении действительности завещания в целом, а также некоторые положения прежнего завещания заменяются новыми (изменяются). ................................................................. Как отмечалось, возможность в любое время отменить или изменить завещание является одним из проявлений принципа свободы завещания. Единожды выразив свою последнюю волю, завещатель не связан своим волеизъявлением. Так как правовые последствия завещания наступают только после его смерти, а наследники могут даже не знать о его существовании, то изменение, отмена завещания не изменяют их прав и обязанностей. Причины изменения и отмены завещания законом не оговариваются и могут быть любыми. Завещатель не только свободен в изменении и отмене завещания, но и не связан необходимостью указывать причину своего решения. Он также не нуждается в получении разрешения с чьей-либо стороны. Завещатель вправе изменить и отменить завещание, не уведомляя об этом никого из наследников, в том числе и указанных в отменяемом или изменяемом завещании. 46 Лекция 2. Наследование по завещанию Законом также не оговаривается и не запрещается изменять и отменять завещание неоднократно. При этом наследники завещателя не вправе предъявлять какие-то претензии, например в связи с исключением их из завещания или уменьшением причитающейся им доли. ................................................................. Изменить завещание можно, составив новое завещание. ................................................................. При этом возможно, что оно будет изменять или уточнять уже существующее завещание. В том случае если во вновь составленном завещании наследодатель не уточнит судьбу предыдущего завещания, ГК РФ устанавливает императивное правило, согласно которому завещание, составленное позднее, отменяет прежнее завещание в той части, в которой оно противоречит последующему завещанию (абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ). ................................................................. Отменить завещания можно следующими способами: 1) путем составления нового завещания, отменяющего завещательные распоряжения, содержащиеся в прежнем завещании; 2) путем составления последующего завещания без прямого распоряжения об отмене содержащихся в нем завещательных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание как противоречащее последующему завещанию; 3) путем распоряжения об отмене завещания, совершенного в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания. ................................................................. 2.7 Недействительность завещания Специальные правила о недействительности завещания содержатся в ст. 1131 ГК РФ. Однако данная статья не содержит исчерпывающего перечня случаев признания завещания недействительным, она лишь конкретизирует общие правила о недействительности сделок применительно к завещанию. Как отмечалось, завещание является односторонней сделкой, а значит, правила ГК РФ о сделках вообще и недействительности сделок, в частности, применимы и к завещанию. Так, ст. 1131 ГК РФ уточняет, что, как и любые другие недействительные сделки, завещание может быть как «абсолютно недействительным», т. е. ничтожным, так и «относительно недействительным», т. е. оспоримым. Общие правила о недействительных сделках содержатся в §2 главы 9 ГК РФ «Недействительность сделок». Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом является оспоримой сделкой, в то время как ничтожной признается недействительная сделка независимо от такого признания. 2.7 Недействительность завещания .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Примером ничтожных завещаний, могут служить завещания, составленные с нарушением способа волеизъявления, т. е. с нарушением нотариальной формы. Также ничтожными будут являться завещания, совершенные лицами, которые не обладают полной дееспособностью. Такие завещания не порождают правовых последствий, независимо от того, выносил соответствующее решение суд или нет. ................................................................................. Оспоримое завещание, напротив, вызывает к жизни правовые последствия, которые, однако, могут быть устранены соответствующим решением суда, т. е. до момента его оспаривания. П. 2 ст. 1131 ГК РФ устанавливает, что завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Так как до открытия наследства (дня смерти завещателя) завещание не порождает правовых последствий, то нарушить права и обязанности заинтересованного лица оно может только с момента вступления в силу. Логичным в этой связи выступает положение абз. 2 п. 2 ст. 1131 ГК РФ, в соответствии с которым оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. К числу лиц, чьи права и законные интересы могут быть нарушены завещанием, следует отнести в первую очередь наследников по закону, наследников по другому завещанию, отказополучателей. Если завещание нарушает права и законные интересы несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных, то иски о признании завещания недействительным подают законные представители, опекуны, попечители (ст. 37 ГПК). Завещание может быть признано недействительным по решению суда в следующих случаях: 1) несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя (абзац второй пункта 3 статьи 1125 ГК РФ), требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ; 2) присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК РФ); 3) в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя1 . В силу п. 3 статьи 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя. 1 Абз. 3 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 48 Лекция 2. Наследование по завещанию Развивая положения ст. 180 ГК РФ о недействительности части сделки в ст. 1131 ГК РФ также закрепляется, что недействительным может быть как завещание в целом, так и в части. При этом недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. ................................................................. Наличие недействительного завещания не влияет на порядок наследования по закону. Наследники, указанные в недействительном завещании, вправе наследовать в соответствии с очередями, установленными ст. ст. 1142–1146 ГК РФ. Недействительность завещания также не влияет на правовую силу предшествующего завещания, не изменяет и не отменяет его. ................................................................. 2.8 Исполнение завещания ................................................................. Исполнение завещания приводит к претворению в жизнь последней воли завещателя, т. е. к ее реализации. ................................................................. Исполнение завещания регулируется ст. 1133 ГК РФ, которая устанавливает, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (статья 1134). Таким образом, общим правилом является исполнение завещания самими наследниками. Однако в зависимости от желания завещателя исполнение его последней воли будет поручено исполнителю (душеприказчику) (ст. 1133 ГК РФ). В соответствии с ГК РФ душеприказчику может быть поручено исполнение как полностью, так и частично. ................................................................. Исполнителем завещания может выступать только гражданин — физическое лицо. В соответствии с п. 1 ст. 1133 ГК РФ душеприказчиком может выступать как лицо, являющееся наследником, так и не являющееся таковым. ................................................................. Лицо может быть назначено душеприказчиком исключительно с его согласия. Обязанность исполнить завещание не может быть навязана насильно. При этом способы выражения согласия на исполнение завещания достаточно широко очерчиваются законом. Согласие может быть выражено не только явно, но и конклюдентно, т. е. таким способом, когда воля лица быть исполнителем завещания вытекает из его действий. Согласно абз. 3. п. 1 ст. 1134 ГК РФ гражданин признается давшим согласие 2.8 Исполнение завещания 49 быть исполнителем завещания, если в течение месяца со дня открытия наследства он фактически приступит к исполнению завещания. Для явного выражения воли стать исполнителем завещания согласие может быть выражено: • в собственноручной надписи на самом завещании; • в заявлении, приложенном к завещанию; • в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Обязанности душеприказчика могут быть прекращены до непосредственного исполнения завещания. Решение об их прекращении принимает суд. Инициатива принятия такого решения может исходить как от самого исполнителя завещания, так и от наследников. Причиной для досрочного прекращения обязанности душеприказчика является наличие обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей душеприказчика. Закон не уточняет характер таких обстоятельств, а значит, они могут быть как личными, например состояние здоровье душеприказчика, так и объективного характера, как то ненадлежащее отношение душеприказчика к своим обязанностям. Следует обратить внимание, что даже в том случае, если душеприказчик и наследники пришли к соглашению о прекращении его полномочий, наличие соответствующего судебного решения является обязательным. Прекращение полномочий душеприказчика во внесудебном порядке не предусмотрено законом. Как закрепляется в ст. 1135 ГК РФ, полномочия душеприказчика основываются на завещании, вытекают из него, однако подтверждаются специально выдаваемым документом. Свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания выдается нотариусом. Его форма утверждена Приказом Минюста РФ от 10.04.2002 №99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»1 . Для исполнения завещания душеприказчик вправе принимать следующие меры: 1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников; 3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам (пункт 1 статьи 1183); 4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (статья 1137) или завещательного возложения (статья 1139). Действия по исполнению завещания могут влечь за собой возникновение у душеприказчика определенных расходов. К числу таких расходов в зависимости от ситуации могут относиться: 1 Рос. газ. 2002. №74 // СПС «КонсультантПлюс». 50 Лекция 2. Наследование по завещанию • затраты, произведенные душеприказчиком на розыск наследников (на публикацию в прессе соответствующих объявлений, сообщения по радио и телевидению, запросы в адресные бюро и т. п.); • суммы государственной пошлины, уплаченные при обращении в суд по делам, связанным с исполнением завещания; • оплату получения в различных организациях справок и документов в отношении наследственного имущества; • оплату хранения наследственного имущества и т. д.1 Душеприказчик обязан в силу завещания к совершению действий по исполнению завещания, но не к несению соответствующих расходов. Закон наделяет его правом получить возмещение расходов за счет наследства. Иначе обстоит дело в отношении выплаты вознаграждения душеприказчику. Потребовать выплаты вознаграждения исполнитель завещания вправе только в том случае, если это непосредственно предусмотрено в завещании (ст. 1136 ГК РФ). Следовательно, по общему правилу действия душеприказчика осуществляются на безвозмездной основе. ................................................................. Контрольные вопросы по лекции 2 ................................................................. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1 Какие принципы наследования по завещанию вам известны? Раскройте их. Дайте понятие завещания. Какова его правовая природа? Какие субъекты вправе составлять завещания? Что составляет содержание завещания? Как оно формируется? Что такое завещательный отказ? В чем его отличия от завещательного возложения? Что такое подназначение наследника? Какова цель существования данного правового института? Какова форма завещания по общему правилу? Какие исключения устанавливает ГК РФ относительно нотариальной формы совершения завещания? В чем особенности завещательных распоряжений на денежные средства в банках? Что означает изменение завещания? Как возможно изменить завещание? Что означает отмена завещания? Как совершается отмена завещания? Каковы причины и последствия недействительности завещания? Кто обязан исполнять завещание? Дайте общую характеристику исполнению завещания. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 264 с. Ст. 1136 // СПС «КонсультантПлюс». Лекция 3 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ 1. Понятие и принципы наследования по закону 2. Круг наследников по закону 3. Очереди наследования 4. Наследование выморочного имущества 3.1 Понятие и принципы наследования по закону Наследование по закону имеет место, если наследование не осуществляется по завещанию, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследование по закону возможно не только при отсутствии наследования по завещанию, но и наряду с наследованием по завещанию, если часть имущества осталась не завещанной. Различие в наследовании по закону и по завещанию состоит, прежде всего, в определении круга наследников. После определения круга наследников иные действия по принятию наследства и оформлению наследственных прав осуществляются в одинаковом порядке независимо от того, осуществлялось ли наследование по закону или по завещанию. ................................................................. Как отмечается в литературе, наследование по закону основывается на так называемой подразумеваемой воле наследодателя. Так как наследодатель явным образом не выразил свою волю в завещании, законодатель, определяя очереди наследования по закону, предполагает, что он равным образом распределил бы свое имущество между членами своей семьи (родителями, супругом, детьми) либо при отсутствии последних оставил бы его другим близким родственникам и (или) свойственникам1 . ................................................................. 1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1141 // СПС «КонсультантПлюс». 52 Лекция 3. Наследование по закону Наследование по закону осуществляется в соответствии с принципами, отличными от принципов наследования по завещанию. ................................................................. Принципами наследования по закону являются: 1) семейный (кровнородственный) принцип; 2) принцип очередности; 3) принцип поголовного равенства. ................................................................. Рассмотрим данные принципы более подробно. ................................................................. Семейный (кровнородственный) принцип состоит в том, что закон относит к числу наследников лишь те лица, которые связаны с наследодателем семейными либо родственными узами. Так, семейными узами наследодатель связан с супругом, усыновителем и усыновленным, отчимом/мачехой и пасынком/падчерицей (свойственником), нетрудоспособными иждивенцами. ................................................................. ................................................................. Родство принято определять по линиям и степени. Различают прямую восходящую линию родства (к ней относятся предки наследодателя) и прямую нисходящую линию (к ней причисляются потомки наследодателя, наследники). Помимо этого выделяется также боковая линия родства, к которой относятся не происходящие друг от друга родственники, имеющие общего предка. Боковая линия также может быть восходящей и нисходящей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя. При этом рождение наследодателя не считается (абз. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ). ................................................................. ................................................................. Принцип очередности наследования закреплен в абз. 1 п. 1 ст. 1141 ГК РФ и состоит в том, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Распределяя всех родственников по очередям, закон устанавливает своеобразный приоритет в призвании к наследованию одних возможных наследников по закону перед другими. В настоящее время законодателем установлено восемь наследственных очередей (ст. 1142– 1148 ГК РФ), подробная характеристика которых приводится ниже. ................................................................. 3.2 Круг наследников по закону 53 ................................................................. Суть выделяемого в литературе принципа «поголовного равенства», или, как его еще называют, принципа «равенства наследственных долей», состоит в том, что все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Данный принцип был известен еще римскому частному праву. Наличие такого правила призвано обеспечить равенство прав всех участников наследственного правоотноше................................................................. ния. ................................................................. Наследственной долей является не конкретное имущество, а выраженная в арифметической форме (дробью или в процентах) доля в праве на всю наследственную массу. ................................................................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Например, в случае призвания к наследованию обоих родителей наследодателя и его супруга доля каждого наследника будет составлять 1/3 в праве на все имущество наследодателя. ................................................................................. Исключение из принципа поголовного равенства образуют случаи наследования по праву представления, так как наследующие по праву представления делят между собой долю непосредственного наследника, которого они представляют в соответствующей очереди1 . 3.2 Круг наследников по закону При наследовании имущества по закону наследниками могут выступать только те лица, которые прямо указаны в ГК РФ. Состав каждой очереди определяется посредством буквального толкования положений соответствующих норм2 . Как уже отмечалось, наследниками по закону обычно являются физические лица. Исключения предусмотрены для наследования выморочного имущества. Все наследники по закону распределены на определенные группы, которые именуются «очереди», и призываются к наследованию в порядке очередности. ................................................................. Каждая очередь представляет собой перечень лиц, определенных законодателем с учетом степени их близости к наследодателю. ................................................................. 1 Подробнее о праве представления см. п. 3.2. Абз. 2 п. 3 Определения КС от 2 ноября 2000 г. №228-О // Вестник КС. 2001. 2 // СПС «КонсультантПлюс». 2 54 Лекция 3. Наследование по закону .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Например, к числу наследников первой очереди отнесены супруг и родственники первой степени родства — ст. 1142 ГК РФ, а пятую очередь составляют наследники четвертой степени родства — п. 2 ст. 1145 ГК РФ. Устанавливая так называемую «предполагаемую волю» наследодателя, закон исходит из того, что приоритет при распределении имущества по наследству был бы отдан более близким родственникам в сравнении с родственниками отдаленными. ................................................................................. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, включая наследующих по праву представления. ................................................................. Поясняя, можно указать, что наследники последующих очередей призываются к наследованию, если: 1) наследники предшествующих очередей отсутствуют либо 2) никто из них не имеет права наследовать, либо 3) все они отстранены от наследования, либо 4) все они лишены наследства, либо 5) никто из них не принял наследства, либо 6) все они отказались от наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1141). ................................................................. Наследники последующих очередей устраняются от наследования, если имеется хотя бы одно лицо, отнесенное к предыдущей очереди, и если это лицо не лишено по каким-либо причинам права наследования и намерено его реализовать1 . ................................................................. Исключением из правила о приоритетности предшествующих очередей выступают наследники так называемой скользящей очереди, которая предусмотрена ст. 1148 ГК РФ. К числу наследников такой очереди закон относит нетрудоспособных иждивенцев, которые наследуют наряду и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, и признаются наследниками восьмой очереди, если отсутствуют наследники предшествующих очередей. ................................................................. Институтом наследования по закону является наследование по праву представления. 1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1141 // СПС «КонсультантПлюс». 3.2 Круг наследников по закону 55 ................................................................. Право представления — это право потомков наследника по закону, умершего до открытия наследства, получить из наследственного имущества ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он был жив в момент открытия наследства. ................................................................. Как справедливо отмечается в литературе, наследник по праву представления как бы заступает на место своего умершего предка, который наследовал бы в рамках соответствующей очереди, если бы был жив1 . При наследовании по праву представления к наследованию призываются «запасные» наследники в рамках одной очереди при определенных в законе условиях. Важно отличать наследование по праву представления от, казалось бы, схожих институтов. ................................................................. Наследование по праву представления и подназначение наследников. ................................................................. В первую очередь следует обратить внимание на то, что наследование по праву представления является институтом наследования по закону, в то время как подназначение наследника возможно при наследовании по завещанию, поэтому при наследовании по завещанию право представления не может быть использовано. Указанное различие обосновывает и иные. Так, в силу свободы завещания при подназначении наследников завещатель не связан в их выборе и может подназначить в качестве таковых любых лиц вне зависимости от того, состоит ли он с ними в семейно-родственной связи или нет. Наследовать по праву представления могут только те лица, которые прямо указаны в законе, воля наследодателя не может быть учтена, так как не была им выражена. ................................................................. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. ................................................................. Наследование по праву представления следует отличать от наследственной трансмиссии2 . При наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ) переходит право на принятие наследства. Данный переход обусловлен тем, что находившийся в живых на дату открытия наследства наследник скончался до его принятия. Право на принятие наследства скончавшегося наследника (трансмиссанта) переходит к его наследникам (трансмиссарам) и может быть ими реализовано по правилам, установленным ГК РФ. Таким образом, при наследственной трансмиссии наследникитрансмиссары реализуют перешедшее к ним право на принятие наследства. 1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1146 // СПС «КонсультантПлюс». 2 Подробнее о наследственной трансмиссии см. лекцию 4. 56 Лекция 3. Наследование по закону Наступление наследственной трансмиссии возможно как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, в то время как наследование по праву представления является институтом наследования по закону. Кроме того, при наследовании по праву представления наследник по закону умирает до открытия наследства, в то время как при наследственной трансмиссии смерть наследника наступает после открытия наследства. ................................................................. Наследование по праву представления возможно только в рамках первых трех наследственных очередей. Наследниками по праву представления являются внуки и их потомки (первая очередь), племянники и племянницы (вторая очередь), двоюродные братья и сестры (третья очередь). ................................................................. При определении наследников по праву представления законодатель также исходит из принципа защиты прав близких родственников и относит к наследникам по праву представления только потомков наследников по прямой нисходящей линии. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Так как при наследовании по праву представления умерший наследник замещается его потомками, закон придает значение обстоятельствам, аннулирующим наследственные права умершего наследника. Так, согласно пп. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ потомки умершего наследника не призываются к наследованию, если последний был лишен наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ) или не имел бы права наследовать как недостойный наследник (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). ................................................................................. Важное значение для определения круга наследников по закону имеют правила о наследовании усыновителей и усыновленных (ст. 1147 ГК РФ). Из положений п. 3 ст. 125 Семейного кодекса РФ следует, что усыновителями и усыновленными признаются те лица, в отношении которых вступило в законную силу решение суда об установлении усыновления. Так как усыновители и усыновленные приравниваются в своих правах к кровным родственникам, то они также приобретают наследственные права и наследуют друг против друга. Наследственными правами также наделяются потомки усыновленных лиц (например, дети усыновленных могут наследовать по праву представления). Применительно к усыновленным и усыновителям действуют нормы о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ) и об отстранении от наследования (ст. 1119 ГК РФ). Правовая связь между усыновителями и усыновленными прерывается, а как следствие, и прекращаются наследственные права в случае отмены усыновления. Одновременно с этим происходит восстановление правовой связи, а значит, и наследственных прав с кровными родственниками (ст. 143 СК РФ). 3.3 Очереди наследования 57 В п. 2 ст. 1147 ГК РФ конкретизирует правило п. 2 ст. 137 СК РФ1 , устанавливая, что усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключения, в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, составляют случаи сохранения по решению суда усыновленным отношений с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. В этом случае усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. 3.3 Очереди наследования Как уже отмечалось, очередь наследования представляет собой группу физических лиц, определенных законодателем, состоящих с наследодателем в определенной семейно-родственной связи. При формировании очередей законодатель исходил из предположения, что наиболее близкие наследодателю люди должны призываться к наследованию в приоритетном порядке. Всего ГК РФ установлено восемь очередей наследования, последняя из которых (восьмая) является скользящей или плавающей (ст. ст. 1142–145, 1148 ГК РФ). Перечислим эти очереди. ................................................................. Первая очередь (ст. 1142 ГК РФ) — дети, супруг и родители наследодателя; при этом внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. ................................................................. Следует обратить внимание, что право наследования по закону друг против друга имеют супруги, состоящие в зарегистрированном браке. Верховный суд разъяснил, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства. В то время как признание брака недействительным влечет исключение лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда после открытия наследства2 . 