Гражданское право
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
1
2
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ ........................................................................................................................................ 4
ТЕМА 50. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДРЯДЕ ................................................................................. 5
ТЕМА 51. БЫТОВОЙ ПОДРЯД ............................................................................................................ 13
ТЕМА 52. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД ................................................................................................ 16
ТЕМА 53. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД......................................................................................... 21
ТЕМА 54. ПОДРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ .................................................................................................. 24
ТЕМА 55. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ ..................................................................................... 27
ТЕМА 56. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ..................................................................................................................... 31
ТЕМА 57. ПЕРЕВОЗКА .......................................................................................................................... 38
ТЕМА 58. ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, БУКСИРОВКА ........................................................ 43
ТЕМА 59. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ ............................................................. 50
ТЕМА 60. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ ............................................................................................................................................ 61
ТЕМА 61. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ ............................................................................................................................ 64
ТЕМА 62. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ........................................................................ 68
ТЕМА 63. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ЗАЙМА, КРЕДИТА,
ФАКТОРИНГА .............................................................................................................................. 75
ТЕМА 64. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА И БАНКОВСКОГО ВКЛАДА. РАСЧЕТНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ........................................................................................................................ 82
ТЕМА65. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА ............................ 94
ТЕМА 66. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА ............................................ 98
ТЕМА 67. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ
КОНЦЕССИИ ............................................................................................................................... 102
ТЕМА 68. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК
И ИЗ ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ
БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ ........................................................................................................................ 107
ТЕМА 69. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА ............................................................................................................................................ 111
ТЕМА 70. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ .............................................................................. 127
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее издание является частью 4 конспекта лекций гражданского права Российской Федерации. В данном издании рассматриваются такие
разделы гражданского права, как «обязательства по производству работ»
и «обязательства по оказанию услуг», «обязательства по оказанию услуг»,
«обязательства по оказанию финансовых услуг», «обязательства по совместной деятельности», «обязательства из односторонних действий», «внедоговорные обязательства», «общие положения международного частного
права».
Конспект лекций составлен 1 в соответствии с программой преподавания гражданского права в МИ ВлГУ и предназначен для студентов
и преподавателей специальности юриспруденция, а также лиц, получающих второе образование и студентов иных специальностей, изучающих
гражданское право.
Издание будет полезно бизнесменам, работникам государственных
органов, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами
гражданского права.
1
При составлении конспекта применялся следующий учебный материал: Гражданское право: учебник.
Том II / Под ред. О.Н. Садикова. Юридическая фирма "Контракт", Инфра-М, 2007. Гражданское право.
Особенная часть: конспект лекций / В Н Ивакин. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 223 с.
Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право: Учебник. 3-е издание, переработанное
и дополненное. / Под ред. Е.А.Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008; Гражданское право: В 4 т. Том 4:
Обязательственное право: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное / Под ред. Е.А.Суханова.
М. Волтерс Клувер, 2008.
4
РАЗДЕЛ VII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
ТЕМА 50. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДРЯДЕ
50.1. Понятие, стороны и условия договора подряда
50.2. Исполнение обязательств из договора подряда
50.3. Прекращение договора подряда
50.1. Понятие, стороны и условия договора подряда
Договор подряда – это соглашение сторон, по которому одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик – принять
результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК).
Договор
подряда
является
двусторонним,
консенсуальным
и возмездным.
Особенность договора подряда, отличающая его от договоров, направленных на оказание услуг, выражается в том, что целью подрядной работы
является достижение результата, отделимого от самой работы. Договор подряда заключается по поводу не собственно работ, а работ и их результата.
В отношении формы договора подряда действуют общие правила
о форме сделок.
Предмет договора – это результат работы подрядчика. Он может воплощаться в новой вещи (изготовление, производство), в ее переработке
либо в выполнении иной работы, результат которой овеществлен.
Учитывая, что предметом договора подряда выступает конкретный
овеществленный результат, важнейшей его характеристикой является качество. Требования к качеству предмета исполнения по договору подряда
установлены ст. 721 ГК.
5
По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Подрядчик, как правило, самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика. При этом, если
иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц (ст. 704 ГК).
Существенными условиями являются срок и цена. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По
согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены
также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ст. 708 ГК РФ).
Также в договоре должна быть указана цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Существуют различные формы
определения цены. Во-первых, она может быть указана в тексте договора.
Во-вторых, возможно определение цены путем указания на способ ее формирования (например, котировка биржевых цен). В-третьих, цена может
быть определена путем составления сметы, которая содержит постатейное
обоснование договорной цены и является неотъемлемой частью договора.
Цена работы может быть твердой и приблизительной. Цена считается твердой, если в договоре не предусмотрено иное (п. 4 ст. 709 ГК). Вид
цены (твердая или приблизительная) имеет значение для определения условий и порядка ее изменения. Если в договоре указана твердая цена, подрядчик не вправе требовать ее увеличения, а заказчик – уменьшения, в том
числе и в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем работ или необходимых
6
расходов. Однако из этого общего правила есть исключения. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, или стоимости услуг, оказываемых подрядчику третьими лицами, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора,
подрядчик вправе требовать увеличения твердой цены, а при отказе заказчика согласовать новую цену – потребовать расторжения договора ввиду
существенного изменения обстоятельств (п. 6 ст. 709 ГК). Твердая цена
может быть уменьшена при ненадлежащем качестве работ (п. 1 ст. 723 ГК).
Что касается приблизительной цены, то такая цена может быть изменена при наличии условий, которые являются основанием для изменения
твердой цены.
Стороны договора подряда – заказчик и подрядчик. ГК не устанавливает каких-либо ограничений для отдельных субъектов гражданского
права на участие в подрядных отношениях.
Особые требования могут предъявляться к субъектному составу отдельных видов договора подряда. Например, для выполнения некоторых
видов работ требуется получение лицензии.
Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик
вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств
по договору подряда. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг
другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым
из них с генеральным подрядчиком, если иное не предусмотрено договором.
7
При этом с согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае
указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работы непосредственно перед заказчиком (ст. 706 ГК).
Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица или
более, при неделимости предмета обязательства они признаются по отношению к заказчику солидарными должниками и, соответственно, солидарными кредиторами. При делимости предмета обязательства, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, каждое из лиц приобретает права и несет обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (ст. 707 ГК).
Основными видами договора являются бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
Подрядным отношениям посвящена гл. 37 ГК (ст. 702 - 768). Специальные правила, посвященные особенностям отдельных видов подряда,
предусмотрены
и
в
ряде
других
нормативных
правовых
актов.
К отношениям бытового подряда применяется Закон о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с этим Законом,
например Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому
обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. Строительный
подряд регламентируется нормами Градостроительного кодекса, Закона
об архитектурной деятельности и ряда других законодательных актов.
Развернутое судебное толкование законодательства о подряде содержится в информационном письме Президиума ВАС РФ от 24 января
2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда». Разъяснения о применении норм Закона о защите прав потребителей, в том числе относительно договора бытового подряда, даны
8
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7
«О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей»
50.2. Исполнение обязательств из договора подряда
В соответствии со ст. 702 ГК основной обязанностью подрядчика является выполнение по заданию заказчика определенной работы и сдача
ему результата выполненной работы. При этом подрядчик выполняет предусмотренные договором работы за свой риск. В связи с этим
в ст. 705 ГК специально урегулирован вопрос о распределении между сторонами рисков, возникающих в ходе исполнения договора подряда.
Риск, т.е. бремя возникших случайно имущественных потерь, возлагаемых на определенное лицо, относится, во-первых, к имуществу, необходимому для осуществления предусмотренных договором подряда работ;
во-вторых, к предмету подряда.
Согласно ст. 705 ГК риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки)
вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет
предоставившая их сторона.
Согласно п. 2 ст. 705 ГК при просрочке передачи или приемки результата работы указанные риски несет сторона, допустившая просрочку.