1 П. 2 ст. 137 СК РФ гласит: «Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим родственникам)». 2 П. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс». 58 Лекция 3. Наследование по закону ................................................................. Вторая очередь (ст. 1143 ГК РФ) — полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка; при этом дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. ................................................................. ................................................................. Третья очередь (ст. 1144 ГК РФ) — полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); при этом двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. ................................................................. ................................................................. Четвертая очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя. ................................................................. ................................................................. Пятая очередь — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). ................................................................. ................................................................. Шестая очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). ................................................................. ................................................................. Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. ................................................................. Пасынками и падчерицами наследодателя признаются неусыновленные наследодателем дети его супруга независимо от их возраста. Отчимом и мачехой наследодателя являются не усыновивший наследодателя супруг его родителя. Данные лица призываются к наследованию также в том случае, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства по причине смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. При прекращении брака путем 3.3 Очереди наследования 59 его расторжения, а также признания недействительным лица, отнесенные к седьмой очереди, к наследованию не призываются1 . Очереди наследования с четвертой по седьмую закреплены в ст. 1145 ГК РФ. ................................................................. Специальные правила установлены ГК РФ о наследовании нетрудоспособными иждивенцами наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Они относятся к наследникам восьмой очереди, которая может призываться к наследованию самостоятельно при отсутствии наследников иных очередей либо в качестве так называемой скользящей (плавающей) очереди. При наличии наследников иных очередей нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют наряду и наравне с такими наследниками. ................................................................. Состав лиц, отнесенных законом к наследникам восьмой очереди, не однороден, а распадается на две группы. Рассмотрим их более подробно. Первая группа: граждане, которые формально относятся к числу наследников по закону любой из предшествующих очередей, но при этом не вошли в круг наследников той очереди, которая была призвана к наследованию. Условиями их наследования являются: а) нетрудоспособность ко дню открытия наследства; б) нахождение на иждивении не менее года до смерти наследодателя. При этом оба из указанных условий должны присутствовать одновременно. Иных условий призвания к наследованию данной группы лиц не предусмотрено. Вторая группа: граждане, которые НЕ ВХОДЯТ в круг наследников какой-либо из семи очередей наследования по закону. Условиями их призвания к наследованию являются: а) нетрудоспособность ко дню открытия наследства; б) нахождение на иждивении не менее года до смерти наследодателя; в) совместное проживание с наследодателем. Таким образом, в состав наследников восьмой очереди могут входить и такие лица, которые не связаны с наследодателем ни кровнородственными, ни семейными связями, при наличии указанных условий призвания их к наследованию. ................................................................. Обратимся к рассмотрению условий призвания к наследованию. ................................................................. Нетрудоспособность как условие призвание к наследованию наследников восьмой очереди. 1 П. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс». 60 Лекция 3. Наследование по закону .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ к нетрудоспособным лицам относятся: • несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); • граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, п. 1 ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»1 ). На квалификацию данных лиц в качестве нетрудоспособных не влияет сам факт назначения им пенсии по старости, ключевое значение имеет возраст физического лица. Важно, что лица, имеющие право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся; • граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности)2 . ................................................................................. Как указывает Верховный суд РФ, обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: • день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; • день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; • инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты. ................................................................................. Нахождение на иждивении как условие призвания к наследованию наследников восьмой очереди. Пункт 31 постановления Пленума ВС РФ также разъяснил понятие нахождения на иждивении наследодателя. Так, находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую 1 Рос. газ. 2001. №247 // СПС «КонсультантПлюс». См. Постановление Правительства РФ от 2002.2006 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» // Рос. газ. 2006. №40 // СПС «КонсультантПлюс». 2 3.3 Очереди наследования 61 помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Третьим условием призвания к наследованию наследников восьмой очереди является совместное проживание с наследодателем. Данное условие применяется только к нетрудоспособным иждивенцам второй группы, т. е. не входящим в круг наследников по закону ни одной из очередей. В соответствии с законом необходимо совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. В случаях когда наследники восьмой очереди призываются к наследованию как самостоятельная очередь, т. е. когда отсутствуют наследники иных очередей, вопрос об определении размера их доли не вызывает сомнения. Между всеми наследниками восьмой очереди имущество распределяется в равных долях. Сомнения могут возникнуть относительно определения размера наследников восьмой очереди, когда они призываются к наследованию в качестве плавающей очереди, т. е. наряду с наследниками иных очередей. ................................................................. Согласно ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследуют НАРАВНЕ с иными наследниками, что свидетельствует о равных долях всех наследников по закону, призываемых к наследованию. ................................................................. Если, например, после смерти наследодателя к наследованию призваны супруг и ребенок как наследники первой очереди, а нетрудоспособная сестра наследодателя, находившаяся у него на иждивении, наследует как наследница плавающей очереди, то наследственное имущество должно быть разделено на три равные части. ................................................................. Наследование обязательной доли. Вопрос о наследовании обязательной доли разные авторы освещают при рассмотрении разных институтов наследственного права: одни в институте наследования по завещанию, другие — в институте наследования по закону. Действительно, наследование обязательной доли имеет непосредственное отношение к ним обоим, так как, с одной стороны, ограничивает свободу завещания, а с другой — содержит императивные правила о призвании на основании легальных правил установленных законом лиц. ................................................................. Итак, согласно ст. 1149 ГК РФ, некоторые лица наследуют независимо от воли наследодателя. К числу таких лиц относятся: 1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; 2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя; 3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, состоявшие на его иждивении в течение одного года до открытия наследства. 62 Лекция 3. Наследование по закону Указанных лиц принято именовать «необходимыми наследниками». Они призываются к наследованию независимо от воли наследодателя, а в некоторых случаях и вопреки его воле. Необходимые наследники наследуют, даже если: 1) если они лишены наследства; 2) если все имущество завещано другим лицам; 3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли. Размер обязательной доли также определен законом императивно и составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Чтобы рассчитать размер обязательной доли, стоимость наследственного имущества с учетом предметов обычной домашней обстановки и обихода следует разделить на число наследников, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, и от полученного взять половину. 3.4 Наследование выморочного имущества ................................................................. Выморочным имуществом считается имущество умершего гражданина, если имущество не наследуется ни по закону, ни по завещанию. ................................................................. Согласно п. 1 ст. 1151 ГК РФ имущество признается выморочным, если: 1) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо 2) никто из наследников не имеет права наследовать, либо 3) все наследники отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо 4) никто из наследников не принял наследства, либо 5) все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158 ГК РФ). Выморочное имущество в соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ переходит по общему правилу в собственность Российской Федерации. Однако исключения из этого общего правила предусмотрены для отдельных видов выморочного имущества. К их числу относятся: 1) жилое помещение; 2) земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; 3) доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимости. Указанное имущество, если оно является выморочным, переходит в порядке наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа, на территории которого оно находится. 3.4 Наследование выморочного имущества 63 Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, то они переходят в собственность такого субъекта Российской Федерации. Таким образом, выморочное имущество в порядке наследования по закону может перейти к следующим субъектам: • Российская Федерация; • субъекты Российской Федерации — города федерального значения Москва и Санкт-Петербург; • муниципальные образования. Некоторые общие правила наследования имущества применяются и при наследовании выморочного имущества. Так, по общим правилам наследственного законодательства осуществляется определение состава наследственной массы (ст. 1112 ГК РФ), возмещение необходимых расходов (ст. 1174 ГК РФ) и несение ответственности по долгам наследодателя в пределах наследственной массы (ст. 1175 ГК РФ), выдача свидетельства о праве на наследство на имя Российской Федерации (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Однако переход выморочного имущества в порядке наследования имеет и свои особенности: для приобретения наследства не требуется специального акта его принятия (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), публично-правовые образования не вправе отказаться от принятия выморочного имущества (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований должен определяться специальным законом, который, однако, до настоящего времени еще не принят. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Верховный суд разъяснил, что при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом1 ; от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований — их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов2 . ................................................................................. 1 Правовое положение Росимущества определяется Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 №432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» // СПС «КонсультантПлюс». 2 Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс». 64 Лекция 3. Наследование по закону ................................................................. Контрольные вопросы по лекции 3 ................................................................. 1. Что означает наследование по закону? 2. Что означает принцип очередности наследования по закону? 3. Что означает семейный (кровно-родственный) принцип при наследовании по закону? 4. Что означает принцип поголовного равенства? 5. Кто может являться наследниками при наследовании по закону? 6. Сколько очередей наследования вам известно? Кто является наследниками этих очередей? 7. В чем особенности наследования плавающей (скользящей) очереди? 8. Кто имеет право на получение обязательной доли? 9. Как определяется размер обязательной доли? 10. Что такое выморочное имущество? 11. К кому переходит выморочное имущество? Лекция 4 ОТКРЫТИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА 1. Открытие наследства 2. Принятие наследства 3. Наследственная трансмиссия 4. Отказ от наследства 5. Выдача свидетельства о праве на наследство 6. Раздел наследства 7. Охрана наследственного имущества и управление им 4.1 Открытие наследства Право наследования гарантировано Конституцией Российской Федерации, в соответствии со ст. 35 которой все граждане Российской Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Согласно ст. 1110 Гражданского кодекса РФ имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. ................................................................. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Эти правила, закрепленные в ст. 1113 ГК РФ, определяют момент открытия наследства. ................................................................. 66 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства Факт смерти и время смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния (статьи 3–5, 67–68 ФЗ «Об актах гражданского состояния»1 ). Свидетельство о смерти на территории Российской Федерации выдается органом записи актов гражданского состояния или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган записи актов гражданского состояния. В случае смерти гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации — консульским учреждением Российской Федерации. ................................................................. Объявление гражданина умершим производится только в судебном порядке (гл. 30 ГПК РФ) при наличии предусмотренных законом условий. Такие условия закреплены в ст. 45 ГК РФ. К общим условиям относятся: • отсутствие в месте жительства гражданина сведений о месте его пребывания в течение пяти лет; • отсутствие в месте жительства гражданина сведений о месте его пребывания в течение шести месяцев, если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (например, стихийное бедствие, техногенная катастрофа). ................................................................. Для военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, установлен специальный срок объявления умершим — не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Согласно п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Поэтому наследство считается открытым либо с момента вступления решения об объявлении умершим в законную силу, либо после вступления решения в законную силу, но со дня, установленного в самом судебном решении. ................................................................. ГК РФ устанавливает специальные правила для случаев так называемой «одновременной смерти». ................................................................. 1 Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об актах гражданского состояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. №47. ст. 5340. 4.1 Открытие наследства 67 ................................................................. Лица, умершие в один день, называются «коммориентами» (п. 2 ст. 1114 ГК РФ). ................................................................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пункт 16 Постановления Пленума ВС1 разъяснил, что граждане, умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях открывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым к наследованию по соответствующим основаниям. В целях наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному времени (ст. ст. 2 и 4 ФЗ «Об исчислении времени»2 ). ................................................................................. ................................................................. Вторым значимым признаком является место открытия наследства. Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, определяемое в соответствии со ст. 20 ГК РФ. Местом жительства гражданина могут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (пункт 1 статьи 20 и часть первая статьи 1115 ГК РФ, части 2 и 4 статьи 1 Жилищного кодекса 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 2 Федеральный закон от 3 июня 2011 года №107-ФЗ «Об исчислении времени» // СПС «КонсультантПлюс». 68 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства Российской Федерации1 (далее — ЖК РФ), части вторая и третья статьи 2 и части вторая и четвертая статьи 3 Закона РФ от 25 июня 1993 года №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»2 ). В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (пункт 9 части 1 статьи 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте. ................................................................. В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй статьи 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ. ................................................................. Момент (время) и место открытия наследства имеют большое практическое значение. Именно с момента открытия наследства возникает наследственное правоотношение, различные участники которого могут совершать определенные юридические действия, направленные на достижение соответствующего, установленного в законе результата по приобретению права и получению документов, подтверждающих их права на наследственное имущество. По общему правилу, такие действия совершаются по месту открытия наследства. Важное правило, связанное с моментом открытия наследства, закреплено в п. 4 ст. 1152 ГК РФ о том, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. ................................................................. 1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // СПС «КонсультантПлюс». 2 Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 4.1 Открытие наследства 69 С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостоверения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, нотариус заводит наследственное дело. На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть заведено только одно наследственное дело. Наследственное дело заводится по месту открытия наследства, определяемому в соответствии с ГК РФ. Главными участниками наследственного правоотношения выступают наследники, по общему правилу именно с момента открытия наследства они имеют право подавать заявления о принятии наследства. Согласно ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется подачей заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство именно по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (подробнее см. пункт «Принятие наследства»). Кредиторы умершего могут предъявлять исковые требования с момента открытия наследства и до принятия наследства наследниками в суд по месту открытия наследства (части 1 и 2 статьи 30 ГПК РФ). Такие иски предъявляются к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Постановление Пленума ВС РФ по данному вопросу дало следующие разъяснения (п. 59)1 . Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. Например, наследник должника по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа; сумма кредита, предоставленного наследодателю для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена наследником досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором не установлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предоставленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора (статьи 810, 819 ГК РФ). Поэтому сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя, несмотря на смерть должника-наследодателя, продолжают течь в том же порядке, что и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не пресекает и не приостанавливает их течения). А требования кредиторов могут быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой давности, если этот срок начал течь до момента открытия наследства. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок исполнения которых наступил после открытия наследства, сроки исковой давности 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 70 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства также исчисляются в общем порядке. Например, при открытии наследства 15 мая 2012 года требования, для которых установлен общий срок исковой давности, могут быть предъявлены кредиторами к принявшим наследство наследникам (до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу) по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2009 года – до 31 июля 2012 года включительно; по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2012 года – до 31 июля 2015 года включительно. ................................................................................. К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя правила о перерыве, приостановлении и восстановлении исковой давности, как исключение из общего правила, не применяются (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ). Однако общая норма о том, что требование кредитора, предъявленное по истечении срока исковой давности, удовлетворению не подлежит, действует. ................................................................. После открытия наследства, переживший супруг может обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов. ................................................................. Такое нотариальное действие отнесено к компетенции нотариусов ст. 36 законодательства РФ о нотариате. Выдача нотариусами свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится в соответствии со ст. ст. 74 и 75 Основ законодательства РФ о нотариате с соблюдением ст. ст. 34–37 СК. Установлена возможность выдачи свидетельства о праве собственности по совместному заявлению супругов или по заявлению пережившего супруга, в случае смерти одного из супругов. Согласно ст. 75 Основ свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства на основании письменного заявления пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. На основании такого заявления нотариус, после установления необходимых юридических фактов: • наличие брачных отношений; • факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака; • общая совместная собственность супругов на имущество, выдает свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе, которым определяется доля пережившего супруга. Право на общее имущество в равной степени принадлежит обоим супругам, несмотря на то, что один из них в период брака мог только вести домашнее хозяйство, занимался воспитанием детей или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Свидетельство о праве собственности выдается лишь на то имущество, являющееся общей собственностью супругов, которое имеется в наличии на день выдачи свидетельства. При выдаче свидетельства нотариус должен истребовать от обратившегося супруга предоставления документа, удостоверяющего брачные отношения (свидетельство о браке, запись в паспор- 4.1 Открытие наследства 71 те о регистрации брака и т. п.). Если на момент обращения брак был расторгнут, то наряду с указанным документом истребуется документ, подтверждающий факт расторжения брака (свидетельство о расторжении брака, запись в паспорте о расторжении брака и т. п.). Свидетельство о праве собственности пережившему супругу может быть выдано при соблюдении следующих условий. По общему правилу доли в праве собственности супругов признаются равными, если об ином не договорятся сами супруги. Таким образом, если при жизни супруги не определили свои доли в праве собственности на совместное имущество, в случае смерти одного из супругов его доля определяется в размере одной второй части совместного имущества. Следовательно, нотариус выдает пережившему супругу свидетельство о праве собственности на одну вторую доли в общем имуществе супругов. Ни увеличить, ни уменьшить размер этой доли нотариус не вправе. Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Переживший супруг имеет право получить свидетельство о праве собственности на часть имущества, нажитого во время брака и являющегося совместной собственностью, а доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (в том числе и к пережившему супругу в случае, если к наследованию призываются наследники по закону) в порядке наследования в соответствии с ч. 3 ГК РФ. Если переживший супруг не может явиться к нотариусу по месту открытия наследства для подачи заявления, он может засвидетельствовать подлинность подписи на таком заявлении у любого нотариуса и выслать заявление о выдаче свидетельства о праве собственности нотариусу по месту открытия наследства по почте. В заявлении пережившего супруга с просьбой о выдаче ему свидетельства о праве собственности указывается: • вид имущества, на 1/2 долю которого претендует переживший супруг; • время и основания приобретения этого имущества; • подтверждение того, что супругами при жизни не заключался брачный договор, в соответствии с которым режим общей совместной собственности уже изменен, а также договор раздела этого имущества. Согласия наследников на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности не требуется, так как они не могут претендовать на долю пережившего супруга, в силу отсутствия у них такого права. Они могут наследовать лишь имущество, оставшееся после умершего. О предстоящей выдаче указанного свидетельства нотариус должен лишь известить наследников, принявших наследство. При этом наследников, лично явившихся к нотариусу, нотариус извещает устно, о чем в материалах наследственного дела (как правило, на заявлении о принятии наследства) делается соответствующая отметка, скрепленная подписью наследника. Не явившимся наследникам о предстоящей выдаче свидетельства о праве собственности пережившему супругу направляется почтовое сообщение, в котором указывается вид имущества, на который предполагается выдать свидетельство 72 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства о праве собственности, а также разъясняется право обращения и сроки для обращения в суд при несогласии по каким-либо причинам с выдачей свидетельства. При наличии в числе наследников несовершеннолетних либо недееспособных граждан нотариус извещает орган опеки и попечительства. Нотариус также может играть достаточно активную роль в извещении наследников об открытии наследства. Во-первых, получив сообщение об открывшемся наследстве, нотариус обязан известить об этом тех наследников, место жительства которых ему известно. Он может узнать это, например, из текста завещания, которое находится у него в делах. Сообщение об открытии наследства нотариус может получить из разных источников, основной — это непосредственно от наследника или наследников, обратившихся к нотариусу с заявлением о принятии наследства. К другим может быть отнесено извещение, полученное от главы местной администрации или уполномоченного должностного лица местного самоуправления, на которых в соответствии с Основами возложена обязанность принимать меры к охране наследственного имущества (см. п. настоящего раздела). Нотариус может пригласить наследников к принятию наследства, поместив публичное извещение или сообщение об этом в средствах массовой информации. ................................................................. В соответствии со ст. 1115 Гражданского кодекса РФ местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или его основной части. ................................................................. Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано определение нотариуса (государственной нотариальной конторы), на которого законодательством возлагается обязанность оформления наследственных прав. Согласно ст. 70 свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства. При этом нужно учитывать правила ст. 36 Основ законодательства РФ о нотариате, в соответствии с которыми выдача свидетельств о праве на наследство возлагается только на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. Однако в связи с тем, что в большинстве субъектов РФ в настоящее время государственные нотариальные конторы отсутствуют, действует другое правило ст. 36 о том, что в случае отсутствия в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий возлагается совместным решением территориального органа Министерства юстиции РФ и соответствующей нотариальной палаты на одного из нотариусов, занимающихся частной практикой. Практика внесла коррективы и в это правило, затруднительно одному нотариусу вести все наследственные дела в нотариальном округе, особенно в крупных городах с большим населением. Поэтому такими полномочиями наделяются не один, а несколько нотариусов исходя из фактической необходимости и установленных законодательством критериев. Кроме того, именно нотариусом по месту открытия наследства, то есть нотариусом, который будет вести наследственное дело, выдается свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов по заявлению пережившего супруга. 4.2 Принятие наследства 73 4.2 Принятие наследства ................................................................. Согласно ст. 1152 ГК РФ принятие наследства означает действия наследника по приобретению прав на наследственное имущество. ................................................................. Другими словами, это определенный юридический факт, с которым закон связывает возникновение прав на наследственное имущество. Исключением является правило о наследовании выморочного имущества — для такого наследования принятия (то есть определенных действий) наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). ................................................................. Важно помнить о том, что принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1158 ГК РФ). Принятие наследства является правом, но не обязанностью наследника. Этот принцип действует и после принятия наследства, поэтому такое решение не является бесповоротным. Приняв наследство, наследник вправе в течение срока, установленного для принятия наследства, изменить свое намерение и принять наследство, причитающееся ему по другому основанию, по нескольким основаниям или по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, либо отказаться от наследства (ст. ст. 1153–1159 ГК РФ). ................................................................. Для принятия наследства необходимо: 1) либо подать заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство1 ; 2) либо совершить фактические (конклюдентные) действия, из содержания которых можно сделать вывод о желании наследника получить наследство. В частности, наследник (наследники) может вступить во владение или в управление наследственным имуществом; принять меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвести за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатить за свой счет долги наследодателя или получить от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Приведенный пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ перечень действий не является исчерпывающим, к фактическому принятию наследства также могут быть отнесены иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. 1 Для принятия наследства требуется подача либо заявления о принятии наследства, либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, подачи двух заявлений не требуется. 74 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. Необходимо, однако, учитывать следующее — наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства. ................................................................................. В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т. п. документы. При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, факт принятия наследства может быть установлен судом, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства. Отдельно Пленумом ВС РФ обращено внимание на то, что получение какимлибо лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства (п. 36)1 . ................................................................. Рассмотренные действия не означают действительного принятия наследства, так как это лишь признается принятием, то есть ГК РФ устанавливает на этот случай опровержимую презумпцию принятия наследства фактическими действиями. ................................................................. Поэтому основным способом принятия наследства признается прямое волеизъявление наследника (наследников). В связи с этим наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, прожи1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 4.2 Принятие наследства 75 вание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства. Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, принявших наследство). Заявления наследников принимаются нотариусом после смерти наследодателя, по месту открытия наследства. Такие заявления принимаются от лиц, наследующих как по завещанию, так и по закону. Кроме заявления о принятии завещания, также может быть сделано заявление об отказе от наследства (подробнее см. п. 4.4. «Отказ от наследства»). ................................................................. Заявления должны быть сделаны в письменной форме. ................................................................. Такое заявление подается лично наследником нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу, которое, принимая его, удостоверяется в личности обратившегося лица. Также заявление может быть подано другим лицом или направлено по почте. В таком случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 ГК РФ. Отдельно закон определяет правила принятия наследства через представителя. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом). ................................................................. Принятие наследником по закону какого-либо незавещанного имущества из состава наследства или его части (квартиры, автомобиля, акций, предметов домашнего обихода и т. д.), а наследником по завещанию — какого-либо завещанного ему имущества (или его части) означает принятие всего причитающегося наследнику по соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет обнаружено после принятия наследства. ................................................................. 76 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства Совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного (например, наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по закону, в отношении незавещанной части наследственного имущества), не означает принятия причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у такого лица права на наследование указанного имущества. Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, например по завещанию и по закону или в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии, имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону. ................................................................. Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям. Однако принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований. ................................................................. Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления, так как к ним переходит доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Принятие наследства не является бесповоротным. Приняв наследство, наследник вправе в течение срока, установленного для принятия наследства, изменить свое намерение и принять наследство, причитающееся ему по другому основанию, по нескольким основаниям или по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию, либо отказаться от наследства (ст. ст. 1153–1159 ГК РФ). Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1158 ГК РФ). 4.2 Принятие наследства 77 Лицо может призываться к наследованию по разным основаниям, например, как по завещанию, так и по закону, если часть имущества наследодателя осталась незавещанной. При этом принятие наследства по одному из оснований в пределах срока принятия наследства нельзя автоматически расценивать как отказ от наследства по другим основаниям. Этим правилом следует руководствоваться и в случаях, когда имело место фактическое принятие наследства. Поэтому, исходя из особенностей правового регулирования принятия наследства при наличии разных оснований наследования, нотариус должен разъяснить наследнику, чтобы в заявлении о принятии наследства он указал, что принимает наследство по всем основаниям, по которым призывается к наследованию, если его воля не направлена на иное. При этом, если наследственное имущество причитается наследнику по нескольким завещаниям (завещание на квартиру, завещательное распоряжение на банковский вклад и др.), наследник должен выразить волю принять причитающееся ему наследственное имущество по всем завещаниям путем подачи заявления о принятии наследства по каждому завещанию. ................................................................. Принятие наследства ограничено сроком, установленным ст. 1154 ГК РФ. Этот срок достаточно продолжительный — 6 месяцев, так как призван обеспечить возможность призвания к наследованию всех наследников, а также выражение воли относительно открывшегося наследства для всех наследников. ................................................................. По общему правилу течение срока начинается с момента открытия наследства, однако для некоторых лиц момент начала такого срока определяется по-другому: в соответствии с п. 2. ст. 1154 ГК РФ право наследования может возникнуть для лица вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ (недостойные наследники). Такие лица могут принять наследство также в течение шести месяцев, но с момента возникновения у них этого права. Такой момент определяется со дня получения нотариусом по месту открытия наследства заявления наследника об отказе от наследства либо со дня, когда об отказе от наследства другим наследникам стало известно ранее, при этом имея в виду, что заявление наследником об отказе от наследства может быть подано нотариусу или сдано оператору почтовой связи для отправления по почте до истечения шестимесячного срока. Вследствие отстранения наследника от наследования право наследования у других наследников возникает со дня вступления в законную силу соответствующего судебного акта об устранении наследников от наследования (ст. 1117 ГК РФ). ................................................................. Специальное правило установлено в отношении лиц, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). ................................................................. 78 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства ................................................................. Непринятие наследства означает фактическое положение, при котором наследник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого срока: не подал в установленный срок заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; не совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства; не сделал соответствующего заявления об отказе от наследства. ................................................................. Такие лица могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, установленного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ. В связи с тем, что указанные действия наследник может совершить в любое время в течение шестимесячного срока, констатация непринятия наследства возможна лишь по истечении указанного срока. Нужно учитывать, что истечение срока само по себе не означает факта его пропуска, так при получении нотариусом по истечении шестимесячного срока почтового отправления, произведенного наследником в установленный срок, с заявлением наследника о принятии им наследства, такой наследник признается принявшим наследство, а права наследования других лиц, возникающие вследствие непринятия наследства основным наследником, в таком случае не возникают. Указанный в п. 3 ст. 1154 ГК РФ срок для принятия наследства применяется также при возникновении права наследования у подназначенных наследников (ст. 1121 ГК РФ) как в случаях непринятия наследства основным наследником, так и в случаях смерти основного наследника после открытия наследства, не успевшего принять наследство. В случаях, когда отпали не только основные наследники, призванные к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства, но и последующие вновь призванные наследники, при определении срока принятия наследства другими лицами, у которых возникает право наследования вследствие того, что отпали предыдущие наследники, также применяются соответственно изложенные выше положения пп. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ. ................................................................. Специальный срок установлен также для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). ................................................................. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками в срок, установленный для принятия наследства основным умершим наследником, если оставшаяся после смерти основного наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). ................................................................. Другой специальный срок предусмотрен для подачи заявления о принятии наследства от имени наследника по завещанию и по закону, родившегося после открытия наследства. ................................................................. 4.2 Принятие наследства 79 Такое заявление может быть подано его законным представителем в течение шести месяцев со дня рождения такого наследника. Пленум ВС РФ разъяснил порядок применения правил ст. 1154 ГК РФ следующим образом1 . Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими положениями о сроках. Течение сроков принятия наследства, установленных статьей 1154 ГК РФ, согласно статье 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства: на следующий день после даты открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу; на следующий день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ (пункт 2 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ (пункт 3 статьи 1154 ГК РФ). Согласно пункту 3 статьи 192 ГК РФ срок принятия наследства истекает в последний месяц установленного статьей 1154 ГК РФ шести- или трехмесячного срока в такой же по числу день, которым определяется его начало, — день открытия наследства, день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, день, указанный в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен — день вступления решения суда в законную силу, день отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ, день окончания срока принятия наследства, установленного пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Например, наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято: • наследниками, призываемыми к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства (по завещанию и по закону первой очереди), — в течение шести месяцев — с 1 февраля 2012 года по 31 июля 2012 года; • наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отказа от наследства наследника по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отказа от наследства наследника по закону первой очереди, например в случае подачи соответствующего заявления 19 марта 2012 года — в течение шести месяцев — с 20 марта 2012 года по 19 сентября 2012 года; 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 80 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства • наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения от наследования недостойного наследника по завещанию, злостно уклонявшегося от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения по указанному основанию от наследования недостойного наследника по закону первой очереди, например в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда 6 декабря 2012 года — в течение шести месяцев — с 7 декабря 2012 года по 6 июня 2013 года; • наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие непринятия наследства наследником по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие непринятия наследства наследником по закону первой очереди, — в течение трех месяцев — с 1 августа 2012 года по 31 октября 2012 года. ................................................................................. По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1154 ГК РФ, лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, призванным к наследованию не в связи с открытием наследства, а лишь вследствие отпадения ранее призванных наследников (по завещанию, по закону предшествующих очередей), могут принять наследство в течение трех месяцев со дня, следующего за днем окончания исчисленного в соответствии с пунктами 2 и 3 данной статьи срока для принятия наследства наследником, ранее призванным к наследованию. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Например, наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято наследником по закону третьей очереди, если он призван к наследованию: • в случае подачи наследником по закону первой очереди заявления об отказе от наследства, например 19 марта 2012 года, и непринятия наследства наследником по закону второй очереди — в течение трех месяцев — с 20 сентября 2012 года по 19 декабря 2012 года; • в случае непринятия наследства наследником по закону первой очереди и наследником по закону второй очереди — в течение трех месяцев — с 1 ноября 2012 года по 31 января 2013 года. ................................................................................. Срок принятия наследства может быть пропущен. Пропуск срока принятия наследства по общему правилу препятствует вступлению такого наследника в наследство. Однако причины пропуска это срока могут быть разные, что может обусловить наступление других последствий, предусмотренных ст. 1155 ГК РФ. В случае пропуска наследником срока для принятия наследства нотариус разъясняет ему ст. 1155 ГК РФ о порядке и условиях восстановления пропущенного срока. При определённых условиях пропустивший срок наследник может быть признан принявшим наследство, что также разъясняется нотариусом. 4.2 Принятие наследства 81 ................................................................. Законодательство предусматривает два способа решения вопроса о принятии наследства наследником, пропустившим шестимесячный срок: судебный и внесудебный. ................................................................. Судебный порядок предполагает восстановление этого срока и признание наследника принявшим наследство судом, при условии, что срок был пропущен по уважительным причинам (наследнику не было известно об открытии наследства, болезнь, командировка наследника и т. п.). Восстановление срока возможно при условии обращения в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска установленного для принятия наследства срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и признанием наследника принявшим наследство, рассматриваются в порядке искового производства с привлечением в качестве ответчиков наследников, приобретших наследство (при наследовании выморочного имущества — Российской Федерации либо муниципального образования, субъекта Российской Федерации), независимо от получения ими свидетельства о праве на наследство. Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств: а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по другим уважительным причинам. К числу таких причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т. п.; б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства, с требованием о его восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства (п. 39)1 . ................................................................. Восстановление срока приятия наследства означает признание наследника принявшим наследство. ................................................................. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 82 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства Поэтому отдельного обращения к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство не требуется. В связи с этим суд должен определить доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости — меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Именно решение суда устанавливает доли наследников в наследственном имуществе, поэтому обращение к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство не требуется. В силу пункта 1 статьи 1155 ГК РФ при вынесении решения о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуществе и принять меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (при необходимости), а также признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих случаях — лишь в части). Восстановление пропущенного срока принятия наследства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по принятию наследства (п. 41)1 . Основанием приобретения прав будет судебное решение, на основании которого будут внесены соответствующие изменения в записи о государственной регистрации прав на недвижимое имущество (ст. ст. 17, 28 Закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»)2 . Ранее выданные нотариусом свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Если такие свидетельства о праве на наследство еще не были выданы, то их выдача должна быть приостановлена до принятия решения судом (ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате и п. 3 ст. 1163 ГК РФ). Внесудебный порядок предполагает принятие наследства пропустившим срок для принятия наследства наследником с письменного согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию и принявших наследство (абзац 1 п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Такое согласие должно быть добровольно выражено всеми наследниками, принявшими наследство. Возможны следующие варианты: 1) согласие подается непосредственно у нотариуса по месту открытия наследства и оформлено единым документом; 2) согласие может быть подано нотариусу каждым наследником отдельно; 3) согласие также может быть передано нотариусу через третье лицо или направлено по почте. Такое заявление о согласии отправляется нотариусу по почте либо передается через другое лицо, подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1153 ГК РФ. ................................................................. Внесудебный порядок принятия наследства не действует при несогласии хотя бы одного из наследников, принявших наследство, на признание пропустившего срок для принятия наследства наследника принявшим наследство. ................................................................. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 2 Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СПС «КонсультантПлюс». 4.2 Принятие наследства 83 Наследники, принявшие наследство, не обязаны объяснять мотивы согласия или несогласия на восстановление в правах пропустившего срок для принятия наследства наследника на принятие им наследства, при этом они не связаны причинами пропуска наследником срока принятия наследства. Выяснение, обсуждение и оценка причин пропуска наследником срока для принятия наследства являются внутренним делом наследников, принявших наследство. Нотариус не должен требовать их объяснений по этому поводу1 . Закон не ограничивает срок для принятия наследства наследником, пропустившим срок для принятия наследства, в вышеуказанном внесудебном порядке, то есть такое согласие может быть дано когда угодно после истечения срока на вступление в наследство. Нотариус должен разъяснить наследникам, которые дали согласие на принятие наследства наследником, пропустившим установленный для этого срок, что такое согласие повлечет перераспределение наследства с учетом доли наследника, пропустившего срок для принятия наследства, что может привести к уменьшению доли наследников, принявших наследство. В отдельных случаях такое согласие может повлечь и утрату права наследования вообще (для наследников по закону, которые дают согласие наследнику всего имущества в силу по завещания). Согласие наследников, принявших наследство, является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства (свидетельств) о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства. Нотариус обязан вынести постановление об аннулировании свидетельства (свидетельств) и выдать взамен новое свидетельство (свидетельства) о праве на наследство. Отказ нотариуса в выдаче нового свидетельства может быть обжалован в судебном порядке, предусмотренном ст. ст. 310, 312 ГПК РФ (особое производство). На основании постановления нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство и вновь выданного свидетельства о праве на наследство вносятся соответствующие изменения в запись о государственной регистрации недвижимого имущества (абзац 2 п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Если нотариальное свидетельство о праве на наследство еще не выдавалось, оно должно быть выдано по заявлению наследников, принявших наследство, включая наследника, права которого восстановлены. Если наследник, пропустивший срок для принятия наследства, признан принявшим наследство во внесудебном порядке, то вопросы передачи причитающегося ему наследственного имущества в натуре или выплаты компенсации его доли в наследстве решаются в соответствии с правилами ст. ст. 1104, 1105 и 1108 ГК РФ, если иное не предусмотрено соглашением всех наследников, в том числе наследника, права которого восстановлены, составленным в письменной форме (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). По желанию наследников такое соглашение может быть нотариально удостоверено. Исходя из взаимных интересов и не нарушая воли наследодателя, выраженной в завещании, если последнее являлось основанием наследования, наследники по своему усмотрению вправе принять самостоятельно решение, например, о передаче наследнику, пропустившему срок, причитающейся ему части наследственного имущества в натуре либо в денежной или иной компенсации взамен причитающе1 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (Утв. Правлением Федеральной нотариально палаты (ФНП) 28.02.2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 84 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства гося ему имущества. В соглашении наследники вправе решить вопросы о возмещении пропустившему срок для принятия наследства наследнику неполученных доходов от причитающегося ему имущества и о возмещении этим наследником произведенных затрат другими наследниками на подлежащее передаче ему имущество. Принимая соглашение, наследники обязаны соблюдать правила ст. 1167 ГК РФ об охране наследственных прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан. Если при принятии наследства после истечения установленного срока с соблюдением правил статьи 1155 ГК РФ возврат наследственного имущества в натуре невозможен из-за отсутствия у наследника, своевременно принявшего наследство, соответствующего имущества, независимо от причин, по которым наступила невозможность его возврата в натуре, наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию своей доли в наследстве (при принятии наследства по истечении установленного срока с согласия других наследников — при условии, что иное не предусмотрено заключенным в письменной форме соглашением между наследниками). В этом случае действительная стоимость наследственного имущества оценивается на момент его приобретения, то есть на день открытия наследства (статья 1105 ГК РФ) (п. 42 Постановления Пленума ВС РФ)1 . 