Подрядчик обязан:
- выполнить работу своим иждивением. Он отвечает за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также
за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами
третьих лиц. Если работа выполняется с использованием материалов заказчика, то подрядчик обязан использовать их экономно и расчетливо. После окончания работы он должен представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказ-
9
чика оставить неиспользованный материал у себя и уменьшить цену работы с учетом стоимости оставшегося материала (п. 1 ст. 713 ГК);
- обеспечить сохранность имущества (материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи и т.д.), переданного заказчиком подрядчику в связи с исполнением договора подряда (ст. 714 ГК);
- выполнить обусловленную договором работу с соблюдением установленных сроков (п. 1 ст. 708 ГК);
- немедленно предупредить заказчика об обстоятельствах, хотя и независящих от подрядчика, но представляющих угрозу для годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок (в частности, о непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или вещи, переданной для переработки (обработки) и др.), и приостановить работу до получения от заказчика указаний
(ст. 716 ГК);
- передать заказчику результат работы и вместе с ним информацию,
касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора
подряда в случаях, когда характер информации таков, что без нее невозможно
использование
результата
работы
для
целей,
указанных
в договоре, либо это предусмотрено договором (ст. 726 ГК).
Подрядчик имеет право:
- на получение цены работы и иных причитающихся ему сумм. Это
право обеспечивается возможностью удержания результата работы,
а также принадлежащих заказчику оборудования, вещи, переданной для
переработки (обработки), остатка неиспользованного материала и другого
оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм (ст. 712 ГК);
10
- в случае уклонения заказчика от принятия выполненной работы,
продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса (п. 6 ст. 720 ГК). Данное право может быть реализовано по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был
быть передан заказчику, при условии последующего двукратного предупреждения заказчика, если иное не предусмотрено договором;
- потребовать увеличения установленной цены при существенном
возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных им,
а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было
предусмотреть при заключении договора. При отказе заказчика выполнить
это требование подрядчик вправе предъявить иск о расторжении договора
в соответствии со ст. 451 ГК.
Заказчик обязан:
- осмотреть
и
принять
выполненную
работу
(ее
результат)
с участием подрядчика в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором (п. 1 ст. 720 ГК);
- при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат
работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику;
- если после приемки работы заказчик обнаружил в результате работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком известить об этом подрядчика в разумный
срок по их обнаружении (п. 4 ст. 720 ГК);
- уплатить установленную договором цену, при отсутствии в договоре условий, позволяющих определить ее, заказчик оплачивает выполнен-
11
ную работу по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы (п. 1 ст. 709 ГК).
При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
50.3. Прекращение договора подряда
Договор подряда может быть прекращен по общим основаниям, установленным в гл. 26 ГК. Кроме того, в случаях, предусмотренных законом или договором, договор может быть расторгнут по инициативе одного
из контрагентов. При этом необходимо различать досрочное расторжение
договора в судебном и одностороннем порядке.
Некоторые нарушения подрядного обязательства предоставляют потерпевшей стороне право расторгнуть договор не в судебном, а в одностороннем порядке, т.е. путем направления контрагенту соответствующего
заявления. Такое право имеет заказчик, если:
- подрядчик своевременно не приступает к исполнению договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК);
- во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет
выполнена качественно и подрядчик в разумный срок не устранил выявленные недостатки (п. 3 ст. 715 ГК);
- результат работы имеет недостатки, которые не устранены подрядчиком
в
разумный
срок
либо
являются
существенными
и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК).
Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если:
- заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение подрядчика, в разумный срок не заменит некачественные материа-
12
лы, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит неблагоприятных указаний о способе исполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности работы (п. 3 ст. 716 ГК);
- нарушение заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут исполнены в установленный
срок; данное основание не действует, если на это прямо указано в договоре
(ст. 719 ГК).
В случае расторжения договора в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением потерпевшая сторона вправе требовать возмещения убытков.
Контрольные вопросы
1. Какая особенность договора подряда, отличающая его от договоров, направленных на оказание услуг?
2. Какое правовое положение сторон в договоре подряда?
3. Какие условия являются существенными для всех договоров подряда?
4. Какие существуют принципы исполнения договора подряда?
5. Что такое субподряд, каков механизм его применения?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.
ТЕМА 51. БЫТОВОЙ ПОДРЯД
Договор бытового подряда – это соглашение сторон, по которому
подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую
13
деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика)
определенную работу, предназначенную для удовлетворения бытовых или
других личных потребностей заказчика, а заказчик – принять и оплатить
работу (п. 1 ст. 730 ГК).
Данный договор является публичным, т.е. должен заключаться
с любым и каждым на одинаковых условиях.
Договор может заключаться как в устной, так и письменной форме.
Устная
форма
обычно
применяется,
когда
заказ
выполняется
в присутствии заказчика. Письменная форма предполагает как наличие одного документа, подписанного сторонами, так и квитанции, обязательные
реквизиты которой предусмотрены Правилами бытового обслуживания
населения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1025.
Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика
работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или
путем выдачи аванса (ст. 735 ГК).
Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить
заказчику
необходимую
и
достоверную
информацию
о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы это
имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выполнять. Если заказчику не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте заключения договора бытового подряда инфор-
14
мацию о работе, он вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков,
вызванных необоснованным уклонением от заключения договора (ст. 732 ГК).
Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения
убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.
Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее
передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
При обнаружении недостатков работы заказчик дополнительно приобретает право требовать безвозмездного повторного выполнения работы
или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков.
Соответствующие требования заказчик вправе предъявить, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, а если он не установлен – то
в разумный срок, но не позднее двух лет (для недвижимости – пяти лет) со
дня передачи результата работы. Если гарантийный срок менее двух лет
(по недвижимости – менее пяти лет) и недостатки работы обнаружены по
истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет) со дня
принятия работы, подрядчик несет ответственность, если потребитель докажет, что недостатки появились до передачи результата работы или по
причинам, возникшим до этого момента (ст. 737 ГК).
Заказчик вправе в любое время до окончания действия договора отказаться от его исполнения. При этом он должен заплатить подрядчику за
выполненную часть работы и возместить понесенные расходы.
Контрольные вопросы
1. В чем специфика бытового подряда?
2. В какой форме заключается договор бытового подряда?
15
3. Какими нормативно-правовыми актами регулируется договор бытового подряда?
4. Какие права и обязанности подрядчика и заказчика в договоре подряда?
5. Как определяется цена работы в договоре бытового подряда?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.
ТЕМА 52. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД
Договор строительного подряда – это соглашение сторон, по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по
заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену
(п. 1 ст. 740 ГК).
Договор строительного подряда заключается на строительство или
реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
Подрядчиком по данному договору является строительная или
строительно-монтажная организация либо индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на ведение строительной деятельности. Заказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо. Если работы
выполняются для удовлетворения личных потребностей гражданина, то
отношения сторон регулируются нормами о бытовом подряде, что не ис-
16
ключает и дополнительного применения к ним норм договора строительного подряда.
Договор заключается на строительство здания, выполнение монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом. Договор может заключаться и по поводу капитального ремонта сооружения.
Права и обязанности сторон по договору строительного подряда в
целом совпадают с предусмотренными общими положениями о подряде,
однако имеют и некоторые особенности.
На заказчика возлагается обязанность по предоставлению земельного участка, а если в договоре предусмотрено иное, то и передача подрядчику в пользование необходимых для работ зданий, сооружений, обеспечение транспортировки грузов, временная подводка сетей энергоснабжения и другие услуги.
Подрядчик обязан соблюдать требования об охране окружающей
среды и обеспечении безопасности строительных работ. Как на заказчика,
так и на подрядчика может возлагаться обязанность по страхованию объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо по страхованию риска ответственности за причинение вреда другим лицам при строительстве. Иными словами, каждая сторона (или только одна из них) страхует те риски, которые
она несет по договору строительного подряда (ст. 751 ГК).
Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого
имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за
причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски (ст. 742 ГК).
17
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним
работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования,
и со сметой, определяющей цену работ (ст. 743 ГК).
Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если
договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение
строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.
Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по
обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона (ст. 745 ГК).
Важной особенностью договора является сдача и приемка работ. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это
предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно
приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку
результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором
строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.
Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ,
несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика (ст. 753 ГК).
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из
18
сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть
признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от
подписания акта признаны им обоснованными. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из
характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ
должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда
цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Контрольные вопросы
1. При каких условиях подряд можно считать строительным?
2. Какие особенности приемки результата работ по договору строительного подряда?
3. Какими правовыми актами регулируется договор строительного
подряда?
4. В чем заключаются особенности прав и обязанностей сторон по
договору строительного подряда?
5. Какие требования предъявляются к подрядчику по договору
строительного подряда?
Дополнительная литература
1. Юшкевич С. П. Договор строительного подряда. Издательство:
Ось-89, 2009. – 432 с.
19
2. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
3. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.
4. Юшкевич С.П. Договор строительного подряда. М., 2002.
5. Мокров С.Н. Договор строительного подряда. Проблемы, связанные с договором и возможные пути их решения // Закон и право. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006, № 8. – С. 77-78
ТЕМА 53. ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И УНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В тех случаях, когда строительные, проектно-изыскательские работы
предназначены для удовлетворения потребностей РФ, субъектов Федерации или муниципальных образований, они выполняются на основе государственного или муниципального контракта. Правила о подряде для государственных
к
или
выполнению
муниципальных
нужд
научно-исследовательских,
применяются
также
опытно-конструкторских
и технологических работ для государственных или муниципальных нужд.
Согласно п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или
муниципальных нужд (далее – контракт) подрядчик обязуется выполнить
строительные, проектные и другие работы, связанные со строительством и
ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера,
и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Современное законодательство о подрядных работах для государственных
нужд
построено
не
на
принуждении
подрядчиков
20
к заключению договоров, а на стимулировании их к выполнению соответствующих работ (льготное кредитование и налогообложение, предоставление гарантий финансирования и возмещения имущественных потерь и др.).
Принуждение допускается в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом (например, в отношении подрядчиков-монополистов).
К числу источников правового регулирования государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд могут
быть отнесены следующие федеральные законы: ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд»; ФЗ «О государственном
оборонном заказе»; ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
В качестве подряда для государственных нужд может быть квалифицирован лишь такой договор, который заключен на основании выданного в
установленном порядке государственного заказа и имеет необходимое финансовое обоснование (решение компетентных органов о выделении государственных денежных средств для оплаты по конкретному контракту).
Сторонами контракта являются государственный или муниципальный заказчик и подрядчик. В качестве государственного или муниципального заказчика могут выступать соответственно федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъектов РФ или орган местного самоуправления, а также получатели бюджетных средств,
уполномоченные указанными органами.
В качестве подрядчика может выступать юридическое лицо или гражданин, отвечающие требованиям законодательства о размещении заказов.
В контракте в обязательном порядке должны быть указаны условия
об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
21
Уменьшение в установленном порядке средств соответствующего
бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, является основанием для согласования сторонами новых сроков, а в случае необходимости – других условий выполнения работ. При этом подрядчик вправе
требовать возмещения заказчиком убытков, причиненных изменением
сроков выполнения работ.
Основания и порядок заключения контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд аналогичны основаниям и порядку заключения контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд.
Контрольные вопросы
1. В чем отличие госконтракта от обычного подрядного договора?
2. Какие необходимы основания заключения договора подряда для
государственных или муниципальных нужд?
3. Какими правовыми актами регулируется договор подряда для государственных или муниципальных нужд?
4. Какие обязательные условия должны быть указаны договоре подряда для государственных или муниципальных нужд?
5. Кто выступает в качестве государственного или муниципального
заказчика?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.
22
ТЕМА 54. ПОДРЯД НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик – принять и оплатить их результат
(ст. 758 ГК РФ).
Одна из особенностей проектных и изыскательских работ состоит
в том, что их результат имеет промежуточное значение, т.е. конечный результат достигается в процессе исполнения другого договора, непосредственно направленного на реализацию разработанной документации (чаще
всего договора строительного подряда). Кроме того, специфика предмета
рассматриваемого договора выражается в том, что техническая документация может тиражироваться и перепродаваться как заказчиком, так и подрядчиком.
Проектные работы в определенной степени носят творческий характер. Однако их следует отграничивать от научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, регулируемых нормами гл. 38 ГК.
Предмет договора – результат проектных работ в виде технической
документации или представление заказчику данных о проведенных изыскательских
работах.
Сторонами
договора
являются
подрядчик,
в качестве которого выступают лица, имеющие лицензию на проведение
проектных и изыскательских работ, и заказчик, которым может быть любой субъект гражданского права.
Договор носит срочный характер. При заключении договора стороны
должны предусмотреть срок, в течение которого подрядчик должен вы-
23
полнить определенную работу. Общий срок договора может быть разбит
на ряд промежуточных сроков, к которым должны быть выполнены отдельные этапы работ.
Для договора не предусмотрена специальная форма, однако обычно
он заключается в виде одного документа, подписанного обеими сторонами.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными
данными на проектирование и договором;
- согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а
при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
- передать
заказчику
готовую
техническую
документацию
и результаты изыскательских работ (ст. 760 ГК).
Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
- уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных
этапов работ;
- использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техниче-
24
скую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней
данные без согласия подрядчика;
- оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных
и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных
в договоре;
- участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и
органами местного самоуправления;
- возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением
и
исходных
изыскательских
данных
работ
для
вследствие
выполнения
обстоятельств,
проектных
не
зависящих
от подрядчика;
- привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному
к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической
документации
или
выполненных
изыскательских
работ
(ст. 762 ГК).
Контрольные вопросы
1. Какие особенности проектных и изыскательских работ?
2. В чем заключается специфика предмета договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ?
3. Какие права и обязанности имеют стороны по договору подряда
на выполнение проектных и изыскательских работ?
4. Что должен гарантировать подрядчик заказчику по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ?
5. С кем подрядчик согласовывает техническую документацию?
25
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.
ТЕМА 55. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ
По договору на выполнение научно-исследовательских работ (НИР)
исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика
научные
исследования,
а
по
договору
на
выполнение
опытно-конструкторских и технологических работ (ОКР) – разработать
образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую
технологию,
а
заказчик
–
принять
работу и
оплатить
ее
(ст. 769 ГК).
Из данного понятия следует, что речь идет о двух разных договорах,
которые имеют определенные сходства и различия.
Различие заключается прежде всего в предмете договоров. Так, по
договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести само исследование (т.е. предметом договора является работа как таковая). В то же
время по договору на выполнение ОКР предметом договора служит результат работы в той конкретной вещественной форме, в которой он должен быть передан заказчику, – образец изделия, документация на изделие
или технология. Вместе с тем следует учитывать, что и результат научноисследовательской работы обычно имеет определенное материальное воплощение: научный отчет, заключение и т.д.
26
Договор на выполнение НИР и ОКР может охватывать как весь цикл
проведения
исследования,
разработки
и
изготовления
образцов,
так и отдельные его этапы (элементы).
Особенность данного договора – то, что в нем присутствует значительный элемент риска. Уже в ходе научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ может выявиться невозможность получения запланированного результата при отсутствии вины исполнителя или заказчика. Такая ситуация обусловлена тем, что речь идет о
творческой деятельности, прогнозировать которую не всегда возможно.
Стороны договора – исполнитель и заказчик. В качестве исполнителей могут выступать как физические, так и юридические лица, обладающие специальными познаниями в той или иной области науки
и техники (НИИ, конструкторские бюро, временные творческие коллективы, создаваемые специально для решения конкретной задачи, и т.д.). Что
касается заказчиков, то в качестве таковых могут выступать любые субъекты гражданского права, в том числе РФ и субъекты РФ.