4.3 Наследственная трансмиссия ................................................................. Особый порядок принятия наследства предусмотрен ст. 1156 ГК РФ. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника (ст. 1156 ГК РФ). ................................................................. Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию призываются наследники умершего первоначального наследника (наследственные правопреемники). Условия наследственной трансмиссии: • открытие наследства; • наличие наследника; • смерть наследника; • наследник умирает до принятия наследства. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 4.3 Наследственная трансмиссия 85 Таким образом, к наследственным правопреемникам переходит право первоначального наследника на принятие открывшегося наследства. Наследование в порядке наследственной трансмиссии допускается только в том случае, если имеются достоверные факты того, что наследник, умерший до истечения шестимесячного срока принятия наследства, не принимал это наследство ни подачей заявления, ни фактически. Если же наследник до своей смерти успел принять наследство любым допускаемым законом способом, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Например, если наследодатель и умерший после открытия наследства его наследник совместно проживали или имели место иные факторы, свидетельствующие о фактическом принятии наследства призванным к наследованию наследником, умершим после открытия наследства. Поэтому в этом случае наследование его наследниками осуществляется на общих основаниях. Таким образом, трансмиссия представляет собой определенную льготу для наследников умершего наследника, не успевшего принять наследство, так как исключает возможную неопределенность в отношении не принятого наследственного имущества. Что, в свою очередь, предотвращает возможные споры между наследниками. ................................................................................. Правила наследственной трансмиссии применяются независимо от статуса наследника в порядке наследственной трансмиссии, он может быть как наследником по закону, так и наследником по завещанию. Однако право на принятие причитающегося ему наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит от умершего наследника к его наследникам по завещанию, только если все его наследственное имущество было им завещано. Если завещана была только часть наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Закон устанавливает исключение в отношении наследования в порядке трансмиссии наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 1156 ГК право наследника на принятие части наследства в порядке наследования обязательной доли к его наследникам не переходит. Права наследников и условия наследования определяются применительно к каждому в отдельности случаю наследственного правопреемства, что влечет следующие особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии. ................................................................. Особенности такого наследования заключаются в том, что призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии наследник имеет право принять одновременно: 86 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства а) наследство, которое не успел принять в установленный срок призванный к наследованию наследник в связи с его смертью после открытия наследства первого наследодателя; б) наследство, открывшееся после смерти самого наследника — второго наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). ................................................................. Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также призываемый к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства или одно из них либо не принять то и другое наследство (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот. Это правило влечет обязанность нотариуса разъяснить наследнику, что принятие им наследства в порядке наследственной трансмиссии не означает принятия им также наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося после его смерти. Поскольку это разные основания наследования и разные наследственные дела, то действия наследника должны оцениваться по-отдельности по отношению к каждому из оснований, а заявления о принятии наследства подаются в отношении каждого указанного наследства. Несмотря на указанные особенности, оформление права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии производится по общим правилам, определяющим способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу других лиц (ст. ст. 1153, 1156, 1157–1159 ГК РФ). Поэтому наследственный правопреемник, в силу принципа диспозитивности, имеет право отказаться от наследства, причитающегося ему в порядке наследственной трансмиссии, в пользу другого наследника. ................................................................. Однако сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и на общих основаниях не совпадают (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). ................................................................. Для принятия открывшегося наследства в порядке наследственной трансмиссии установлен специальный срок, который исчисляется со дня открытия наследства и также составляет шесть месяцев, но если оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). При этом для принятия наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с его смертью, осуществляемого его наследниками на общих основаниях, применяется срок, установленный в ст. 1154 ГК РФ (то есть шесть месяцев). Что фактически может означать следующее: наследник в порядке трансмиссии может принять наследство в течение, например, восьми месяцев после смерти наследодателя, в случае если до смерти первого наследника прошло пять месяцев, оставшийся срок удлиняется до трех месяцев. Общий срок принятия наследства составит восемь месяцев. В то 4.3 Наследственная трансмиссия 87 же время наследуя на общих основаниях после первого наследника, срок составит шесть месяцев, так как исчисляется только по общим правилам. Наследники, пропустившие срок, установленный для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии, могут быть признаны принявшими наследство в судебном порядке — в соответствии со ст. 1155 ГК РФ и п. 2 ст. 1156 ГК РФ. Общие правила принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии применяются с учетом особенностей, вытекающих из необходимости принятия наследства по разным основаниям. При желании наследника принять наследство как в порядке наследственной трансмиссии, так и по общим основаниям (то есть открывшееся после смерти первого наследника) заявление о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии подается наследниками умершего наследника нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя, а о принятии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, — нотариусу по месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ), то есть два самостоятельных заявления. Если же место открытия наследства того и другого наследодателя совпадает, наследники должны обратиться к одному нотариусу, но путем подачи также двух самостоятельных заявлений, даже если наследственные дела ведутся одним нотариусом, заводятся отдельные наследственные дела к имуществу каждого из наследодателей. Общие правила о принятии наследства наследственными правопреемниками означают необходимость самостоятельно оценивать действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, относительно каждого наследства, как принятого на общих основаниях, так и в порядке наследственной трансмиссии. ................................................................. Особо нужно остановиться на том, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследственного имущества умершего наследника. Поэтому наследственная трансмиссия в ряду наследований в отношении одного и того же наследодателя допускается один раз. Поэтому смерть наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, не успевшего принять это наследство, не влечет возникновения права на принятие такого наследства у его наследников (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). ................................................................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Федеральная нотариальная палата дала разъяснения данного положения в следующем примере. Наследодатель умер 15 января 2005 г. Его наследниками являются мать и сын. Мать умирает 9 февраля 2005 г., не успев принять наследство в связи со смертью ее сына. Наследником матери является ее супруг, которому в порядке наследственной трансмиссии переходит право на принятие наследства в причитающейся ей доле после смерти ее сына. 88 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства Супруг матери наследодателя умирает 24 июня 2005 года. Он фактически принял наследство, принадлежавшее его жене, ввиду совместного с ней проживания, но в связи со смертью жены он не выразил воли в отношении принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии в связи со смертью ее сына, так как фактическое принятие наследства, принадлежавшего его жене, не означает фактического принятия наследства после смерти наследодателя — ее сына. Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять наследство, которое мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец в связи со смертью своей жены (наследницы первого наследодателя), поскольку право наследника (отца) на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии к его дочери не переходит, так как не входит в состав его собственного наследственного имущества. Имущество, наследуемое в порядке наследственной трансмиссии, является наследственным имуществом первого наследодателя, умершего 15 января 2005 г., а в порядке наследственной трансмиссии могут принять наследство только наследники умершего наследника первого наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК РФ). В этом случае не принятое в установленный срок супругом матери первого наследодателя наследство в порядке наследственной трансмиссии переходит сыну первого наследодателя (п. 1 ст. 1161 ГК РФ). Схема родственных и свойственных отношений данного примера: наследник первого наследодателя — сын и мать умершего, супруг матери имел право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, дочь супруга матери является только наследницей наследственного имущества, принадлежавшего отцу1 . ................................................................................. Закон устанавливает следующие правила, ограничивающие возникновение наследственной трансмиссии. 1. Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока принятия наследства, и при этом не обратился с заявлением в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии возникнуть не может, так как восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ). 2. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает, в случае подназначения наследодателем в своем завещании другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ). Принятие наследства вообще и в порядке наследственной трансмиссии является правом, но не обязанностью наследника, поэтому возможны ситуации его неосуществления, то есть наследники умершего наследника в установленный срок не принимают наследство, причитающееся их наследодателю в порядке трансмиссии. В таком случае наследство переходит к другим наследникам первого наследодателя в порядке ст. 1161 ГК РФ, то есть путем приращения долей. 1 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (Утв. Правлением Федеральной нотариально палаты (ФНП) 28.02.2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 4.4 Отказ от наследства 89 Приращение долей означает, что часть наследства, которая причиталась бы наследственному правопреемнику, переходит к другим наследникам первого наследодателя по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Или в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 4.4 Отказ от наследства ................................................................. Согласно ст. 1157 ГК РФ наследники имеют право отказаться от наследства. ................................................................. В силу действия принципа диспозитивности это именно право. Исключением является наследование выморочного имущества, в данном случае отказ от наследства не допускается. Во всех других случаях наследники, не желающие принимать наследство, могут выбрать вариант поведения: не принимать наследство, то есть не подавать заявление о принятии наследства, или подать заявление об отказе от наследства. Пункт 1 указанной статьи закрепляет правило о том, что наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Поэтому отказ от наследства может быть обязательным, если наследник желает передать право наследования другим, одному или нескольким конкретным наследникам. Отказ от наследства также обязателен в случае, если такой наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, особенно в случае совместного проживания. Наследник может не хотеть принимать наследство, но закон устанавливает правило о том, что совместное проживание признается принятием наследства. При этом отказ от наследства допускается и в случае принятия наследства, то есть даже в случае подачи заявления о принятии наследства. ................................................................. Для отказа от наследства предусмотрен такой же срок, что и для принятия наследства. ................................................................. Принятие наследства не прерывает и не приостанавливает течение этого срока, который составляет по общему правилу шесть месяцев, для отдельных наследников срок может быть иным (ст. 1154 ГК РФ). Пропуск данного срока влечет невозможность отказа от наследства, однако если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), в судебном порядке возможно признание такого наследника по его заявлению отказавшимся от наследства, при уважительности причин пропуска срока отказа от наследства. 90 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства ................................................................. Отказ от наследства, в отличие от принятия наследства, не может быть впоследствии изменен или взят обратно, то есть он имеет безотзывный характер. Кроме того, отказ от наследства не может быть совершен с оговорками и под условием, например «если долги наследодателя превышают стоимость наследуемого имущества». Ставить такое условие, как и любое другое, в случае отказа от наследства недопустимо. Также не допускается частичный отказ от наследства. Что означает невозможность отказаться от части имущества, переходящего по наследству (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). От такой ситуации следует отличать случаи наследования по нескольким основаниям. ................................................................. Лицо, наследующее по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п.), может отказаться от наследства по одному, нескольким или всем основаниям. Поэтому такой «частичный отказ» от наследства допустим. Однако при этом надлежит учитывать следующее: а) наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК РФ); б) наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающееся ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника; в) наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника; г) при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям1 . Специальные правила установлены для охраны интересов недееспособных лиц. Так, отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ). ................................................................. Статья 1158 ГК РФ устанавливает перечень лиц, в пользу которых наследник вправе отказаться от наследства (направленный отказ). ................................................................. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 4.4 Отказ от наследства 91 К ним относятся лица из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Однако такой (направленный) отказ невозможен даже в пользу указанных лиц в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ. Во-первых, от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; во-вторых, от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ); в-третьих, если наследнику подназначен другой наследник (ст. 1121 ГК РФ). ................................................................. Поэтому в случае, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, допускается лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ); при этом доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства или отказавшемуся наследнику не подназначен наследник (абзац третий пункта 1 статьи 1158, абзац второй пункта 1 статьи 1161 ГК РФ), а при отказе единственного наследника по завещанию, которому завещано все имущество наследодателя, — наследникам по закону. ................................................................. Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследников, может распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если ему завещано конкретное имущество, — определить имущество, предназначаемое каждому из них. Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от наследства, не распределены между ними отпавшим наследником, их доли признаются равными. Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства в пользу любого другого лица из числа наследников, призванных к наследованию, или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (пункт 1 статьи 1146, пункт 1 статьи 1158 ГК РФ). Отказ от наследства возможен только в активной форме, поэтому, в силу п. 1 ст. 1159 ГК РФ, совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. Подача заявления нотариусу не самим наследником, а другим лицом, как и направление его по почте, допускается, однако подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым п. 1 ст. 1153 ГК РФ. Возможен и отказ от наследства через представителя, но только если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. Отказаться от наследства может не только наследник, но и отказополучатель, который, хотя наследником и не является, но в отношении него имеется завещательное распоряжение наследодателя. Отказополучатель вправе отказаться не от 92 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства наследства, он отказывается от получения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ). При этом, в отличие от наследников, отказополучатель не вправе отказываться в пользу другого лица. Такой отказ может быть только безусловным, отказ с оговорками или под условием не допускается. В то же время отказополучатель может одновременно являться наследником. В этом случае его право отказа от завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться от него. Другими словами, отказ от наследства не означает отказа от завещательного отказа, и наоборот. 4.5 Выдача свидетельства о праве на наследство ................................................................. Согласно ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. ................................................................. В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, выдача свидетельства о праве на наследство находится в исключительной компетенции нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. В связи с тем, что в большинстве субъектов РФ отсутствуют государственные нотариальные конторы и соответственно «государственные» нотариусы, то выдача свидетельства о праве на наследство возлагается на нотариусов, занимающихся частной практикой. ................................................................. Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство является наследование по закону и по завещанию. ................................................................. Наследник, как по закону, так и по завещанию должен обратиться к нотариусу с заявлением в письменной форме по месту открытия наследства. Просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть изложена в заявлении о принятии наследства или в отдельном заявлении. В соответствии со ст. 1163 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Исключением из общего правила являются случаи досрочной выдачи свидетельства, когда имеются достоверные данные о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Другое исключение, устанавливающее фактически более длительный срок выдачи свидетельства, закреплено в п. 3 ст. 1163 ГК РФ. Согласно указанному пункту выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается 1) по решению суда, а также 2) при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Например, выдача свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена по постановлению суда в случае спора о праве собственности на наследственное имущество. 4.5 Выдача свидетельства о праве на наследство 93 ................................................................. Обычным порядком выступает личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство. ................................................................. Однако она не всегда обязательна. В случае представления всех необходимых для выдачи свидетельства о праве на наследство документов и уплаты государственной пошлины (нотариальный тариф) наследником, свидетельство по его просьбе может быть выслано почтой. Соответствующая просьба выражается в отдельном заявлении наследника либо в надписи на его заявлении о принятии наследства. Свидетельство о праве на наследство также может быть получено представителем наследника по доверенности. Доверенность на получение свидетельства о праве на наследство должна быть оформлена наследником в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, а в ней, соответственно, должно быть указано правомочие на получение свидетельства о праве на наследство. ................................................................. В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации (ст. 1151 ГК РФ), однако свидетельство на такое имущество не может быть выдано ранее шести месяцев со дня открытия наследства. ................................................................. Свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим документом, поэтому неполучение свидетельства не означает, в частности, того факта, что выморочное имущество не перешло по наследству соответствующему публично-правовому образованию. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Согласно разъяснению Пленума ВС РФ неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т. п.) (п. 49)1 . ................................................................................. Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, должностных лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего только лиц, поименованных в свидетельстве, и только на то имущество, которое указано в свидетельстве. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 94 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства Наследники чаще всего обращаются к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство при переходе к ним по наследству прав на жилье, денежные вклады, автомобили, интеллектуальную собственность, накопления наследодателя в жилищных или гаражно-строительных кооперативах. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ1 . ................................................................. В свидетельстве о праве на наследство должна содержаться следующая информация: • место и дата выдачи свидетельства; • фамилия, инициалы нотариуса и наименование нотариального округа или государственной нотариальной конторы; • фамилия, имя, отчество и дата смерти наследодателя; • основание наследования — по закону или по завещанию, при этом в случае наследования по закону делается ссылка на соответствующую норму закона, а при наследовании по завещанию — указываются реквизиты завещания; • фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места проживания каждого наследника, а также документы, удостоверяющие личность, и их реквизиты; • родственное или иное отношение наследников к наследодателю (при наследовании по закону); • доли каждого наследника в наследстве; • наименование наследственного имущества, его характеристика, место нахождения и оценка; • номер наследственного дела; • регистрационный номер свидетельства; • суммы взысканной государственной пошлины (нотариального тарифа); • печать и подпись нотариуса. ................................................................. 1 Подробнее см. п. 5.7. 4.5 Выдача свидетельства о праве на наследство 95 Если в составе наследственного имущества имеется недвижимое или иное имущество, право на которое или само это имущество подлежит государственной регистрации, то в тексте свидетельства о праве на наследство нотариус делает соответствующую запись о необходимости регистрации и разъясняет это наследникам. По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть оформлено по-разному: • единое свидетельство для всех наследников либо отдельное свидетельство для каждого наследника на причитающуюся ему долю наследственного имущества; • единое свидетельство на все наследственное имущество либо отдельные свидетельства на части наследственного имущества (например, свидетельство на квартиру, свидетельство на машину и т. п.). При оформлении наследственных прав нотариус должен разъяснять наследникам их право на получение отдельного свидетельства. Выдача единого свидетельства всем наследникам по истечении времени может стать препятствием при реализации кем-либо из наследников своих прав по распоряжению наследственным имуществом, например в случае потери документа наследником, которому он выдан, либо неправомерного удержания им документа и т. п. В любом случае в свидетельстве определяется причитающаяся доля наследственного имущества для каждого наследника. Если после выдачи свидетельства о праве на наследство будет обнаружено дополнительное имущество, на которое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство. В случае если в числе наследников есть несовершеннолетние либо недееспособные лица, то нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство на их имя в орган опеки и попечительства по месту жительства такого наследника. Такое уведомление осуществляется в целях охраны имущественных интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц. ................................................................. В соответствии со ст. 1151 ГК РФ в случае если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. ................................................................. Порядок наследования выморочного имущества зависит от вида наследуемого имущества. Если в составе выморочного имущества есть жилое помещение; земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества; доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества, то такое имущество, в соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ, переходит в порядке наследования по закону в собствен- 96 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства ность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте РФ — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге — в собственность такого субъекта РФ. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Выморочное имущество переходит в собственность в силу фактов, указанных в пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или СанктПетербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих государственных или муниципальных органов (для Российской Федерации в настоящее время — в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным. ................................................................. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус должен проверить путем проверки соответствующих документов ряд обстоятельств, имеющих значение для оформления наследственных прав: факт смерти наследодателя; время открытия наследства; место открытия наследства; наличие родственных либо иных отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию; состав и место нахождения наследственного имущества. ................................................................. Факт смерти наследодателя подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом загса. В исключительных случаях, когда представление свидетельства о смерти по каким-либо причинам затруднительно, в качестве доказательства нотариусом может быть принята справка о смерти наследодателя, выданная органами загса на основании соответствующей копии актовой записи. Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие факт смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела. В случае объявления гражданина умершим в соответствии со ст. 45 ГК РФ решение суда само по себе не является для нотариуса документом, подтверждающим факт смерти. Вступившее в силу решение суда об объявлении гражданина умершим является основанием для внесения записи о смерти этого гражданина в книгу записей актов гражданского состояния и выдачи свидетельства о смерти. Время открытия наследства имеет большое значение, так как круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются в соответствии с законодательством, действующим на день открытия наследства, государственная пошлина или нотариальный тариф взимается со стоимости имущества, переходящего в порядке наследования, оцененного по состоянию на день открытия наследства. 4.6 Раздел наследства 97 4.6 Раздел наследства ................................................................. В соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. ................................................................. К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. ст. 1165–1170 ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества правила ст. ст. 1168–1170 ГК РФ, связанные с разделом имущества между наследниками, а также преимущественными правами отдельных наследников на отдельные виды наследственного имущества, о которых будет сказано в дальнейшем, применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Данный срок определен в законе как пресекательный. Это означает, что конечные границы существования самого права жестко ограничены. Пропуск указанного срока влечет за собой утрату самого права: наследники утрачивают предоставленные им статьями 1168–1170 ГК РФ преимущественные права. Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, по прошествии трехлетнего срока производится по правилам статей 252, 1165, 1167 ГК РФ. Другими словами, раздел наследственного имущества по истечении трех лет производится по обычно применяемым для раздела совместной собственности правилам. ................................................................. Статья 1168 ГК РФ регулирует правила о преимущественном праве на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. ................................................................. Такое право имеют: 1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре; 2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или во- 98 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства преки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения; 3) наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности или предоставленного по договору социального найма, которые могут воспользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение. Указанные лица вправе отказаться от осуществления преимущественного права при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли входящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим правилам. Предметы обычной домашней обстановки и обихода входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ) принадлежит наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости от продолжительности совместного проживания. Спор между наследниками по вопросу о включении имущества в состав таких предметов разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, их использования для обычных повседневных бытовых нужд исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения, к указанным предметам относиться не могут. Для разрешения вопроса об отнесении предметов, по поводу которых возник спор, к культурным ценностям суд назначает экспертизу (статья 79 ГПК РФ). ................................................................. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей (ст. 1170 ГК РФ), возникающей в случае осуществления наследником преимущественного права, установленного статьей 1168 или статьей 1169 ГК РФ, предоставляется остальным наследникам, которые не имеют указанного преимущественного права, независимо от их согласия на это, а также величины их доли и наличия интереса в использовании общего имущества, но до осуществления преимущественного права (если соглашением между наследниками не установлено иное). ................................................................. При этом суд вправе отказать в удовлетворении указанного преимущественного права, установив, что эта компенсация не является соразмерным возмещением 4.6 Раздел наследства 99 наследственных долей остальных наследников, которые не имеют такого преимущественного права, или ее предоставление не является гарантированным. Также следует учитывать, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь (статья 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в силу пункта 4 статьи 252 ГК РФ, указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника. Раздел наследства между наследниками, одновременно обладающими преимущественным правом при разделе наследства на основании статей 1168 и 1169 ГК РФ, производится по общим правилам. ................................................................. К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров (ст. 1165 ГК РФ). ................................................................. В настоящее время соглашение о разделе наследства, независимо от входящего в его состав имущества, может быть заключено в простой письменной форме. По желанию наследников соглашение о разделе наследства может быть удостоверено нотариально. Как правило, в нотариальной форме заключается соглашение о разделе такого имущества, распорядиться которым или получить которое наследники могут только при предъявлении соответствующего документа. По-разному регулируется допустимость заключения соглашения о разделе наследства. В отношении раздела наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, п. 2 ст. 1165 ГК РФ установлены особые правила. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит такое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Раздел движимого наследственного имущества возможен и до получения свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, — на основании соглашения о разделе наследства. Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК РФ). В случае возникновения между заинтересованными лицами спора о праве, основанного на выданном свидетельстве о праве на наследство, это свидетельство может быть оспорено только в суде в исковом порядке. Поэтому свидетельство о праве на наследство не может быть заменено или аннулировано самостоятельно 100 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства выдавшим его нотариусом — оно может быть признано недействительным только в судебном порядке. Заинтересованными в этом случае могут быть лица, полагающие, что их не упомянули в свидетельстве или что свидетельство выдано ненадлежащему наследнику, а также другие лица (например, отказополучатель, кредитор наследодателя и др.). При заключении наследниками соглашений, мировых соглашений о разделе наследственного имущества следует иметь в виду, что наследники осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, поэтому раздел наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися им размерами долей. Соглашение о разделе наследства, совершенное с целью прикрыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наследнику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства, взамен отказа от прав на наследственное имущество), ничтожно. Передача всего наследственного имущества одному из наследников с условием предоставления им остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства только в случаях осуществления преимущественного права, предусмотренного статьями 1168 и 1169 ГК РФ. При разделе наследственного имущества суды учитывают рыночную стоимость всего наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде. 4.7 Охрана наследственного имущества и управление им ................................................................. Охрана наследственного имущества и управление им производятся после открытия наследства и до момента принятия наследниками наследства. ................................................................. Соответствующие правила закреплены в ст. ст. 1171–1174 ГК РФ, а также гл. XI Основ законодательства РФ о нотариате. Нотариус по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Меры по охране наследственного имущества и управлению им принимаются нотариусом по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Нотариус вправе принять меры по охране наследственного имущества или управлению им и по собственной инициативе, если будет иметь информацию об открытии наследства и сочтет это необходимым. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК РФ). В ряде случаев, предусмотренных законом, данный срок может удлиняться, но не более чем до девяти месяцев со дня открытия наследства: 4.7 Охрана наследственного имущества и управление им 101 • если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника от наследования как недостойного (п. 2 ст. 1154 ГК РФ); • если право наследования для лиц возникает только в случае непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ); • если имеет место переход права на принятие наследства (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). Помимо нотариуса в охране наследственного имущества и в управлении им должен принимать участие исполнитель завещания. Взаимодействие между ними предусмотрено п. 2 ст. 1171 ГК РФ. Так, в случае когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. Так как исполнитель завещания должен принимать меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. В отличие от нотариуса исполнитель завещания должен осуществлять меры по охране наследства и управлению им в течение всего срока, необходимого для исполнения завещания. Кроме того, в охране наследства косвенно принимают участие банки, другие кредитные организации и иные юридические лица. В целях выявления состава наследства и его охраны указанные субъекты по запросу нотариуса обязаны сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам (п. 3 ст. 1171 ГК РФ). В случае когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу. Нотариус по месту нахождения имущества, получивший поручение от нотариуса по месту открытия наследства о принятии мер к охране наследственного имущества, регистрирует это поручение в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Наследственное дело в отношении умершего по такому поручению нотариусом-исполнителем поручения не заводится. ................................................................. Основной мерой по охране наследственного имущества является опись этого имущества (ст. 66 ГК РФ). Входящие в состав наследства деньги вносятся на депозит нотариуса. Валютные ценности, изделия из золота и драгоценных камней, ценные бумаги, не требующие управления, передаются по договору банку на хранение на возмездной основе. Оружие передается на хранение в органы внутренних дел. Иное имущество передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности этого сделать — другому лицу по усмотрению нотариуса. В поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте, в котором нет нотариуса, опись наследственного имущества 102 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства и передачу его на хранение осуществляет соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района, наделенные правом совершать нотариальные действия. ................................................................. Опись наследственного имущества, в соответствии со ст. 1172 ГК РФ, производится в присутствии двух свидетелей. При этом свидетелями не могут быть: • нотариус либо иное производящее опись лицо; • наследник, по просьбе которого производится опись наследственного имущества, его супруг, дети и родители; • граждане, не обладающие полной дееспособностью; • неграмотные; • граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; • лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором осуществляется нотариальное действие. При проведении описи наследственного имущества могут присутствовать наследники, исполнитель завещания, а в случае когда в числе наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, также представители органа опеки и попечительства. Описи подлежит все имущество, находящееся в помещении, включая личные вещи наследодателя. При проведении описи наследственного имущества составляется акт описи, в котором указываются: • фамилия, имя, отчество нотариуса, дата и номер приказа о его назначении на должность, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы; • дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества; • дата производства описи; • сведения о лицах, участвующих в описи (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоянного места жительства, документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты); • сведения о наследодателе: фамилия, имя, отчество, последнее постоянное место жительства, дата смерти; • место нахождения описываемого имущества; • сведения об опечатывании помещения до явки нотариуса (если было опечатано, то указывается кем) и целостности пломбы или печати; 4.7 Охрана наследственного имущества и управление им 103 • подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества; • заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей из числа описываемых; • сведения о лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоянного места жительства, документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты), которому передано на хранение описанное имущество, и отметка о предупреждении его об ответственности; • причины и время прекращения описи, ее возобновления (в случае если производство описи продолжается несколько дней или делаются перерывы на обед либо по другим причинам); • сведения о состоянии пломб и печатей при вскрытии помещения (в случае если опись производится несколько дней либо производство описи прерывалось). По окончании описи подводится итог количества описанных вещей (предметов). В случае если акт составлен на нескольких страницах, то итог количества описанных вещей подводится в конце каждой страницы, а по окончании описи — общий итог. Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах, которые подписываются нотариусом, свидетелями, а также заинтересованными лицами, присутствующими при проведении описи. Один экземпляр акта описи приобщается к наследственному делу, второй — выдается хранителю наследственного имущества, третий — наследникам. При производстве описи нотариус должен разъяснить физическим и юридическим лицам, заявляющим о принадлежности им отдельного имущества из числа описанного, порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи. Расходы, связанные с охраной или управлением наследственным имуществом, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого имущества и передает его на хранение наследникам или другим лицам. Спор между наследниками об отнесении конкретной вещи к предметам роскоши или обычного домашнего обихода решается в судебном порядке с учетом характера самой вещи. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятия, ценные бумаги, исключительные права и т. п.), нотариус в качестве учредителя доверительного управляющего заключает договор доверительного управления этим имуществом. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение за свою деятельность. Предельный размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом установлены постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 г. №350, согласно которому, он не может превышать 3 процента оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ. 104 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства ................................................................. Контрольные вопросы по лекции 4 ................................................................. 1. С какими юридическими фактами закон связывает возникновение права наследников на принятие наследственного имущества? 2. Какие правовые последствия связывает закон с открытием наследства? 3. Что такое место открытия наследства, каковы его значение и способы его определения? 4. Какое правовое значение имеет принятие наследства, какими способами может быть принято наследство, охарактеризуйте их? 5. Какой срок для принятия наследства установлен законодательством, каковы последствия пропуска установленного срока и правила (способы) его восстановления? 6. Что такое наследственная трансмиссия, каковы правила наследования в порядке наследственной трансмиссии? 7. Что такое отказ от наследства? В чем его отличия от непринятия наследства? Опишите правила отказа от наследства и его последствия. 8. Какое значение имеет свидетельство о праве на наследство? Каковы правила оформления и выдачи указанного свидетельства? 9. Что такое раздел наследственного имущества? Какие преимущественные права установлены ГК РФ, каков порядок и ограничения в их реализации? 10. Опишите меры по охране наследственного имущества, правила и субъектов их совершения. Лекция 5 НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 1. Наследование прав, связанных с участием в корпоративных организациях (хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах) 2. Наследование недвижимого имущества 3. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 4. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей 5. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию 6. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях 7. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков 106 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества 5.1 Наследование прав, связанных с участием в корпоративных организациях (хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах) ................................................................. Гражданский кодекс РФ в главе 65 закрепляет правила наследования отдельных видов имущества. Необходимость такого регулирования обусловлена особенностями правового режима наследуемого вида имущества. ................................................................. Согласно ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива. В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции. В соответствии с п. 1 ст. 1177 ГК РФ в состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай. Несмотря на некоммерческий характер такого юридического лица, наследование пая происходит по общим правилам. Таким образом, имущественные права, а также акции, как ценные бумаги, подтверждающие имущественные права участника акционерного общества, также входят в состав наследственного имущества и наследуются в соответствии с ГК РФ. Перечисленные выше права являются обязательственными, поэтому входят в состав наследственного имущества, несмотря на характер юридического лица. Только в тех случаях, когда участник юридического лица не имеет никаких прав на имущество юридического лица (например, в таких некоммерческих организациях, как общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (п. 3 ст. 48 ГК РФ), наследование не наступает в силу отсутствия самого наследственного имущества. ................................................................. Особенности наследования прав, связанных с участием в юридическом лице, выражаются в том, что наследование порождает не только переход определенного обязательственного права имущественного характера, выраженного в доле (пае), но и связанного с ним права участвовать в деятельности такого юридического лица или в управлении им. ................................................................. 5.1 Наследование прав, связанных с участием в корпоративных организациях .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример 107 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пунктом 66 Постановления Пленума ВС о наследовании разъяснено, что для получения свидетельства о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, согласие участников соответствующего товарищества, общества или кооператива не требуется. Свидетельство о праве на наследство, в состав которого входит доля (пай) или часть доли (пая) в складочном (уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, является основанием для постановки вопроса об участии наследника в соответствующем товариществе, обществе или кооперативе или о получении наследником от соответствующего товарищества, общества или кооператива действительной стоимости унаследованной доли (пая) либо соответствующей ей части имущества, который разрешается в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива1 . ................................................................................. ................................................................. Поэтому, по общему правилу, наследники, вступившие в права наследования, могут становиться участниками таких юридических лиц, в противном случае им выплачивается компенсация в размере действительной стоимости имущества, перешедшего им по наследству, или передается его часть в натуре, соответствующая ей. Такая возможность установлена действующим законодательством, однако порядок ее реализации различается в силу особенностей правовой природы юридического лица. ................................................................. Так, хозяйственные товарищества представляют собой объединения лиц, основанные на приоритете личного участия в нем. Не случайно в связи с этим установлено правило о прекращении товарищества в случае смерти одного из его участников — полных товарищей. Согласно ст. 81 ГК РФ полное товарищество ликвидируется в случаях, указанных в пункте 1 статьи 76 ГК РФ, одним из которых и указана смерть кого-либо из участников полного товарищества. Однако учредительным договором или соглашением остающихся участников может быть предусмотрено, что товарищество продолжит свою деятельность. И в этом случае должен быть решен вопрос о возможности вступления наследников товарища в состав участников такого юридического лица. Условиями вступления, согласно положениям ГК РФ, являются: согласие других участников товарищества (ст. 78 ГК РФ); наличие статуса предпринимателя без образования юридического лица (коммерческого юридического лица) (ст. 66 ГК РФ); соблюдение запрета на участие в другом 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 108 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества хозяйственном товариществе (ст. 69 ГК РФ). Право других товарищей на отказ наследникам во вступление в товарищество вытекает из принципа личного участия: полные товарищи, в соответствии с заключенным между ними договором, занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 69 ГК РФ). Такая ответственность имеет солидарный характер, поэтому неограниченное право наследников на вступление в товарищество существенно бы изменяло степень риска оставшихся товарищей, по сравнению с положением из которого они исходили, заключая учредительный договор. С другой стороны, вступление в товарищество представляет собой именно право наследника, поэтому участие его в товариществе против воли не допускается. Нежелание вступить в состав товарищей влечет последствия, аналогичные их отказу в приеме в товарищество. Порядок расчетов между товариществом и наследниками устанавливается ГК РФ, другими законами и учредительными документами товарищества. Согласно ст. 78 ГК РФ наследнику выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующая доле умершего полного товарища в складочном капитале товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором. Закон позволяет формулировать в учредительном договоре другие правила либо договариваться с наследниками о замене денежных выплат на натуральные. При этом следует учитывать императивный характер правила абз. 2 п. 1 ст. 78 ГК РФ: денежные (натуральные) расчеты с наследником осуществляются по данным баланса товарищества, составляемого на момент смерти полного товарища. Любые споры между наследником умершего полного товарища и товариществом по поводу осуществления расчетов подлежат разрешению в судебном порядке. Наследование доли в товариществе влечет переход не только прав, но и обязанностей. Так наследник полного товарища, вступивший в товарищество (и сам ставший полным товарищем), как и всякий другой полный товарищ, отвечает по обязательствам товарищества перед третьими лицами всем своим имуществом в соответствии со ст. 75 ГК РФ. Особенностью таких отношений является то, что наследник полного товарища, не вступивший в товарищество все, равно отвечает по обязательствам товарищества. Однако такая ответственность ограничена: 1) пределами перешедшего к нему по наследству имущества; 2) двухлетним сроком со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором умер полный товарищ (см. ст. 78 ГК РФ и п. 2 ст. 75 ГК РФ). В остальном такой наследник отвечает наравне с полными товарищами, а значит, может быть привлечен к субсидиарной ответственности в солидарном порядке (п. 1 ст. 75 ГК РФ)1 . Изложенные правила также справедливы и для товариществ на вере в отношении полных товарищей. В то же время в коммандитных товариществах (товариществах на вере) могут участвовать не только полные товарищи, но и так называемые вкладчики (коммандитисты). Последние, в отличие от полных товарищей, не должны быть предпринимателями, не участвуют в предпринимательской деятельности товарищества и тем более не управляют им (ст. 82 ГК РФ). Поэтому 1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебнопрактический комментарий (постатейный) / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, В. В. Грачев и др.; под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект. 2011. (автор В. В. Ровный). 