Из данного выше определения договора следует, что существенное
условие договора – срок. Срок в данном договоре может быть трех видов:
срок действия самого договора (срок окончания работы), срок начала выполнения работы, сроки завершения отдельных этапов работы, которые
обычно оговариваются в календарном плане.
Договор является возмездным, поэтому в договоре обычно указывается цена, которая должна включать издержки исполнителя (амортизация
оборудования, расход материалов и т.д.), а также вознаграждение. Цена
может быть определена в виде конкретной суммы или же в договоре могут
быть указаны способы ее определения.
В большинстве случаев при заключении договора на выполнение
НИР заказчик передает исполнителю техническое задание и согласовывает
27
с ним программу действий. Техническое задание может включать
технико-экономическое
обоснование
проведения
работ,
требования
к документации, порядок сдачи-приемки работ и т.д.
Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
- выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком
техническим
заданием
и
передать
заказчику
их
результаты
в предусмотренный договором срок;
- согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим
лицам, и приобретение прав на их использование;
- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в
выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от
технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
- незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности
получить
ожидаемые
результаты
или
о нецелесообразности продолжения работы;
- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов,
не
нарушающих
исключительных
прав
других
лиц
(ст. 773 ГК).
Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
- передавать исполнителю необходимую для выполнения работы
информацию;
- принять
результаты
выполненных
работ
и
оплатить
их
(ст. 774 ГК).
28
Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика
выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу
(технико-экономические параметры) или тематику работ.
Сдача-приемка выполненных работ оформляется двусторонним актом,
который
подписывается
представителями
как
заказчика,
так и исполнителя. Если в выполненной работе будут обнаружены недостатки, то они должны быть отражены в акте. Сдача-приемка должна производиться в соответствии с процедурой, установленной в самом договоре.
Обычно исполнитель, закончив определенный этап работы или завершив
работу в целом, уведомляет об этом заказчика и направляет ему на подпись
акт сдачи-приемки с приложением необходимых документов, подтверждающих факт выполнения работы (научные отчеты, техническая документация, чертежи, опытные образцы и т.д.).
Результаты работы принимаются либо специальной комиссией, либо
специально уполномоченным представителем заказчика. Отказ от приемки
результатов
работы
должен
быть
сделан
в
письменной
форме
с обязательной мотивировкой причин отказа.
Законом
ограничен
объем
ответственности
исполнителя.
В частности, исполнитель обязан возместить причиненные им заказчику
убытки в пределах стоимости работ по договору, а упущенная выгода подлежит возмещению только в случаях, предусмотренных договором. Таким
образом, убытки, причиненные заказчику вследствие нарушения условия о
качестве выполненной работы, ограничиваются размером реального ущерба (ст. 777 ГК).
Контрольные вопросы
1. В чем разница между проведением научных исследований и
опытно-конструкторских и технологических работ?
29
2. Какие правовые последствия невозможности исполнения договоров НИОКРа?
3. Как происходит сдача-приемка опытно-конструкторских и технологических работ?
4. Какое существенное условие характерно для договор на выполнение НИР и ОКР?
5. Присутствует ли какой-нибудь элемент риска в договоре на выполнение НИР и ОКР?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.
3. Ринг М.П. Договоры на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. М., 1967.
РАЗДЕЛ VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ТЕМА 56. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
56.1. Понятие, условия и содержание договора возмездного оказания услуг
56.2. Особенности регулирования отдельных видов договоров возмездного
оказания услуг
56.1. Понятие, условия и содержание договора
возмездного оказания услуг
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или
30
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить
эти услуги (ст. 779 ГК).
Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным.
Ввиду разнообразия оказываемых возмездных услуг их регулирование, даваемое в нормах гл. 39 ГК, является кратким и общим и содержит
нормативное предписание, согласно которому общие положения о договоре
подряда
и
положения
о
бытовом
подряде
ГК
применяются
к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит особенностям предмета договора оказания услуг.
В связи с этим следует подчеркнуть, что в соответствии со
ст. 780 ГК, поскольку иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Следовательно, по
общему правилу в данном договоре, если стороны прямо не согласовали в
нем обратное, не применяется принцип генерального подряда. Такой подход связан с существованием неразрывной связи нематериальных услуг с
личностью оказывающего их лица.
Вместе с тем специальная норма, которая регулирует вопрос об участии в исполнении работы нескольких лиц (ст. 707 ГК), в полной мере может распространяться на отношения сторон по договору возмездного оказания услуг.
Сторонами данного договора выступают услугодатель, именуемый
исполнителем, и услугополучатель, именуемый заказчиком. В ГК не содержится каких-либо ограничений относительно субъектного состава по
договору возмездного оказания услуг..
Заказчиками и исполнителями возмездных услуг выступают как граждане, так и юридические лица всех категорий. Однако некоторые услуги ока-
31
зываются только гражданам (медицинские, учебные, туристические). В этом
случае отношения сторон приобретают потребительский характер.
К исполнителю могут предъявляться дополнительные требования,
обусловленные характером услуг (наличие специального образования, лицензии и т.д.).
Основная обязанность исполнителя – оказание услуги. Если иное не
предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично (ст. 780 ГК РФ). Для многих видов услуг, предоставляемых гражданам (медицинских, учебных, консультационных), это
правило имеет принципиальное значение. При возложении исполнения услуг на третье лицо действует общее правило об ответственности должника
за действия привлеченных им третьих лиц (ст. 403 ГК).
Основная обязанность заказчика – ее оплата. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если
иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
законом или договором возмездного оказания услуг (ст. 781 ГК РФ).
Законодательством не установлены специальные правила о месте и
сроке исполнения обязательства, поэтому применяются общие положения
обязательственного права.
В отличие от договора подряда на исполнителе в данном случае не
лежит риск неполучения запланированного результата. При этом применяются общие правила об ответственности за вину.
32
Особенностью договора является то, что каждая из сторон вправе
отказаться от исполнения уже заключенного договора в одностороннем
порядке и без обращения в суд. Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, а исполнитель лишь при условии полного возмещения убытков
(ст. 782 ГК РФ).
В качестве предмета исполнения по рассматриваемому договору выступает полученный заказчиком полезный эффект от совершения исполнителем определенных действий либо осуществления им определенной деятельности. Полезный эффект, полученный заказчиком по договору, носит
нематериальный характер и в противоположность договору подряда никогда не выражается в появлении новой вещи или изменении (улучшении)
потребительских свойств уже существующей.
В связи с тем, что предметом договора возмездного оказания услуг
всегда выступает либо совершение исполнителем определенных действий,
либо осуществление им определенной деятельности в отношении определенного заказчика, важнейшей его характеристикой является качество оказываемых услуг.
Когда оказанием услуг занимается коммерческая организация, дающая информацию о такой ее деятельности, договор возмездного оказания
услуг приобретает характер публичного (ст. 426 ГК). Это означает, что услуги должны оказываться каждому обратившемуся, причем исполнитель
не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении
заключения договора и его условий.
Особенности имеет также порядок прекращения договоров возмездного оказания услуг. Согласно п. 1 ст. 782 ГК заказчик вправе отказаться
от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, но не иных убытков. Исполнитель же в таких си-
33
туациях обязан к полному возмещению заказчику убытков, включая упущенную выгоду.
56.2. Особенности регулирования отдельных видов договоров
возмездного оказания услуг
Глава 39 Гражданского кодекса, определяя лишь общие положения
регулирования данных договоров, не охватывает все многообразие отношений возмездного оказания услуг. Значительное число рассматриваемых
соглашений предусматриваются отдельными федеральными законами и
подзаконными правовыми актами, в том числе административного, служебного характера.
К таким договорам, в частности, относятся: услуги связи, информации, доступа в Интернет; медицинские и ветеринарные услуги; правовые,
аудиторские, консалтинговые услуги; туристско-экскурсионные и гостиничные услуги; образовательные услуги; коммунальные услуги; культурно-зрелищные и спортивно-оздоровительные услуги и др.
Особое регулирование отдельных видов договоров возмездного оказания услуг специальными законами и подзаконными актами обусловлено
спецификой отношений, зачастую простирающихся в иные отрасли права
(в основном, административное).
Так, федеральные законы «О связи» от 7 июля 2003 г.; «О почтовой
связи» от 17 июля 1999 г.; «Об образовании» от 10 июля 1992 г.; «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996
г. и ряд других, определяя основные правила оказания соответствующих
услуг, детализируются подзаконными актами (постановлениями Правительства). Среди таких актов следует отметить Правила предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г.; Правила оказания услуг те-
34
лефонной связи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26
сентября 1997 г.; Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 26 сентября 1994 г.; Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 января 1996 г.; Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 11 апреля 2001 г. и др.
Отличительной чертой данной категории договоров возмездного
оказания услуг является комплексность и многосторонность охватываемых
ими отношений, зачастую выходящих за классический предмет гражданско-правового регулирования. Так, характер медицинских услуг предусматривает необходимость получения личных, составляющих врачебную
тайну, сведений, а сущность туристских услуг – особую форму договора
(путевка, туристский ваучер и т.д.). Существо отдельных видов услуг обусловливает также и содержание прав и обязанностей, особенности ответственности сторон. В частности ограничен размер имущественной ответственности услугодателя по договорам услуг связи, в том числе почтовой,
включены особые требования к качеству в договорах предоставления услуг общественного питания, специфично прекращение договора медицинских услуг и т.д.
В специальном регулировании отдельных видов услуг приобретает
важное значение публичный характер оказываемых услуг, определяя
и договоры о таких услугах, как публичные договоры. В этой связи
«сквозную» силу для всех категорий бытовых услуг имеет Закон РФ
«О защите прав потребителей». Этот закон предусматривает не только дополнительные права потребителей, но и особый порядок и размер ответст-
35
венности услугодателя. Услуги же, оказываемые коммерческими организациями в предпринимательской деятельности юридическим лицам и
предпринимателям,
как
правило,
обусловливают
и
повышенную
(по сравнению с бытовыми услугами) степень ответственности обеих сторон, и стандартный, предусмотренный гражданским законодательством,
порядок ее наступления и размер.
В определенных видах договоров возмездного оказания услуг необходимо учитывать и определенное монопольное положение услугодателя
(услуги
и
т.д.),
телефонной
тем
более
связи,
что
в
жилищно-коммунальные
некоторой
степени
на
услуги
особенности
гражданско-правового регулирования таких договоров оказывают влияние
нормы публичного права, а также нормотворческая деятельность субъектов РФ и муниципальных образований.
Контрольные вопросы
1. В чем отличие договора возмездного оказания услуг от договора
подряда?
2. В чем заключается специфика предмета договора возмездного
оказания услуг?
3. Какие требования могут предъявляться к исполнителю по договору возмездного оказания услуг?
4. Какие особенности прекращения договоров возмездного оказания
услуг?
5. Какие особенности регулирования отдельных видов договоров
возмездного оказания услуг?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
36
2. Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском
гражданском праве. М., 2007.
3. Ситдикова Л.Б. Правовое регулирование отношений по возмездному оказанию услуг. Набережные Челны, 2003. С. 81.
4. Романец Ю.В. Договор возмездного оказания услуг // Закон. 1999. № 10.
5. Садиков О.Н., Мякинина А.В. Гражданско-правовая ответственность туристической фирмы перед туристом // Законодательство и экономика. 2004. № 2.
ТЕМА 57. ПЕРЕВОЗКА
Договор перевозки (транспортный договор) относится к группе договоров по оказанию услуг, он направлен на перемещение грузов
и пассажиров из одного пункта в другой.
Перевозка – это обязательства, в силу которых перевозчик обязуется
совершить юридические и фактические действия по перемещению (транспортировке)
в
пользу
груза,
пассажира
или
грузоотправителя
багажа
(транспортные
(грузополучателя,
услуги)
пассажира),
а грузоотправитель – оплатить эти действия.
Следует отметить, что ГК РФ не дает общего определения договора
перевозки, а выделяет отдельно договоры перевозки грузов, пассажиров и
багажа.
ГК
традиционно
определяя
основные
принципы
гражданско-правового регулирования перевозок, отсылает к иным специальным законам, составляющим транспортное законодательство. В настоящее время основными актами, регламентирующими транспортные отношения, являются: Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; Кодекс торгового мореплавания
РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (далее – КТМ); Кодекс внутреннего вод-
37
ного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (далее – КВВТ); Устав автомобильного транспорта РСФСР от 8 января 1969 г. (далее – УАТ).
Кроме того, отношения перевозки регулируются иными федеральными законами и подзаконными нормативными актами – правилами, утвержденными постановлениями Правительства РФ, приказами соответствующих министерств и ведомств.
ГК устанавливает основное правило, что условия перевозки, а также
ответственность сторон определяются соглашением сторон, если транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено иное.
Важнейшую юридическую особенность отношений по перевозкам
пассажиров, грузов и багажа составляет то обстоятельство, что они оформляются не одним договором, а системой договорных обязательств.
Собственно перевозку (транспортировку) грузов опосредствует договор перевозки грузов, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется
уплатить за эту перевозку установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК). Этот договор является реальным, поскольку обязательства перевозчика возникают
лишь в отношении такого груза, который сдан грузоотправителем и принят
перевозчиком для его доставки в пункт назначения (вверенный перевозчику груз).
В договорных отношениях по перевозке груза помимо перевозчика и
отправителя участвует и получатель, на стороне которого имеются не
только права, но и определенные обязанности.
Условия такого договора перевозки должны содержаться в соответствующем транспортном документе (накладной, коносаменте, акте замера). Составление и выдача грузоотправителю накладной или иного перево-
38
зочного документа одновременно служит подтверждением заключения договора перевозки грузов.
Особо выделяются договоры перевозки транспортом общего пользования, когда в качестве перевозчика выступает коммерческая организация,
которая в силу закона, иных правовых актов или выданного этой организации разрешения (лицензии) обязана осуществлять перевозки по обращению любого лица, оформляемые публичными договорами.
Наряду с договором перевозки конкретного груза широко используются также договоры об организации перевозок и договоры между транспортными организациями об организации работы по обеспечению перевозок грузов.
По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется
в установленные сроки принимать, а грузовладелец – предъявлять
к перевозке грузы в обусловленном объеме (ст. 798 ГК). Такие договоры
носят
долгосрочный
характер
и
заключаются
перевозчиком
и грузовладельцем при необходимости осуществления систематических
перевозок грузов. К ним относятся навигационные договоры – на морском
и речном транспорте; специальные договоры – на воздушном транспорте;
годовые договоры – на автомобильном транспорте.
Между организациями различных видов транспорта заключаются
также договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов
(ст. 799 ГК), в которых определяется порядок передачи и приема грузов
с одного вида транспорта на другой, а также условия осуществления таких
перевозок: узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов между организациями автомобильного и других видов транспорта и др.
При этом различаются договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов, которые регулируют взаимоотношения, склады-
39
вающиеся между транспортными организациями различных видов транспорта при перевозках грузов, не охватываемых единым транспортным документом
(по
нескольким
транспортным
накладным),
и соглашения между организациями различных видов транспорта при прямом смешанном сообщении. Такими смешанными договорами являются, в
частности,
узловые
соглашения,
регламентирующие
порядок
и условия взаимодействия транспортных организаций в пунктах перевалки
грузов.
Особое место в отношениях по перевозке занимает договор перевозки пассажира (ст. 786 ГК), по которому перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также
доставить этот багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному
на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить установленную
плату за проезд и провоз багажа. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется проездным билетом, а сдача багажа – багажной квитанцией.