5.1 Наследование прав, связанных с участием в корпоративных организациях 109 наследник вкладчика в случае принятия наследства становится вкладчиком автоматически и без необходимости соблюдения каких-либо условий и не может требовать предоставления компенсации в денежной или натуральной формах взамен выплаты ему вклада. Однако после принятия наследства он имеет право выйти из товарищества на вере и получить свой вклад в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 85 ГК РФ по окончании финансового года в порядке, предусмотренном учредительным договором. ................................................................. Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью происходит подобным образом, с учетом особенностей соответствующего юридического лица. ................................................................. Вопросы наследования доли в уставном капитале ООО, помимо ГК РФ, регулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО)1 . Согласно п. 8 ст. 21 Закона об ООО доли в уставном капитале общества переходят к наследникам участников общества, если иное не предусмотрено его уставом. Кроме того, в уставе общества может быть определено, что переход доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, допускается только с согласия остальных его участников. Таким образом, несмотря на то, что наследники свободно приобретают право на наследуемую долю, это отнюдь не означает автоматического вступления их в состав ООО, другими словами, наследуя долю, лицо не становится в силу этого сразу участником общества. Получение соответствующего статуса может зависеть от волеизъявления учредителей (участников) юридического лица, которые могут ограничить вступление в общество новых участников прямым указанием на это в Уставе ООО или установив правило о необходимом согласии на это всех других участников общества. Стоит отметить, что в отличие от товариществ, где согласие на вступление других участников требуется по общему правилу, в обществах необходимость такого согласия должна быть прямо предусмотрена Уставом. При отказе в согласии на переход доли у наследников возникает право требовать у общества выплатить им действительную стоимость доли в уставном капитале или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества (п. 6 ст. 93 ГК РФ)2 . Аналогичный вывод может быть сделан применительно к вопросу о приобретении статуса участника ООО пережившим супругом. Переживший супруг, получивший свидетельства о праве собственности на половину в общей совместной собственности супругов и о наследстве, автоматически не приобретает статуса участника общества с ограниченной ответственностью в случае, если уставом общества предусмотрено обязательное получение согласия других участников на 1 Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 23.07.2013) «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПС «КонсультантПлюс». 2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут. 2013. 264 с. 110 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества вступление наследника в состав участников. Пункт 5 ст. 23 Закона об ООО дополнительно устанавливает правило о том, что при несогласии участников общества на переход доли к наследникам доля, принадлежавшая умершему участнику общества, переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного указанным Законом или уставом общества для получения такого согласия участников общества. При этом общество обязано выплатить наследникам умершего участника общества действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества, либо с согласия наследников выдать им в натуре имущество такой же стоимости. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется доверительным управляющим наследственным имуществом, с которым заключен договор в порядке, предусмотренном ст. 1173 ГК РФ1 . ................................................................. Другой разновидностью хозяйственных обществ являются общества с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК РФ). ................................................................. В силу действия нормы п. 3 ст. 95 ГК РФ о том, что к обществу с дополнительной ответственностью применяются правила ГК РФ об обществе с ограниченной ответственностью, и закона об обществах с ограниченной ответственностью, положения о наследовании доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью распространяются также и на случаи наследования долей в капитале обществ с дополнительной ответственностью. ................................................................. Третьим видом хозяйственных обществ в настоящее время выступают акционерные общества (ст. 97 ГК РФ). Акции, принадлежавшие наследодателю, переходят к его наследникам, которые становятся участниками акционерного общества (ст. 1176 ГК РФ). ................................................................. В соответствии с правилами действующего законодательства согласия других акционеров не требуется, так как из всех хозяйственных обществ акционерное общество представляет собой в первую очередь объединение капиталов, а не лиц. Поэтому субъективный фактор (воля (согласие) других участников акционерного общества) уходит на задний план. Этот вывод также справедлив и для закрытых акционерных обществ, правовой статус которых также предполагает невозможность свободного вхождения в состав их участников, однако такое ограничение связывается законодательством только с преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другим акционером этого общества (ст. 97 ГК РФ и ст. 7 За1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут. 2013. 5.1 Наследование прав, связанных с участием в корпоративных организациях 111 кона об АО)1 . Указанное право, как разъяснил Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18.11.2003 №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», не распространяется на случаи безвозмездного отчуждения акций, в том числе в порядке универсального правопреемства, то есть по наследству (п. 14 Постановления)2 . ................................................................. Моментом перехода прав в соответствии с общим правилом п. 4 ст. 1152 ГК РФ следует считать день открытия наследства, именно с этого момента, независимо от даты его принятия, наследство признается принадлежащим наследнику. Поэтому наследники акций акционерных обществ приобретают в силу наследования не только акции, но и вытекающие из владения ими права, в том числе корпоративного характера. ................................................................. В литературе отмечается, что с момента открытия наследства и до оформления наследниками своих прав на наследственное имущество существует неопределенность в отношении перечня правообладателей акций, принадлежавших умершему. В это время возникает необходимость осуществления прав по акциям, что требует передачи акций, входящих в наследственную массу, в доверительное управление на основании ст. 1173 ГК РФ. Доверительное управление наследуемыми акциями представляет собой одну из разновидностей доверительного управления по основаниям, предусмотренным законом (ст. 1026 ГК РФ). Доверительный управляющий, которому в соответствии с договором переданы указанные объекты управления, вправе осуществлять все правомочия участника общества (акционера), в том числе реализовывать право голоса. В то же время возможности управляющего, включая возможность распоряжения такими объектами, могут быть ограничены договором доверительного управления (п. 1 ст. 1020 ГК РФ)3 . ................................................................. Наследование прав умершего участника кооператива, связанных с его членством в нем, происходит по правилам, похожим на нормы, установленные для наследования доли в обществе с ограниченной ответственностью. Так, наследники умершего могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива. ................................................................. 1 Федеральный закон от 26.12.1995 г. (ред. 06.11.20013) №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС «КонсультантПлюс». 2 СПС «КонсультантПлюс». 3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. М. 2013. 112 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества Кроме того, п. 3 ст. 7 Федерального закона от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ (ред. 30.11.2011 г.) «О производственных кооперативах»1 устанавливает право наследников на получение причитавшихся умершему члену кооператива заработной платы, премий и доплат. Следует, однако, иметь в виду, что правила наследования подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей установлены ст. 1183 ГК РФ2 . Потребительские кооперативы не являются коммерческими организациями, однако участие в них также основано на членстве (ст. 116 ГК РФ), поэтому допустимо рассмотреть вопрос о наследовании их прав в данном разделе. ................................................................. Согласно ст. 1177 ГК РФ в состав прав, связанных с участием в потребительском кооперативе, входит его пай. ................................................................. К наследникам члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива, не внесшего полностью паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и иное имущество, переданное ему кооперативом в пользование, переходит пай в сумме, выплаченной к моменту открытия наследства. В силу этого наследник имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива и такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива. Решение вопроса о приеме наследников в члены потребительского кооператива в случае наследования пая нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива. К законодательству о потребительских кооперативах относится целый перечень нормативно-правовых актов: 1) «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 (ред. от 02.07.2013 г.) №188-ФЗ; 2) Федеральный закон от 18.07.2009 (ред. от 02.11.2013 г.) №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 3) Федеральный закон от 30.12.2004 (ред. от 23.07.2013 г.) №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»; 4) Федеральный закон от 08.12.1995 (ред. от 23.07.2013 г.) №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 5) Закон РФ от 19.06.1992 (ред. от 02.07.2013) №3085–1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации»; 1 СПС «КонсультантПлюс». Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право. М. 2013. 2 5.2 Наследование недвижимого имущества 113 6) Федеральный закон от 15.04.1998 (ред. от 07.05.2013) №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»1 . Необходимо учитывать, что в состав наследства члена жилищного, жилищностроительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, полностью внесшего свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, включается не пай, а указанное имущество. Оно наследуется на общих основаниях независимо от государственной регистрации права наследодателя (п. 67)2 . 5.2 Наследование недвижимого имущества ................................................................. Определение недвижимого имущества дается в ст. 130 ГК РФ. Так, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. ................................................................. В силу того что недвижимое имущество представляет собой наиболее ценный объект гражданского оборота, а также принимая во внимание значимость данных вещей для субъектов правоотношений, законодатель устанавливает специальный правовой режим на недвижимые вещи. Особенностью данного режима является необходимость государственной регистрации. Согласно ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре. Основным нормативным актом, регулирующим государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом, является Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»3 . Специальные правила наследования устанавливаются в ГК РФ не применительно ко всем недвижимым вещам, напротив, переход недвижимого имущества в порядке наследования происходит согласно общим правилам наследственного права. Специальное регулирование касается лишь отдельных видов недвижимых вещей, а именно: предприятия (ст. 1178 ГК РФ) и земельных участков (ст. ст. 1181, 1182 ГК РФ). Рассмотрим данные правила более подробно. 1 СПС «КонсультантПлюс». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 3 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ // Рос. газ. 1997. №145. 2 114 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества Наследование предприятия ................................................................. ГК РФ дает легальное определение предприятия, устанавливая, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 1132 ГK РФ). ................................................................. В силу прямого указания закона предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью1 , оно может быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. ................................................................. Специальные правила наследования, установленные ГК РФ, связаны, прежде всего, с тем, что назначением предприятия как имущественного комплекса является его использование для осуществления предпринимательской деятельности. ................................................................. Закон наделяет преимущественным правом наследования предприятия того наследника, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Такое же преимущественное право наследования имеет не только наследник — индивидуальный предприниматель, но и коммерческая организация, которая вправе выступать наследником по завещанию. 1 Следует отметить, что предложение, высказанное в Концепции развития гражданского законодательства относительно необходимости исключить предприятие как самостоятельный вид недвижимого имущества (Раздел II, п. 3.4.), не было реализовано в ходе реформы гражданского законодательства. См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 г. Вестник ВАС РФ. 2009. №11 // СПС «КонсультантПлюс». Проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанным Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, предусматривалось внесение в ст. 132 ГК РФ существенных изменений, в частности предлагалось отказаться от признания предприятия как имущественного комплекса недвижимым. Однако данное предложение так и не было реализовано. 5.2 Наследование недвижимого имущества 115 ................................................................. В случае наследования предприятия и раздела наследства наследник — индивидуальный предприниматель или коммерческая организация — имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия. ................................................................. В том случае, если наследственная доля наследника, имеющего преимущественное право в отношении наследуемого предприятия, превышает стоимость данного предприятия, соответствующая разница дополняется за счет иного наследственного имущества. Если наследственная доля наследника, имеющего преимущественное право в отношении наследуемого предприятия, меньше стоимости данного предприятия, такой наследник должен: а) компенсировать несоразмерность путем предоставления другим наследникам иного имущества из состава наследства, уплаты им денег и т. п. (п. 1 ст. 1170 ГК РФ) или б) отказаться от осуществления преимущественного права (при невозможности или нежелании предоставления указанной компенсации)1 . В том случае, если преимущественное право наследования предприятия имеют одновременно несколько наследников и каждый из них заинтересован в получении предприятия, правила о преимущественном наследовании могут быть реализованы ими совместно. Предприятие поступит в их общую долевую собственность. Отдельно регулирует закон ситуацию, когда наследники предприятия не имеют специального статуса субъектов предпринимательской деятельности, т. е. никто из наследников физических лиц не имеет статуса индивидуального предпринимателя и/или наследником по завещанию выступает некоммерческая организация. Если никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие. Наследование земельных участков ................................................................. Согласно ст. 11.1 Земельного кодекса РФ земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. ................................................................. Согласно ст. 1181 ГК РФ принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, 1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебнопрактический комментарий (постатейный) / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, В. В. Грачев и др.; под ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 116 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества установленных ГК РФ. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом. Указанная статья регулирует не только переход в порядке наследования земельных участков, но и содержит правила о переходе в составе наследственной массы пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения является ограниченным вещным правом (п. 1 ст. 216 ГК РФ). Земельный участок может быть предоставлен на указанном праве только гражданину, физическому лицу. Юридические лица не могут обладать земельным участком на указанном праве (ст. 265 ГК РФ). Указанное право предоставляет его обладателю право владения и пользования земельным участком (п. 1 ст. 266 ГК РФ). Правообладатель также вправе возводить на таком земельном участке здания, строения, сооружения, иное недвижимое имущество при условии, что законом не установлены иные правила пользования таким земельным участком. Полномочия по распоряжению земельным участком, принадлежащим на праве пожизненного наследуемого владения, существенным образом ограничены, т. к. согласно п. 2 ст. 267 ГК РФ допускается только переход такого земельного участка по наследству (по закону или по завещанию). Иные способы распоряжения таким земельным участком запрещаются. ВС РФ также пояснил, что наследниками земельного участка, принадлежавшего наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения, могут быть только граждане. Включение в завещание распоряжения относительно такого земельного участка в пользу юридического лица влечет недействительность завещания в этой части. При этом нет оснований говорить об ограничении свободы завещания. Как указывалось выше, обладателем права пожизненного наследуемого владения может выступать только физическое лицо. ВС РФ также пояснил, что ГК РФ не установлено каких-либо изъятий для случаев наследования земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного наследуемого владения, несколькими лицами, вследствие чего каждый наследник приобретает долю в указанном праве независимо от делимости земельного участка. При наследовании земельных участков следует также помнить, что земельные участки и расположенные на них здания, строения, сооружения выступают в качестве самостоятельных объектов гражданского оборота. Это дает завещателю право сделать в отношении этих объектов отдельные завещательные распоряжения. Так, завещатель вправе, например, распорядиться только принадлежащим ему строением или только земельным участком (правом пожизненного наследуемого владения земельным участком). При этом закон исключает возможность (п.4 ст. 35 ЗК РФ) завещать отдельно часть земельного участка, занятого зданием, строением, сооружением и необходимого для их использования и само здание, строение, сооружение. Наличие в завещании таких распоряжений влечет в этой части недействительность завещания1 . 1 П. 78 Постановления ВС РФ 9. 5.3 Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства 117 Специальные указания ГК РФ содержит относительно раздела земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности (ст. 1182 ГК РФ). Раздел земельного участка следует осуществлять с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения1 . Если раздел земельного участка с учетом минимального размера земельного участка невозможен, земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 настоящего Кодекса. В случае когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности (гл. 16 ГК РФ). 5.3 Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства Правила относительно деятельности крестьянского фермерского хозяйства содержатся в ГК РФ (86.1), а также в ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»2 (далее — КФХ). ................................................................. Следует обратить внимание, что в соответствии с изменениями, внесенными к ГК РФ Федеральным законом от 30.12.2012 №302ФЗ, КФХ может существовать в настоящее время в двух формах: в виде объединения лиц без образования юридического лица, а также в виде юридического лица, которое имеет такое же название. ................................................................. Согласно ст. 1 указанного закона крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Правовой режим имущества такого КФХ зависит от количественного состава его участников. При наличии двух и более участников имущество принадлежит всем членам КФХ на праве общей совместной собственности, если иное не установлено законом или соглашением между ними (ст. 257 ГК РФ). 1 Подробнее о предельных размерах предоставляемых земельных участков см. ст. 33 ЗК РФ. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 №74-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 2 118 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества ................................................................. Согласно ст. 86.1 ГК РФ крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве юридического лица, признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. ................................................................. Имущество такого крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на праве собственности. Согласно п. 5 ст. 86.1 особенности правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются законом. Видимо, этим законом и будут установлены специальные правила относительно наследования имущества КФХ юридического лица. Рассмотрим более подробно наследование имущества КФХ не юридического лица. Смерть любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства приводит к открытию наследства после него. Имущество, принадлежащее члену КФХ, может переходить к наследникам в порядке наследования как по закону, так и по завещанию. Наследование личного имущества члена КФХ осуществляется на общих основаниях, установленных ГК РФ. В то время как относительно наследования имущества хозяйства закон устанавливает специальные правила (ст. 1179 ГК РФ). ................................................................. Основным назначением данных специальных правил наследования имущества КФХ является сохранение целостности имущества хозяйства, а также обеспечение устойчивости его деятельности1 . ................................................................. Для разрешения вопроса о наследовании имущества члена хозяйства значения имеют следующие обстоятельства: 1) является ли наследник членом данного хозяйства; 2) станет ли наследник членом КФХ в будущем. Наследник, который на момент открытия наследства не являлся членом крестьянского (фермерского) хозяйства, права на долю в имуществе не приобретает, он вправе претендовать на получение денежной компенсации соразмерно наследуемой доле (п. 2 ст. 1179 ГК РФ). Несмотря на то, что в законе непосредственно не закрепляется денежный характер компенсации, буквальное толкование данной нормы позволяет сделать вывод, что речь идет именно о предоставлении денежного эквивалента. Так, закон закрепляет срок выплаты такой компенсации (а не предоставления, что свидетельствовало бы о возможности предоставить имущество в натуре). Срок о выплате такой компенсации устанавливается по соглашению наследника с членами хозяйства, а при отсутствии такого соглашения — судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1179 ГК РФ). 5.4 Наследование ограниченно оборотоспособных вещей 119 Право на получение компенсации отпадает, если наследник будет принят в КФХ, т. е. станет его членом, заняв при этом место своего правопредшественника и получив тот объем прав, который принадлежал наследодателю относительно имущества хозяйства. Однако правила ГК РФ и ФЗ «О КФХ» закрепляют, что наследник не вправе претендовать на членство в КФХ. Вопрос о принятии наследника в члены КФХ разрешается в общем порядке, установленном ст. 14 указанного закона, по взаимному согласию всех членов КФХ. То есть отсутствие согласия хотя бы одного члена КФХ принять в его члены наследника будет препятствовать его вступлению в КФХ. При этом, как неоднократно подтверждалось судебной практикой, законом не предусматривается возможность судебного обжалования такого отказа. Прием новых членов КФХ является его правом, а не обязанностью в силу особенностей их внутренних отношений1 . В том случае, если наследник уже является членом КФХ либо вопрос о его принятии будет положительно разрешен по взаимному согласию всех иных членов, он может получить долю в имуществе КФХ в порядке наследования. Смерть наследодателя может также приводить к тому, что КФХ прекратит свое существование. Это может быть связано, в частности, с тем, что наследодатель был единственным членом такого хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется. В таком случае имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу между наследниками с учетом специальных правил о разделе имущества КФХ (ст. 258 ГК РФ), а также разделе земельного участка между наследниками (ст. 1182 ГК РФ). 5.4 Наследование ограниченно оборотоспособных вещей Среди прочих объектов права собственности выделяются такие вещи, которые ограниченны в обороте (ограниченно оборотоспособные вещи). ................................................................. Согласно п.1 ст. 129 ГК РФ их отчуждение или переход (в ином порядке) прав на них отличается от общего правила, согласно которому объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться. В соответствии с п. 2 ст. 129 ГК РФ в отношении отдельных видов объектов гражданских прав могут быть введены ограничения оборотоспособности, то есть специальные правила, устанавливающие дополнительные требования для получения или осуществления прав на такое имущество. ................................................................. В отличие от предыдущей редакции ст. 129 ГК РФ, различавшей ограниченно оборотоспособные объекты гражданских прав, которые могут принадлежать лишь 1 Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 11.12.2012 по делу №3324904/12 // СПС «КонсультантПлюс». 120 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества определенным участникам оборота, и объекты, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению, действующая редакция п. 2 ст. 129 ГК РФ1 разграничивает объекты на такие, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота или совершение сделок с которыми допускается по особому разрешению. Подобные ограничения устанавливаются только законом или в соответствии с установленным законом порядком, поэтому ГК РФ не допускает произвольного со стороны различных государственных органов введения подобных ограничений. Несмотря на ограничения, согласно ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие наследодателю такие ограниченно оборотоспособные объекты, как оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (абзац второй пункта 2 статьи 129), входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. ................................................................. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Это правило позволяет сделать вывод, что само по себе наследование, то есть переход прав на такие вещи в порядке универсального правопреемства, не зависит от каких-либо специальных правил и разрешений. ................................................................. То есть принятие наследником наследства и получение свидетельства о праве на наследство подтверждают возникновение права собственности на наследственное имущество уже с момента принятия наследства. ................................................................. Однако для полного и свободного осуществления прав собственника на такое имущество, наследник, в соответствии с действующим законодательством, должен получить установленное законом разрешение. Получение разрешения не требуется, если оно у наследника уже имеется. ................................................................. Наследнику, ставшему собственником ограниченно оборотоспособной вещи, может быть выдано такое разрешение или отказано в его выдаче. Так, например, лицензия на приобретение отдельного вида оружия не может быть выдана следующим категориям граждан Российской Федерации: а) не достигшим необходимого возраста (как правило, совершеннолетия); б) не представившим необходимое медицинское заключение; в) имеющим судимость за умышленное преступление; г) отбывающим наказание за совершенное преступление; 1 ФЗ от 02.07.2013 №142 «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 5.4 Наследование ограниченно оборотоспособных вещей 121 д) совершившим повторно в течение года административное правонарушение, посягающее на общественный порядок или установленный порядок управления; е) не имеющим постоянного места жительства; ж) не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием, а также другие документы (ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 №150ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об оружии»1 (далее — Закон об оружии)). ................................................................. Значение специального разрешения в целом состоит в следующем. До его получения наследник (собственник) не может пользоваться унаследованной вещью. ................................................................. До получения специального разрешения на ограниченные в обороте вещи применяются меры по охране наследственного имущества. Такие меры осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом, для соответствующего имущества (п. 2 ст. 1080 ГК РФ). Например, в случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 Закона об оружии). ................................................................. Кроме того, если наследник не получает разрешения, то не может в дальнейшем оставаться собственником такого имущества. Его право собственности на полученное по наследству ограниченное в обороте имущество подлежит прекращению. В таком случае, согласно ст. 238 ГК РФ, сам наследник должен произвести отчуждение имущества в установленный законом срок (по общему правилу — в течение одного года с момента возникновения у него права собственности). В случае если имущество не отчуждено, то по решению суда, вынесенного по заявлению государственного (муниципального) органа, такое имущество подлежит принудительной продаже или передаче в государственную (муниципальную) собственность. В первом случае наследнику передается вырученная от реализации денежная сумма (с учетом затрат на реализацию), во втором — возмещается стоимость имущества, определенная судом. ................................................................. По вопросу о наследовании таких объектов, как наркотические вещества, следует учитывать правила Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах»2 . В Российской Феде1 2 СПС «КонсультантПлюс». СПС «КонсультантПлюс». 122 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества рации действует государственная монополия на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ: культивирование растений; разработку, переработку, распределение, ввоз (вывоз), уничтожение наркотических средств, психотропных веществ. Как правило, данные виды деятельности осуществляются только унитарными предприятиями и государственными учреждениями. Среди требований к условиям осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, — обладание статусом юридического лица. Оборот наркотических средств и психотропных веществ из Списка I допускается только: а) в целях уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов, оборудования; б) в научных и учебных целях; в) в экспертной и оперативно-розыскной деятельности. В этих же целях, а также в медицине и в ветеринарии допускается оборот наркотических средств и психотропных веществ из Списков II и III. В Российской Федерации ограничен оборот прекурсоров из Списка IV1 . Оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации запрещен. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ гражданам производится только в лицензируемых аптечных организациях и учреждениях здравоохранения. Наркотические средства и психотропные вещества из Списков II и III отпускаются в медицинских целях по рецепту на специальном бланке. Использование наркотических средств и психотропных веществ из списков II и III в медицинской деятельности частнопрактикующих врачей не допускается (пп. 1, 2 ст. 5, ст. 10, пп. 1–4 ст. 14, п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 26, п. 4 ст. 31 Закона о наркотических средствах). Все это само по себе сводит на нет возможность применения ст. 1180 ГК РФ в отношении наркотических средств и психотропных веществ. Согласно ст. 29 Закона принятые от родственников умерших больных наркотические средства подлежат уничтожению. ................................................................. В итоге еще раз подчеркнем, что закон не запрещает наследовать (и на этом основании приобретать в собственность) имущество, ограниченное в обороте, но в то же время предусматривает возможность принудительного прекращения права собственности на такое имущество. ................................................................. 1 Указанные списки установлены Правительством РФ, в соответствии с указанным федеральным законом. См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681 (ред. от 09.09.2013) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 5.5 Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию 123 5.5 Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию Правила ст. 1183 ГК РФ являются специальными, устанавливающими исключения из общих правил о наследовании. В качестве наследников в порядке ст. 1183 ГК РФ названы проживавшие совместно с умершим члены его семьи, а также его нетрудоспособные иждивенцы независимо от того, проживали или не проживали они совместно с умершим. Таким образом, правопреемниками умершего являются только наследники по закону. В качестве названных сумм рассматриваются суммы заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иные денежные суммы, которые по своему целевому назначению представляют собой средства к существованию. Не могут рассматриваться таковыми, например, доходы, причитающиеся участнику хозяйственного товарищества или общества, поскольку они не имеют указанного специального целевого назначения. В то же время невыплаченная рента, причитавшаяся ее получателю, но по каким-либо причинам не уплаченная плательщиком, также представляет собой средства к существованию. ................................................................. Положения указанной статьи применяются, если у наследодателя до момента смерти возникло право на получение соответствующего платежа, но не было им реализовано. Например, лицом не была полученная заработная плата за период, предшествовавший дню смерти. ................................................................. Толкование положений ст. 1183 ГК РФ было приведено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании»1 . Так, подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, выплачиваются по правилам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1183 ГК РФ, за исключением случаев, когда федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены специальные условия и правила их выплаты (п. 68 Постановления). .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Такие специальные правила установлены, в частности, ст. 141 Трудового кодекса РФ, п. 3 ст. 23 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 63 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 1 СПС «КонсультантПлюс». 124 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», п. 90 Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 июня 2006 года №200, п. 157 Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №960)1 . ................................................................................. К суммам, предоставленным наследодателю в качестве средств к существованию, с учетом конкретных обстоятельств дела могут быть отнесены любые причитающиеся наследодателю платежи, предназначенные для обеспечения обычных повседневных потребностей его самого и членов его семьи. По смыслу п. 3 ст. 1183 ГК РФ, подлежавшие выплате, но не полученные наследодателем при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях при отсутствии лиц, за которыми признается право на их получение в соответствии с п. 1 данной статьи либо специальными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их выплату, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм соответственно в четырехмесячный срок со дня открытия наследства или в срок, установленный указанными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. ................................................................. Срок, в течение которого должны быть предъявлены требования о выплате этих сумм, является пресекательным и восстановлению в случае пропуска не подлежит. ................................................................. Требования лиц, наделенных правом на получение указанных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о признании за наследодателем права на их получение либо права на их получение в размере, превышающем установленный наследодателю при жизни, и о возложении на соответствующее лицо обязанности произвести начисление и выплату таких денежных сумм удовлетворению не подлежат. Процессуальное правопреемство по требованиям об установлении и выплате в надлежащем размере денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, не допускается, и в случае смерти лица, обратившегося в суд с таким требованием (например, с требованием о признании права на пенсию), производство по делу применительно к правилам ст. 220 (абзац седьмой) ГПК РФ подлежит прекращению на любой стадии гражданского судопроизводства. Пункт 69 Постановления отдельно разъясняет правила применения норм ГК РФ о ренте. 1 СПС «КонсультантПлюс». 5.5 Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию 125 ................................................................. В состав наследства плательщика ренты вместе с правом собственности на недвижимое имущество, переданное ему по договору ренты, включается обязанность по выплате получателю ренты определенной денежной суммы либо предоставлению средств на его содержание в иной форме (пункт 1 статьи 583, статья 1175 ГК РФ). Права получателя ренты могут переходить по наследству лишь в случае заключения сторонами договора постоянной ренты (пункт 2 статьи 589 ГК РФ). В случае смерти получателя ренты, обратившегося в суд с требованием о расторжении договора ренты, суд приостанавливает производство по делу, поскольку спорное правоотношение допускает правопреемство (статья 215 ГПК РФ). Смерть получателя ренты до регистрации в установленном порядке сделки, направленной на расторжение договора ренты, не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о включении недвижимого имущества, переданного по договору ренты плательщику ренты, в состав наследства, поскольку наследодатель, выразивший при жизни волю на возврат этого имущества в свою собственность и впоследствии не отозвавший свое заявление, по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов для регистрации сделки, в которой ему не могло быть отказано. ................................................................. ................................................................. В качестве средств, наследуемых в порядке ст. 1183 ГК РФ, не рассматриваются денежная компенсация или предоставление компенсации в иной форме, предусмотренные трудовым или гражданскоправовым договором, заключенным с наследодателем, выплачиваемые лицам, указанным в таком договоре. ................................................................. Наследники не имеют права претендовать на получение компенсации в порядке наследования. Если они одновременно являются лицами, указанными в таком договоре, то получают компенсацию, но не как наследники, а как выгодоприобретатели по этому договору. 126 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества 5.6 Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях ................................................................. Статья 1184 ГК РФ применительно к средствам транспорта и другому имуществу, предоставленному государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, установила правило о наследовании такого имущества в общем порядке. При этом независимо от того, полностью или частично безвозмездно было предоставлено имущество. ................................................................. Это правило было поддержано судебной практикой. Такую позицию занял Верховный суд РФ в Обзоре законодательства и судебной практики за первый квартал 2007 г., утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 30 мая 2007 г.1 В настоящее время аналогичное положение закреплено в п. 71 Постановления ВС РФ «О наследовании», согласно которому средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях в пользование наследодателю (бесплатно или за плату) в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, включаются в состав наследственного имущества и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ2 . 5.7 Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков ................................................................. Согласно ст. 1185 ГК РФ правовой режим наследования государственных наград, почетных и памятных знаков различается в зависимости от того факта, распространяется ли на них законодательство о государственных наградах Российской Федерации. ................................................................. В соответствии с п. 1 ст. 1185 ГК РФ государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации. Другие государственные награды, а также почетные, памятные и иные знаки, в том 1 СПС «КонсультантПлюс». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 2 5.7 Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков 127 числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ (п. 2 ст. 1185 ГК РФ). Пункт 72 Постановления Пленума ВС РФ №9 разъяснил приведенные выше правила, указав, что в состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»1 . Государственные награды Российской Федерации, установленные Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным названным Указом Президента Российской Федерации, которых был удостоен наследодатель, не входят в состав наследства (пункт 1 статьи 1185 ГК РФ)2 . Таким образом, данный Указ Президента РФ (вместе с «Положением о государственных наградах Российской Федерации», «Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской Федерации, описаниями названных государственных наград Российской Федерации и нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации») содержит в себе нормы законодательства о государственных наградах РФ. Основные правила о наследовании государственных наград содержатся в следующих пунктах названного Положения. Согласно п. 47 государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну или дочери награжденного лица (далее — наследники). В отличие от лиц, награжденных посмертно, наследникам лиц, награжденных государственными наградами СССР, но не получивших их своевременно в связи со смертью (гибелью) или в соответствии с действовавшим на момент награждения законодательством СССР, передаются (вручаются) удостоверения к соответствующим государственным наградам СССР для хранения как память (п. 47 (1)). В случае смерти награжденного лица государственные награды и документы к ним хранятся у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента Российской Федерации. По решению Комиссии государственные награды и документы к ним умершего награжденного лица или лица, награжденного посмертно, могут быть переданы государственным или муниципальным музеям на постоянное хранение и для экспонирования с согласия наследников и при наличии ходатайства музея, поддержанного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в ведении которого находятся вопросы сохранения культурного наследия, или по ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей. Акт о принятии государственных наград на постоянное хранение и для экспонирования направляется музеем в Администрацию Президента Российской Федерации (п. 50). 1 СПС «КонсультантПлюс». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс». 2 128 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества В случае смерти награжденного лица, утратившего государственные награды и документы к ним, дубликаты соответствующих государственных наград либо их муляжи наследникам не выдаются (п. 51). Наследники умершего награжденного лица, выезжающие из Российской Федерации на постоянное жительство, имеют право вывозить государственные награды по предъявлении документов, подтверждающих их права на указанные награды (п. 53). ................................................................. Контрольные вопросы по лекции 5 ................................................................. 1. Назовите особенности наследования прав, вытекающих из участия наследодателя в юридических лицах корпоративного типа. 2. В каких случаях действующее гражданское законодательство РФ требует согласия других участников юридического лица на вступление наследников в состав юридического лица? 3. В чем заключается отличие наследования доли в складочном капитале хозяйственного товарищества и в уставном капитале хозяйственного общества? 4. Какие специальные правила наследования устанавливает гражданское законодательство в отношении недвижимости в зависимости от вида такого имущества? 5. Соблюдение каких условий устанавливает законодательство в качестве необходимых при наследовании доли в крестьянско-фермерском хозяйстве? 6. Назовите особенности наследования объектов, ограниченных в обороте. Какое значение имеет факт получения или неполучения специального разрешения в случаях наследования ограниченно оборотоспособного имущества? 7. Кто и в какие сроки может потребовать выплаты в порядке наследования сумм, предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию? 8. В каком случае права получателя ренты переходят по наследству? 9. Зависит ли право наследования имущества, предоставленного государством или муниципальным образованием на льготных условиях, от возмездности его приобретения? 10. Наследуются ли государственные награды, почетные и памятные знаки? Лекция 6 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ 1. Налогообложение в системе способов лимитирования наследования 2. Налогообложение физических лиц при наследовании имущества 3. Налогообложение юридических лиц при наследовании имущества 6.1 Налогообложение в системе способов лимитирования наследования ................................................................. Как справедливо отмечается в литературе, налогообложение имущества, полученного в порядке наследования, можно рассматривать как один из способов лимитирования наследования, то есть его ограничения. ................................................................. Российскому и зарубежному законодательству в их историческом развитии были известны несколько способов лимитирования наследования. Так, в качестве таких способов в разные исторические эпохи использовались: запрет наследовать отдельным группам лиц, запрет наследовать имущество выше определенного предела и налогообложение наследства1 . 1 Паничкин В. Б. Способы лимитирования наследства и отказ от них в российском и американском праве // Наследственное право. 2011. №4. С. 36–38 // СПС «КонсультантПлюс». 130 Лекция 6. Налогообложение при наследовании Своду законов Российской Империи было известно достаточно примеров, когда наследование отдельными группами лиц не допускалось. Так, монашествующие отстранялись от всякого наследования (ст. 1109 ГК РФ), также ограничивались права недворян в наследовании усадеб (ст. 1105, 1304 ГК РФ) и др. В эпоху становления советского частного права были приняты нормативные акты, полностью отменившие наследование. Так, декретом ВЦИК от 27.04.1918 г. «Об отмене наследования» было отменено наследование как по закону, так и по духовному завещанию. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), признавалось государственным достоянием РСФСР. Данный акт, однако, действовал относительно недолго. Уже Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. предусмотрел возможность наследования по закону и по завещанию, установив при этом предел общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего (ст. 416 ГК РСФСР)1 . Предельный размер имущества, переходящего в порядке наследования, был отменен Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 15.02.1926 г. «Об отмене максимума наследования и дарения»2 . ................................................................. Единственным способом лимитирования наследования в России на протяжении долгого времени оставалось налогообложение. ................................................................. Так, в дореволюционной России имущество, переходящие по наследству, равно как и по другим безвозмездным сделкам, облагалось пошлиной в размере, зависевшем от близости родства от 1 до 8% от цены имущества. В советской России (с 1922 по 1946 г.) также взимался налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения физическим лицам, при этом налоговая ставка составляла до 80%. Законом от 12 декабря 1991 г. №2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»3 был вновь введен налог на наследуемое имущество. Указанный закон был отменен Законом от 1 июля 2005 г. №78-ФЗ4 и утратил силу с 1 января 2006 г.5 . 1 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.»// «СУ РСФСР», 1922, №71, ст. 904 // СПС «КонсультантПлюс». 2 СПС «КонсультантПлюс». 3 СПС «КонсультантПлюс». 4 Паничкин В. Б. Способы лимитирования наследства и отказ от них в российском и американском праве // Наследственное право. 2011. №4. С. 36–38 // СПС «КонсультантПлюс». 5 Федеральный закон от 01.07.2005 №78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» // Рос. газ. 2005. №142 // СПС «КонсультантПлюс». 6.2 Налогообложение физических лиц при наследовании имущества 131 6.2 Налогообложение физических лиц при наследовании имущества При переходе имущества в порядке наследования имущественная база наследника изменяется, а значит, может встать вопрос о получении им дохода и, как следствие, необходимости уплатить соответствующий налог. В первую очередь рассмотрим положения Налогового Кодекса РФ об уплате наследниками налога на доходы физических лиц. ................................................................. Порядок обложения налогом на доходы физических лиц доходов, получаемых физическими лицами, установлен гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. ................................................................. Согласно ст. 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками: 1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации — для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 2) от источников в Российской Федерации — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 209 НК РФ). Статья 217 ГК РФ устанавливает доходы, которые в силу специального указания закона не облагаются налогом на доходы физических лиц. Пункт 18 данной статьи предусматривает, что доходы в денежной и в натуральной формах, полученные от физических лиц в порядке наследования, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц. ................................................................. Таким образом, физические лица освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими имущества в порядке наследования, независимо от того, перешло ли имущество в порядке наследования по закону или по завещанию, а также независимо от степени родства, в которой состояли наследодатель и наследник1 . ................................................................. Правила об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц применяются вне зависимости от места нахождения имущества, полученного в порядке наследования. 1 Письмо Минфина РФ от 26.07.2010 №03-04-06/10-417 // СПС «КонсультантПлюс». 132 Лекция 6. Налогообложение при наследовании Следует обратить внимание, что в соответствии с НК РФ от уплаты НДФЛ освобождается только доход, полученный в порядке наследования, то есть денежные средства, иное имущество, имущественные права, перешедшие в порядке наследования. В случае дальнейшего отчуждения унаследованного имущества НДФЛ уплачивается в общем порядке. Так, например, в случае если физическое лицо унаследовало квартиру, доход в размере ее стоимости, полученный при переходе ее в порядке наследования, НДФЛ не облагается. В случае если наследник решает продать унаследованную им квартиру, он в общем порядке должен разрешать вопрос об уплате соответствующего налога. Так, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 228 Кодекса физические лица, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 Кодекса, исчисление и уплату налога производят самостоятельно. Пунктом 17.1 ст. 217 Кодекса предусмотрено освобождение от налогообложения доходов, получаемых физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. ................................................................. Таким образом, при продаже физическим лицом-налоговым резидентом Российской Федерации квартиры, полученной в порядке наследования, находящейся в собственности налогоплательщика три года и более, применяются положения п. 17.1 ст. 217 Кодекса об освобождении полученных доходов от налогообложения. ................................................................. В случае если квартира находится в собственности налогоплательщика менее трех лет, сумма дохода от продажи такого имущества подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке1 . ................................................................. Иной порядок налогообложения установлен для вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов. Доходы, полученные физическим лицом в виде указанных вознаграждений, не освобождаются от уплаты НДФЛ (п. 18 ст. 217 НК РФ), а значит, указанные виды доходов являются объектом налогообложения. ................................................................. Налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц был установлен одноименным законом2 . Плательщиками налогов на имущество 1 Письмо Минфина РФ от 09.06.2011 №03-04-05/6-416 // СПС «КонсультантПлюс». Закон РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» // Рос. газ. 1992. №36 // СПС «КонсультантПлюс». 