Этот договор в отличие от реального договора перевозки конкретного груза является консенсуальным и считается заключенным после приобретения пассажиром билета или багажной квитанции. Кроме того, на эти
отношения распространяется действие законодательства о защите прав потребителей, а пассажиру предоставлен ряд дополнительных прав.
Договор фрахтования (чартер), по которому одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю
или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на
один или несколько рейсов для перевозок грузов, пассажиров и багажа (ст.
787 ГК), отличается как от договора перевозки груза, так и от договора перевозки пассажира. Предмет обязательства перевозчика (фрахтовщика)
при чартере составляют действия по предоставлению всей или части вме-
40
стимости транспортного средства на один или несколько рейсов, что предопределяет и специфику содержания этого арендного обязательства.
Более того, договорные отношения между грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком возникают уже при подаче грузоотправителем заявки (заказа) на перевозку грузов и принятии ее перевозчиком (п. 1
ст. 791 ГК), т.е. до заключения договора перевозки груза. Из факта ее принятия перевозчиком вытекает его обязательство подавать транспортные
средства под погрузку, а также обязательство отправителя предъявить соответствующие грузы к перевозке.
Иногда путем подачи и принятия заявки между перевозчиком и грузоотправителем заключается договор, содержащий все существенные условия обязательства по подаче и использованию транспортных средств
(сформулированные в принятой перевозчиком заявке).
Таким образом, обязательство по подаче транспортных средств и их
использованию всегда возникает из договора: договора перевозки, договора об организации перевозок либо из договора, заключаемого путем принятия перевозчиком заявки грузоотправителя.
Контрольные вопросы
1. Какими правовыми актами регулируется перевозка?
2. В каком документе должны содержаться условия договора перевозки груза?
3. В чем заключаются особенности договорных отношений по перевозкам пассажиров, грузов и багажа?
4. Что собой договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузов?
5. В чем отличие договора фрахтования (чартера) от договора перевозки груза, пассажира?
41
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 4.
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. Издательство: Статут, 2007. – 912 с.
3. Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском
гражданском праве. М., 2007.
4. Егиазаров В.А. Транспортное право. М., 2005.
5. Витрянский В.В. Договор перевозки. М., 2001.
ТЕМА 58. ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, БУКСИРОВКА
58.1. Договор транспортной экспедиции
58.2. Договор буксировки
58.1. Договор транспортной экспедиции
Договор транспортной экспедиции – это соглашение сторон, по которому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет
другой стороны (клиента – грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции
услуг, связанных с перевозкой груза (п. 1 ст. 801 ГК РФ).
Договор транспортной экспедиции консенсуальный, возмездный и
двусторонне обязывающий. Стороны договора – экспедитор и клиент. В роли
экспедитора может выступать и сам перевозчик. Предмет договора – выполнение или организация выполнения услуг, связанных с перевозкой груза.
42
В соответствии с п. 3 ст. 801 ГК принят специальный Федеральный
закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», нормы которого имеют приоритет перед соглашением сторон.
В части, не противоречащей ГК, сохраняют свое действие положения
УАТ, где имеется краткий раздел о транспортно-экспедиционных услугах
автомобильного транспорта, содержащий отсылку к Общим правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, разд. 27 которых посвящен
правилам транспортно-экспедиционного обслуживания.
Договор транспортной экспедиции широко применяется при организации централизованного завоза и вывоза грузов с железнодорожных станций и
из портов. Выполнение отдельных разовых операций часто оформляется путем подачи клиентом заявки и принятия ее к исполнению экспедитором.
Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены
обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по
маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры)
перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие
обязанности, связанные с перевозкой.
В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для
доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или
импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей,
проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата
пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций
и услуг, предусмотренных договором (ст. 801 ГК РФ).
Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. Несоблюдение простой письменной формы договора транспортной
43
экспедиции не влечет его недействительности, но лишает стороны права в
случае спора ссылаться на свидетельские показания. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его
обязанностей (ст. 802 ГК РФ).
Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором транспортной экспедиции.
Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках
полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у
клиента необходимые дополнительные данные.
В случае непредставления клиентом необходимой информации экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации (ст. 804 ГК РФ).
Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный
срок.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.
58.2. Договор буксировки
Одним из широко используемых договоров возмездного оказания
транспортных услуг является договор буксировки. Буксировка как способ
транспортировки (перемещения) объекта на морском и внутреннем водном
транспорте может использоваться для его доставки получателю путем передачи буксируемого объекта транспортной организации. Тогда она
оформляется договором перевозки груза, поскольку юридически безраз-
44
лично, будет ли, например, погружена принятая для доставки древесина на
палубу грузового судна, в его трюм или на несамоходную баржу либо
сплочена в плоты. Условие о перевозке груза «буксиром» в этом случае составляет лишь конкретизацию способа исполнения перевозчиком своей
обязанности по перевозке груза.
Иное дело – осуществление буксировки груза (объекта) по воде с непременным участием назначенного отправителем экипажа, сопровождающего буксируемый объект, причем последний не передается буксировщику, оставаясь во владении отправителя. Такие отношения оформляются не
договором перевозки груза, а специальным договором буксировки, являющимся самостоятельным транспортным договором, выделившимся из
договора перевозки. При этом договор буксировки используется только на
водных видах транспорта, так как на других видах транспорта он укладывается в рамки договора перевозки грузов.
По договору буксировки одна сторона (буксировщик) обязуется
своевременно и в сохранности отбуксировать судно, плот или иной плавучий объект (буксируемый объект) в порт назначения с соблюдением условий буксировки и сдать его получателю, а другая сторона (отправитель)
обязуется предъявить буксируемый объект для буксировки и оплатить ее
(п. 1 ст. 88 КВВТ).
По юридической природе этот договор – двусторонний, консенсуальный, возмездный. Консенсуальный характер также отличает его от реального договора перевозки грузов. Договор буксировки оформляется
транспортной накладной и составленными на ее основе дорожной ведомостью и квитанцией о приеме буксируемого объекта для буксировки.
Сторонами рассматриваемого договора являются отправитель и буксировщик, который должен обладать лицензией. Отправитель и получатель
буксируемого объекта могут не совпадать в одном лице. В таком случае
45
получатель становится третьим лицом (подобно грузополучателю в договоре перевозки грузов), а договор буксировки также приобретает признаки
договора в пользу третьего лица.
Обязанности отправителя в данном договоре составляют предъявление буксируемого объекта для буксировки в состоянии, пригодном для
безопасного плавания, а также оплата услуг буксировщика. Последняя по
общему правилу производится авансом, до момента начала буксировки,
иначе буксировщик вправе задержать буксировку (ст. 75 и п. 6 ст. 88
КВВТ).
Буксировщик обязан до приема буксируемого объекта провести его
осмотр на предмет соответствия правилам плавания. При выявлении дефектов и недостатков, препятствующих буксировке, он составляет акт с
указанием их перечня и сроков устранения. При отсутствии или устранении таких дефектов и недостатков им составляется акт о готовности объекта к буксировке, на основании которого затем составляется транспортная
накладная (п. 2 ст. 91 КВВТ). Далее буксировщик обязан осуществить буксировку и сдать буксируемый объект указанному в накладной получателю,
предварительно известив его о своем прибытии.
Правила об имущественной ответственности за нарушение сторонами условий данного договора (неподачу транспортных средств или непредъявление объекта для буксировки, просрочку в доставке объекта, его
утрату или повреждение и т.д.), включая ее условия, содержание и ограничения, в основном унифицированы с аналогичными правилами, касающимися сторон договора перевозки грузов (ст. 115-118 КВВТ). Это касается
также претензионного порядка предъявления требований к буксировщику
(ст. 161 КВВТ).
При необходимости осуществления систематических буксировок на
основании п. 5 ст. 88 КВВТ возможно заключение договора об организа-
46
ции буксировок, предусматривающего их объем и сроки, условия предъявления объектов для буксировок и осуществления их буксировок, условия
оплаты буксировок и расчетов за них, а также иные условия организации
буксировок. Такой договор по юридической природе аналогичен договорам об организации перевозок грузов и подобно им должен быть отнесен к
организационным договорам, а не к договорам о возмездном оказании
транспортных услуг.
На морском транспорте используется два вида договора буксировки:
договоры морской или портовой буксировки. В первом случае владелец
судна обязуется за вознаграждение буксировать другое судно или иной
плавучий объект на определенное расстояние, а во втором случае владелец
судна обязуется за вознаграждение буксировать другое судно (иной плавучий объект) для выполнения маневров на акватории порта, в том числе для
его ввода в порт или для вывода из порта (ст. 225 КТМ).
Эти договоры также являются двусторонними, консенсуальными и
возмездными. Договор морской перевозки всегда заключается в письменной форме, а договор портовой перевозки может быть заключен и устно
(ст. 227 КТМ). Важно отметить, что правила КТМ о договоре буксировки
носят диспозитивный характер и применяются, если иное не установлено
соглашением сторон.
При этом морская буксировка обычно осуществляется под управлением капитана буксирующего судна, тогда как портовая - под управлением
капитана буксируемого судна. Данное положение имеет юридическое значение с точки зрения ответственности за ущерб, нанесенный буксируемому объекту и находящимся на нем людям и имуществу: в первом случае
предполагается вина владельца буксирующего судна, а во втором
– вина владельца буксируемого судна. Однако по письменному соглашению сторон управление буксировкой и соответственно – презумпция вины
47
в нанесении ущерба буксируемому объекту могут быть иными: морская
буксировка будет осуществляться под управлением капитана буксируемого судна, а портовая – буксирующего судна (п. 2 ст. 229, п. 2 ст. 230 КТМ).
Но во всех случаях такая ответственность сторон наступает при наличии
вины в нанесении ущерба буксируемому объекту, даже несмотря на то, что
буксировка осуществляется в рамках предпринимательской деятельности.
Это отличает ее от ответственности за несохранность груза по договору
его перевозки.
Контрольные вопросы
1. Какими правовыми актами регулируется договор транспортной
экспедиции и буксировки?
2. Каким образом оформляется договор транспортной экспедиции и
буксировки?
3. Какие дополнительные услуги могут быть предусмотрены договором транспортной экспедиции?
4. Какие существуют виды договора буксировки на морском транспорте?
5. Как осуществляется морская буксировка и портовая буксировка, в
чем разница?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 4.
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. Издательство: Статут, 2007. – 912 с.
2. Договоры о транспортной экспедиции и иных услугах в сфере
транспорта / Витрянский В.В. - М.: Статут, 2003. - 320 c.
3. Витрянский В.В. Договор транспортной экспедиции. М., 2002.
4. Иванов Г.Г. Основные положения Кодекса внутреннего водного
транспорта // Хозяйство и право. 2001. № 6.
48
5. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания РФ / Под ред.
Г.Г. Иванова. М., 2000.
ТЕМА 59. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ
59.1. Понятие и сфера применения договора хранения
59.2. Права и обязанности сторон
59.3. Договор складского хранения
59.4. Специальные виды договора хранения
59.1. Понятие договора хранения
Договор хранения – это соглашение сторон, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК РФ).
Договор хранения может быть как реальным, так и консенсуальным
(последний заключается только с профессиональными хранителями), возмездным или безвозмездным, но всегда это двусторонне обязывающий договор.
Предмет договора – услуги, оказываемые хранителем по хранению
имущества поклажедателя. Объект договора хранения – вещи и ценные
бумаги.
Договор хранения может заключаться как на определенный срок, так
и без указания срока. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель
обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока
49
хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок. Неисполнение поклажедателем этой
обязанности влечет определенные последствия (ст. 889 ГК РФ).
Сторонами договора хранения – хранителем и поклажедателем – могут быть как граждане, так и юридические лица. Среди хранителей особое
место принадлежит профессиональным хранителям, к числу которых относятся коммерческие либо некоммерческие организации, осуществляющие хранение в качестве одной из целей профессиональной деятельности.
Консенсуальные договоры хранения независимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых на хранение, должны быть заключены в письменной форме. Простая письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем
выдачей поклажедателю:
- сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
- номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием
вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на
хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна
для данного вида хранения (ст. 887 ГК РФ).
Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не
лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае
спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной
хранителем.
59.2. Права и обязанности сторон по договору хранения
Основная обязанность хранителя по договору состоит в обеспечении
сохранности принятой на хранение вещи. В договоре могут быть предусмотрены конкретные меры, направленные на достижение этой цели. При
50
отсутствии в договоре соответствующих условий хранитель должен принять меры, соответствующие обычаям делового оборота или существу обязательства (ст. 891 ГК РФ).
Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность принять вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на
хранение.
Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за
убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не
предусмотрено законом или договором хранения. Поклажедатель освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его
услуг в разумный срок. Если иное не предусмотрено договором хранения,
хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случае, когда в обусловленный договором срок вещь не будет ему передана.
Основная обязанность поклажедателя заключается в выплате предусмотренного договором вознаграждения. Вознаграждение за хранение
должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата
хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает,
он имеет право на соразмерную часть вознаграждения. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает,
он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а полученные в счет
этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю. Если по ис-
51
течении срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно
поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило применяется и в случае,
когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения
(ст. 896 ГК РФ).
Кроме того, по истечении обусловленного срока хранения или срока,
предоставленного хранителем для обратного получения вещи, сданной на
хранение, срок которого определен моментом востребования, поклажедатель обязан незамедлительно забрать сданную на хранение вещь.
59.3. Договор складского хранения
По договору складского хранения товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (ст. 907 ГК). Поклажедателями в рассматриваемом обязательстве могут быть лишь лица, для которых имущество, сдаваемое на хранение, является товаром, т.е. вещами,
которые они могут реализовать в рамках своей предпринимательской деятельности.
Различаются товарные склады общего пользования и ведомственные.
Товарный склад признается складом общего пользования, если из нормативно-правовых актов вытекает, что он обязан принимать товары на хранение от любого товаровладельца. Обязательство хранения на таком складе признается публичным договором (ст. 908 ГК). Ведомственные склады
обслуживают предприятия и организации, входящие в систему определенного ведомства. Они могут, но не обязаны принимать на хранение имущество посторонних товаровладельцев.
Рассматриваемый договор всегда носит возмездный характер, может
быть реальным и консенсуальным. Возможно как раздельное хранение то-
52
варов, так и хранение с обезличением. В иррегулярный договор может
включаться условие о том, что товарный склад вправе распоряжаться принятыми на хранение товарами (ст. 918 ГК).
Для договора складского хранения обязательна письменная форма,
которая считается соблюденной, если принятие товара удостоверено
складским документом (п. 2 ст. 907 ГК). Закон предусматривает три вида
складских документов: складская квитанция, простое складское свидетельство и двойное складское свидетельство. Складская квитанция представляет собой простейший складской документ. Она удостоверяет принятие товара, его количество и внешнее состояние. Складской квитанцией оформляется такое складское хранение, при котором поклажедатель не намерен
распоряжаться товаром в период его хранения и планирует сам забрать его
со склада. Это, однако, не исключает права держателя квитанции распорядиться товаром на основании общих норм об уступке требования.
Простое и двойное складские свидетельства являются ценными бумагами. Они должны иметь реквизиты, указанные в ст. 913 ГК. При наличии указанных реквизитов складское свидетельство является товарораспорядительным документом и его держатель вправе отчуждать и закладывать
поименованный в нем товар без фактического перемещения.
Однако правовая природа простого и двойного складских свидетельств имеет существенные различия (ст. 912 - 917 ГК). Двойное складское свидетельство состоит из двух частей – складского свидетельства и
залогового свидетельства (варранта). Складское свидетельство удостоверяет вещные права на товар, залоговое свидетельство – обязательственные
(залоговые) права. Части двойного складского свидетельства могут быть
отделены одна от другой и участвовать в предпринимательских отношениях самостоятельно. Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения
53
предметом залога путем залога соответствующего свидетельства. Отсутствие варранта в двойном складском свидетельстве означает пребывание товаров в залоге и лишает возможности товаровладельца истребовать их от
хранителя. Двойное складское свидетельство является ордерной ценной
бумагой.
Простое складское свидетельство является предъявительской ценной
бумагой, удостоверяя одновременно и вещные, и обязательственные права
предъявителя на товар и подтверждая принятие складом товара на хранение.
Держатель складского и залогового свидетельств может распорядиться товаром в полном объеме, в том числе забрать его с хранения.
Учитывая то, что на товарных складах хранится большое количество
товаров, принадлежащих разным поклажедателям, закон установил дополнительные требования к их приемке, хранению и выдаче (ст. 909 - 911 ГК).
И поклажедатель, и хранитель вправе потребовать при возврате товара проверки его количества и состояния. Вызванные этим расходы несет
тот, кто заявил такое требование, при условии, что результат осмотра подтвердит надлежащее количество и состояние товара.
59.4. Специальные виды договора хранения
К специальным видам хранения относятся: хранение в ломбарде, в
банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в гостиницах и хранение вещей, являющихся предметом спора
(секвестр).
Хранение в ломбарде (ст. 919 - 920 ГК) выделен по субъектному
признаку. Поклажедателями являются только граждане, а хранителями выступают
специализированные
профессиональные
организации
– ломбарды, действующие на основании лицензии. Такое хранение как са-
54
мостоятельную услугу ломбарда следует отличать от хранения вещей,
принятых ломбардом в залог в порядке обеспечения выданных кредитов. В
последнем случае хранение представляет собой неотъемлемую часть залоговых отношений и регламентируется нормами о залоге.
Заключение договора удостоверяется выдачей поклажедателю именной сохранной квитанции, которая не должна передаваться другим лицам.
Однако поклажедатель, не имеющий квитанции, может доказывать передачу вещи на хранение иными письменными доказательствами. Вещь, сдаваемая на хранение, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого же рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение.
Рассматриваемый договор всегда заключается на определенный
срок, по истечении которого ломбард обязан хранить вещь еще 2 месяца со
взиманием за это договорной платы.
Ломбард, будучи профессиональным хранителем, несет повышенную ответственность за сохранность договорного имущества. Для полного
обеспечения прав поклажедателей закон обязывает ломбард страховать в
их пользу за свой счет принятые на хранение вещи в полной сумме их
оценки.
Хранение
ценностей
в
индивидуальном
банковском
сейфе
(ст. 922 ГК) имеет две разновидности: хранение ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа и хранение
ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа (ст. 922 ГК). В первом случае банк принимает от клиента ценности, осуществляет контроль за их помещением в сейф и изъятием из
сейфа, а после изъятия возвращает клиенту. К такому обязательству применяются общие нормы о хранении. Во втором случае банк обеспечивает
клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа
55
вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка. На банк возлагается обязанность предотвращать доступ к сейфу кого-либо без ведома клиента. В отличие от договора об использовании сейфа, при котором факт
принятия банком на хранение вещей в случае их утраты или повреждения
презюмируется, при договоре о предоставлении сейфа бремя доказывания
этого факта возлагается на клиента. В последнем случае банк не может отвечать как обычный хранитель, поскольку он не знает, каково содержимое
сейфа. Поэтому в таких правоотношениях банк не несет ответственности
за сохранность содержимого сейфа, если докажет одно из трех обстоятельств: по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен; доступ к сейфу стал возможным вследствие непреодолимой силы; утрата произошла вследствие виновных действий самого
клиента (например, не закрывшего сейф). Хранение ценностей в банке с
предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа, по существу, состоит из арендного обязательства по предоставлению сейфа клиенту
в пользование и обязательства по обеспечению его сохранности. Поэтому к
данному виду хранения применяются также правила об аренде (п. 4 ст. 922
ГК). В частности, банк отвечает за последствия, вызванные недостатками
предоставленного сейфа (например, неисправностью замка).
Хранение в камерах хранения транспортных организаций (ст. 923
ГК) выделено по субъектному признаку: в качестве хранителя выступает
транспортная организация, в ведении которой находится камера хранения.
Рассматриваемое обязательство является самостоятельным по отношению
к договору перевозки пассажира и багажа, поэтому поклажедателем может
быть любое лицо и камера хранения обязана принимать вещи граждан независимо от наличия у них проездных документов. Рассматриваемый договор признается публичным.
56
В подтверждение принятия вещи на хранение поклажедателю выдается квитанция или номерной жетон, которые служат достаточным и необходимым доказательством сдачи вещей.
Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение
вещей имеет особенности. Убытки ограничиваются суммой оценки, сделанной поклажедателем при сдаче вещей на хранение. Если у хранителя
возникли сомнения относительно заявленной оценки, он вправе потребовать ознакомить его с содержимым предмета хранения. При отказе поклажедателя выполнить такое требование камера хранения может отказаться
от принятия вещи. Если вещь принята без предварительной оценки, убытки, доказанные поклажедателем, должны быть возмещены в полном объеме. Статья 923 ГК не применяется к хранению в автоматических камерах
хранения. Такие отношения ближе к арендному обязательству, поскольку
транспортная организация не принимает вещи на хранение, а лишь предоставляет в пользование ячейку автоматической камеры хранения и, следовательно, несет ответственность за несохранность вещей только в тех случаях, когда это вызвано неисправностью камеры хранения.
Хранение в гардеробах организаций (ст. 924 ГК) предполагается безвозмездным, если при сдаче вещи на хранение иное специально не оговорено. Особенностью рассматриваемого вида хранения является то, что независимо от возмездности или безвозмездности правоотношений хранитель обязан принять для сохранности вещи все необходимые меры
(п. п. 1 и 2 ст. 891 ГК). Правило п. 3 ст. 891 ГК, разрешающее безвозмездному хранителю ограничиться мерами, принимаемыми для сохранности
своих вещей, в данном случае не применяется. Основания и размер ответственности хранителя зависят от возмездности обязательства. В подтверждение сдачи вещи в гардероб поклажедателю выдается номерок. Такой
способ не всегда позволяет индивидуализировать поклажедателя и пред-
57
мет хранения. Поэтому в рассматриваемом обязательстве допускаются
свидетельские показания для доказывания тождества вещи.
Хранение в гостинице (ст. 925 ГК). Хранителями выступают гостиницы и подобные им организации (пансионаты, санатории, дома отдыха,
мотели и т.п.). Признаком, объединяющим таких хранителей, является то,
что хранение сопутствует основной услуге, для оказания которой они созданы. Соответственно, поклажедателями являются только лица, заключившие договор на оказание основной услуги (постояльцы).
ГК предусматривает два вида такого договора: 1) хранение обычных
вещей и 2) хранение ценных вещей (денег, иных валютных ценностей,
ценных бумаг и т.п.) - и устанавливает для них разный правовой режим.
Хранение обычных вещей является частным случаем хранения на основании закона.
Гостиница отвечает за сохранность ценных вещей только в двух случаях: 1) когда по поводу хранения этих вещей заключен специальный договор (соглашение может быть оформлено подписанием двустороннего
документа или выдачей квитанции); 2) если вещи помещены постояльцем
в предоставленный гостиницей индивидуальный сейф, независимо от того,
находится этот сейф в его номере или в ином помещении гостиницы. В
первом случае имеет место обычный договор хранения, который регулируется общими положениями о хранении. Во втором случае гостиница отвечает по правилам, установленным п. 3 ст. 922 ГК для хранения ценностей в
банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа.
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Различают два вида секвестра: договорный (когда двое или более лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, по соглашению передают ее третьему
лицу, принимающему на себя обязанность после разрешения спора возвратить вещь надлежащему лицу) и судебный (когда вещь, являющаяся пред-