2 6.2 Налогообложение физических лиц при наследовании имущества 133 физических лиц признаются физические лица — собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения (ст. 1 Закона). Объектами налогообложения в соответствии с законом признаются такие виды имущества, как 1) жилой дом; 2) квартира; 3) комната; 4) дача; 5) гараж; 6) иное строение, помещение и сооружение; 7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное выше. На основании ст. 5 указанного Закона РФ исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговыми органами на основании сведений об инвентаризационной стоимости, представляемых в налоговые органы органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органами, осуществляющими государственный технический учет. За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с наследников с момента открытия наследства. В соответствии с редакцией указанного закона, действовавшей до 1.01.2006 г. физические лица, принимающие имущество, переходящее в их собственность в порядке наследования, должны были уплатить налог в установленном законом размере. ................................................................. Однако с принятием Федерального закона от 01.07.2005 №78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» обязанность уплачивать налог на имущество, полученное в порядке наследования, была отменена. ................................................................. Поэтому налог с наследуемого имущества, в отношении которого свидетельство о праве на наследство выдано после 1 января 2006 года, не взимается1 . Таким образом, можно сделать вывод, что такой способ лимитирования наследования, как специальное налогообложение, применительно к физическим лицам на территории РФ не применяется. Физические лица на сегодняшний момент фактически освобождены от уплаты налогов на имущество, получаемое в порядке наследования, как по закону, так и по завещанию. 1 Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / Е. Р. Аминов, И. А. Андреев, И. Л. Арсентьев и др.; под общ. ред. М. А. Димитриева // СПС «КонсультантПлюс». 2012. 134 Лекция 6. Налогообложение при наследовании 6.3 Налогообложение юридических лиц при наследовании имущества ................................................................. Порядок налогообложения юридических лиц является более сложным. Помимо общего порядка уплаты налогов, к деятельности юридических лиц могут быть применены специальные системы налогообложения. Так, НК РФ предусматривает возможность использования: 1) системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) — гл. 26.1 НК РФ; 2) упрощенной системы налогообложения — гл. 26.2 НК РФ; 3) системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности — гл. 26.3 НК РФ; 4) системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции — гл. 26.4 НК РФ1 . ................................................................. Остановимся лишь на общих правилах налогообложения при наследовании имущества юридическими лицами. Как было отмечено выше, юридические лица могут наследовать имущество только по завещанию, так как очереди наследования по закону содержат указания только на физических лиц. Налог на прибыль организаций регулируется гл. 25 НК РФ. В соответствии с этой главой налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 1) российские организации; 2) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации (ст. 246 НК РФ). Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. При этом прибылью признаются для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, — полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой. Ст. 248 НК РФ классифицирует доходы на две группы: доходы от реализации и внереализационные доходы. При этом доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, по общему правилу, признаются внереализационными доходами. К числу таких внереализационных доходов следует относить и имущество, полученное юридическим лицом в порядке наследования по завещанию, а значит, такое имущество, по общему правилу должно включаться в объект налогообложения по данному налогу. 1 Клейменова М. О. Налоговое право: учебное пособие. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 368 с. // СПС «КонсультантПлюс». Контрольные вопросы по лекции 6 135 Однако ст. 251 НК РФ установлен перечень доходов, который не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. К числу таких не учитываемых при определении налоговой базы доходов относятся целевые поступления, в том числе и целевые поступления от физических лиц и использованные указанными получателями по назначению. Закон также устанавливает, что к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности относятся, в частности, имущество, имущественные права, переходящие некоммерческим организациям по завещанию в порядке наследования (пп. 2 п. 2 ст. 251 НК РФ). Норма, позволяющая некоммерческим организациям исключать из объектов налогообложения имущество, переданное им по завещанию, введена Федеральным законом от 18.07.2011 №235-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности» и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 01.01.2011 г. (п. 3 ст. 3 Закона)1 . ................................................................. Таким образом, при исчислении налога на прибыль организаций некоммерческими организациями имущество, полученное ими по завещанию, не включается в объект налогообложения. В отношении коммерческих организаций НК РФ не содержит никаких специальных указаний об исключении из объектов налогообложения имущества, переданного в порядке наследования. ................................................................. ................................................................. Контрольные вопросы по лекции 6 ................................................................. 1. Какие способы лимитирования наследования вам известны? 2. Какие способы лимитирования наследования применялись ранее в соответствии с отечественным законодательством? 3. Какие способы лимитирования наследования применяются в зарубежных правопорядках? 4. Каковы цели использования способов лимитирования наследования? 5. Какие налоги по действующему российскому законодательству уплачивают физические лица при получении имущества в порядке наследования? 6. Что является объектом налогообложения по налогу на доходы физического лица? 7. Что является объектом налогообложения по налогу на имущество физического лица? 8. Какие специальные системы налогообложения вам известны? 9. Кто является плательщиком налога на прибыль организаций? 10. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций? 1 СПС «КонсультантПлюс». ЗАКЛЮЧЕНИЕ Наследственное право представляет собой подотрасль гражданского права, регулирующую важную сферу общественных отношений. Переход имущества в порядке наследования является универсальным правопреемством, в результате которого права и обязанности правопредшественника передаются правопреемнику, которым выступает наследник. Наследник заступает на место умершего лица во всех отношениях, кроме тех, в которых личность умершего имела существенное значение. Традиционным для российского законодательства являются два порядка наследования: по завещанию и по закону. Законодатель отдает предпочтение наследованию по завещанию, что выражается в том, что при наличии завещания переход имущества к наследникам осуществляется в соответствии с ним, в то время как порядок наследования по закону применяется при отсутствии действительного завещания. При наследовании по завещанию, круг наследников определяется в соответствии с волей наследодателя, выраженной им в установленной законом форме. Как для российского, так и для зарубежного законодательства является традиционным предъявление наиболее строгих требований к форме завещания. По общему правилу завещание совершается в нотариальной форме. Такое требование закона является логичным и обоснованным, так как правовые последствия завещания наступают после смерти наследодателя, когда уточнить, прояснить волю наследодателя уже не представляется возможным. Для того чтобы гарантировать подлинность и достоверность воли, выраженной в завещании, а также чтобы разъяснить наследодателю правовые последствия совершения завещания, проверить законность его завещательных распоряжений, закон устанавливает необходимость субъекта, обладающего специальными знаниями, нотариуса. При наследовании по закону круг наследников определяется в соответствии с правилами ГК РФ. Так как данный порядок наследования применяется в случае, когда наследодатель не выразил волю на случай смерти, законодатель, определяя очередности наследования, исходит из предполагаемой воли наследодателя, определяя в качестве наследников близких людей наследодателя. Право наследования закрепляется в Конституции РФ и является важной гарантией права собственности, позволяющей удовлетворить потребности не только самого правообладателя, но и тех лиц, которым он симпатизирует. ЛИТЕРАТУРА Нормативные акты [1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер закон : принят 30 нояб. 1994 г. №51-ФЗ // Рос. газ. — 1994. — №238–239. [2] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) : федер. закон : принят 26 нояб. 2001 г. №146-ФЗ // Рос. газ. — 2001. — №233. [3] Жилищный кодекс Российской Федерации : федер. закон : принят 29 дек. 2004 г. №188-ФЗ // Рос. газ. — 2005. — №1. [4] О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации : федер закон : принят 25 июня 1993 г. №5242-1 // Рос. газ. — 1993. — №152. [5] О налогах на имущество физических лиц : федер. закон : принят 9 дек. 1991 г. №2003-1 // Рос. газ. — 1992. — №36. [6] Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания : утверждены решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 1– 2 июля 2004 г. Протокол №04/04 // Нотариальный вестник. — 2004. — №9 // СПС «КонсультантПлюс». [7] Методические рекомендации по оформлению наследственных прав : утв. Правлением Федеральной нотариальной палаты (ФНП) 28 фев. 2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс». [8] Основы законодательства Российской Федерации о нотариате : утверждены ВС РФ 11 фев 1993 г. №4462-1 // Рос. газ. — 1993. — №49. [9] Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах : приказ Минюста РФ от 10 апр. 2002 г. №99 // Рос.газ. — 2002. — №74. 138 Литература [10] Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681 // Рос. газ. — 1998. — №134. [11] О порядке и условиях признания лица инвалидом : постановление Правительства РФ от 20 фев. 2006 г. // Рос. газ. — 2006. — №40. [12] О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом : постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. №432. [13] Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках: утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. №351 // Рос. газ. — 2002. — №97. [14] Об актах гражданского состояния : федер. закон от 15 нояб. 1997 г. №143ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. — №47. — Ст. 5340. [15] Об исчислении времени : федер. закон от 3 июня 2011 г. №107-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». [16] Об обществах с ограниченной ответственностью : федер закон от 8 фев. 1998 г. №14-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». [17] О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : федер. закон от 8 авг. 2001 г. №129-ФЗ // Рос. газ. — 2001 г. №153–154. [18] О крестьянском (фермерском) хозяйстве : федер закон от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ // Рос. газ. — 2003. — №115. [19] О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения : федер. закон от 1 июля 2005 г. №78-ФЗ // Рос. газ. — 2005. — . №142. [20] О погребении и похоронном деле : федер. закон от 12 янв. 1996 г. №8-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — №3. — Ст. 146. [21] О трудовых пенсиях в Российской Федерации : федер закон от 17 дек. 2001 г. №173-ФЗ // Рос. газ. — 2001. — №247. Нормативные акты, утратившие силу [22] Об отмене максимума наследования и дарения : декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 15 фев. 1926 г. // СПС «КонсультантПлюс». [23] О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения : закон РФ от 12 дек. 1991 г. №2020-1 // Рос. газ. — 1992. — №59. Литература 139 [24] О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р. : постановление ВЦИК от 11 нояб. 1922 г. // СУ РСФСР. — 1922. — №71. — Ст. 904 // СПС «КонсультантПлюс». Судебная практика [25] Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 11 дек. 2012 г. по делу №33-24904/12 // СПС «КонсультантПлюс». [26] По жалобам гражданки Балакир Елены Марковны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 1 статьи 3 Закона Российской Федерации «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» и граждан Наумова Дмитрия Владимировича и Соболевой Юлии Владимировны на нарушение их конституционных прав теми наследования или дарения», а также положениями статьи 1111 и пункта 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 30 сент. 2004 г. №316-О // Рос. газ. — 2004. — №249. [27] Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой Анны Васильевны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 532 ГК РСФСР : определение КС от 2 нояб. 2000 г. №228-О // Вестник КС. — 2001. — №2 // СПС «КонсультантПлюс». [28] О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 // Рос. газ. — 2012. — №127. Учебная и научная литература [29] Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Е. Ю. Бархатова. — М. : Проспект, 2010 // СПС «КонсультантПлюс». [30] Бегичев А. В. Принцип универсальности наследственного правопреемства в судебной практике // Наследственное право. — 2012. — №1. — С. 5–7. [31] Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное право / под ред. П. В. Крашенинникова. — М. : Статут, 2013. — 264 с. // СПС «КонсультантПлюс». [32] Гражданское право : учебник / под ред. Е. А. Суханова. — М. : Волтерс Клувер, 2008. — Т. 2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права // СПС «КонсультантПлюс». [33] Гражданское право : учебник : в 3 т. / под ред. С. А. Степанова. — М. : Проспект, 2010. — Т. 1. — 640 с. // СПС «КонсультантПлюс». [34] Гришаев С. П. Наследственное право : учебно-практическое пособие / С. П. Гришаев. — М. : Проспект, 2011. — 184 с. // СПС «КонсультантПлюс». 140 Литература [35] Иншакова А. О. Наследственные правоотношения в международном частном праве // Наследственное право. — 2012. — №1. — С. 42–47 // СПС «КонсультантПлюс». [36] Клейменова М. О. Налоговое право : учеб. пособие / М. О. Клейменова. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 368 с. // СПС «КонсультантПлюс». [37] Кириллова Е. А. Значение и роль принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. — 2012. — №3. — С. 114–124 // СПС «КонсультантПлюс». [38] Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 окт. 2009 г. // Вестник ВАС РФ. — 2009. — №11 // СПС «КонсультантПлюс». [39] Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В. Д. Зорькина. — М. : Норма, Инфра-М, 2011 // СПС «КонсультантПлюс». [40] Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред. А. П. Сергеева. — М. : Проспект, 2011. — 392 с. // СПС «КонсультантПлюс». [41] Наследственное право : постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации / под общ. ред. М. А. Димитриева // СПС КонсультантПлюс. [42] Паничкин В. Б. Способы лимитирования наследства и отказ от них в российском и американском праве // Наследственное право. — 2011. — №4. — С. 36– 38 // СПС «КонсультантПлюс». [43] Пунько Т. Н. Принципы наследственного права // Российская юстиция. — 2012. — №11. — С. 31–33. [44] Римское частное право : учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. — М. : Юристъ, 2004. — 544 с. // СПС «КонсультантПлюс». [45] Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. — М. : Статут, 2011. — Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. — 958 с. // СПС «КонсультантПлюс». [46] Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В. И. Серебровский. — М. : Статут, 2003. — 558 с. [47] Татаркина К. П. Форма сделок в гражданском праве России / К. П. Татаркина. — Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2012. — 264 с. // СПС «КонсультантПлюс». Литература 141 [48] Хаскельберг Б. Л. К вопросу о правопреемстве на основании завещательного отказа // Правовые проблемы укрепления российского законодательства. — Томск, 2003. — Ч. 16. — С. 6–11. [49] Хаскельберг Б. Л. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами // Гражданское право: Избранные труды. — Томск : ОАО «Красное знамя», 2008. — С. 353–364. [50] Хаскельберг Б. Л. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства // Гражданское право: Избранные труды. — Томск : ОАО «Красное знамя», 2008. — С. 365–391. [51] Хаскельберг Б. Л. О правовой природе перехода выморочного наследства государству и иным публичным образованиям // Правовые проблемы укрепления российского законодательства. — Томск, 2009. — Ч. 42. — С. 6–8. [52] Хаскельберг Б. Л. Правоотношение из завещательного отказа и его элементы // Гражданское право: Избранные труды. Томск : ОАО «Красное знамя», 2008. — С. 392–426. [53] Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому праву (серия «Классика российской цивилистики»). — М., 2001 // СПС «Гарант». ГЛОССАРИЙ Время открытия наследства — момент возникновения наследственного правоотношения. Время открытия наследства определяется, как: • день смерти наследодателя; • день предполагаемой гибели, указанный в решении суда об объявлении наследодателя умершим; • день вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим (при отсутствии указания дня предполагаемой гибели). Выгодоприобретатель — физическое или юридическое лицо, назначенное страхователем для получения компенсации ущерба в результате наступления страхового случая. В страховании здоровья — медицинскую услугу. Выгодоприобретатель указывается либо в страховом полисе, либо в завещании страхователя, либо в специальном завещательном распоряжении, являющимся неотъемлемой частью страхового полиса. Выморочное имущество — имущество, оставшееся после владельца, умершего без наследников (как по закону, так и по завещанию), и поступающее в доход казны соответствующего уровня (РФ, субъекта РФ, муниципального образования). Завещание — односторонняя сделка личного характера, представляющая собой распоряжение своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке. Завещатель имеет право лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону, за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю. На наследника в завещании может быть возложен завещательный отказ. Завещатель — наследодатель, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам (наследникам) в составе, порядке и на условиях, установленных завещанием. Завещательное возложение — это распоряжение наследодателя возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо общеполезное действие. Завещательный отказ (легат) — это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо Глоссарий 143 обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Имущество — обладающие полезностью объект/объекты владения или использования физическим или юридическим лицом. Имущество — совокупность имущественных прав конкретного юридического или физического лица. Исполнение завещания — в гражданском праве — совершение необходимых действий по осуществлению воли умершего, выраженной в завещании. Исполнение завещания возлагается: • на назначенных в завещании наследников; • на указанного в завещании исполнителя завещания. Исполнитель завещания (Душеприказчик) — являющееся или не являющееся наследником физическое лицо, которому завещатель поручил исполнение завещания. Душеприказчик не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим имуществом. Коммориенты — лица, считающиеся умершими одновременно, поэтому не наследующие друг после друга. Определяются как лица, умершие в течение одного и того же дня. Место открытия наследства — последнее постоянное место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, то местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного имущества. Налог на наследство — налог, взимаемый с общей стоимости имущества, полученного по завещанию, в случае превышения установленного законом минимума. Иногда налог на наследство возрастает при уменьшении степени родства или близости к умершему. Налог с наследства и дарений — налог, уплачиваемый физическими и юридическими лицами при переходе имущества от одного лица к другому по праву наследования либо в виде дарения. Наследник — гражданин, юридическое лицо, государство, субъект государства, муниципальное образование или международная организация, призванные к наследству. Является правопреемником наследодателя. В гражданском праве различают наследников по закону и наследников по завещанию. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Наследование — в узком смысле — переход прав и обязанностей умершего (наследодателя) к его наследникам. Наследование осуществляется по закону и по завещанию. 144 Глоссарий Наследование — в широком смысле — социальный институт, регулирующий условия и порядок перехода имущества, личных прав и обязанностей умершего к другим лицам. Наследование вклада — переход вклада после смерти вкладчика к его наследникам по завещанию или наследникам по закону. В РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть завещаны: • либо в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом; • либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Наследование по завещанию — порядок вступления в наследство, главным юридическим фактом (основанием наследования) которого выступает завещание. Наследование по закону — порядок вступления в наследство, не основанный на завещании, как главном юридическом факте. Наследование происходит на основании юридических фактов и в порядке, установленном законом. Наследование страховой суммы — переход права и обязанностей умершего страхователя на получение страховой суммы, предусмотренное завещательным распоряжением, которое удостоверяется страховым полисом. Если завещательное распоряжение отсутствует либо не может быть реализовано, то наступает наследование по закону. Наследование ценных бумаг — переход ценных бумаг после смерти их владельца к его наследникам по завещанию или наследникам по закону. Наследодатель — лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследственная доля — выраженная в арифметической форме (дробью или в процентах) доля в праве на всю наследственную массу. Наследственная масса — совокупность имущества умершего наследодателя, определенный комплекс имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обязанностей, которая мыслится как единое целое. ГК РФ использует для обозначения наследственной массы (наследственного имущества) термин «наследство» (ст. 1112 ГК РФ). Наследственная трансмиссия — переход права на принятие наследства от умершего наследника, не успевшего принять наследство, его наследникам. Наследственное право — институт гражданского права; совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования. Наследственное (универсальное) правопреемство — переход после смерти гражданина принадлежащего ему имущества (имущественных и некоторых личных неимущественных прав, а также обязанностей) к одному или нескольким лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент (если из правил ГК РФ не следует иное). Глоссарий 145 Наследство — имущество, переходящее в порядке наследования от умершего (наследодателя) к наследникам. Наследство может включать права собственности, другие вещные права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также обязательства, обременяющие эти права, за исключением прав и обязательств, неразрывно связанных с личностью умершего. Недостойные наследники — лица, которые не могут наследовать после наследодателя в силу совершения установленных законом противоправных действий (ст. 1117 ГК РФ). Непринятие наследства — такое фактическое положение, при котором наследник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого срока. В частности, не подал в установленный срок заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство; не совершил действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства; не сделал соответствующего заявления об отказе от наследства. Обязательная доля в наследстве — часть наследства, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. В РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Основание наследования — совокупность юридических фактов, на которые «опирается» право наследника получить имущество наследодателя в порядке наследственного правопреемства. Выделяется в качестве оснований наследования — наследование по завещанию и наследование по закону. Отказополучатель — лицо, в пользу которого наследодатель возложил на наследника (наследников) по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера. Отказ от наследства — безусловная и безотзывная односторонняя сделка наследника (принявшего или не принявшего наследство), выражающаяся в заявлении наследника о непринятии наследства в полном объеме, с указанием лиц, в пользу которых совершается такой отказ, или без такового. Открытие наследства — возникновение наследственного правоотношения в случае смерти гражданина, а также объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим. Подназначение наследников (субституция) — назначение завещателем в завещании других (запасных) наследников, на случай непринятия наследства основными наследниками. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком в РФ — ограниченное вещное право, включающее правомочия правообладателя по владению и пользованию земельным участком, передаваемое по наследству. 146 Глоссарий Принятие наследства — фактическое вступление наследника во владение наследственным имуществом или подача нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. В РФ эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Распорядитель — лицо, назначаемое судом для урегулирования дел о наследовании при отсутствии завещания. Рукоприкладчик — лицо, подписавшее завещание вместо завещателя, в силу установленных законом обстоятельств, препятствующих собственноручному подписанию (инвалидность, неграмотность). Свидетельство о праве на наследство — документ, выдаваемый нотариусом по месту открытия наследства. Свидетельство выдается по заявлению наследника на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. Степень родства — определяется числом рождений, отделяющих наследника от наследодателя, при этом рождение наследодателя не учитывается. Тайна завещания — один из принципов наследования по завещанию, означающий установленный законом запрет всем осведомленным лицам раскрывать известную им о завещании конкретного лица информацию. Учебное издание Татаркина Ксения Павловна Бакин Антон Сергеевич НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Курс лекций Корректор Осипова Е. А. Компьютерная верстка Хомич С. Л. Подписано в печать 27.01.14 Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 17,21. Тираж 500 экз. Заказ Издано в ООО «Эль Контент» 634029, г. Томск, ул. Кузнецова д. 11 оф. 17 Отпечатано в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40 Тел. (3822) 533018.
«Наследственное право» 👇
Готовые курсовые работы и рефераты
Купить от 250 ₽
Решение задач от ИИ за 2 минуты
Решить задачу
Помощь с рефератом от нейросети
Написать ИИ

Тебе могут подойти лекции

Смотреть все 566 лекций
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot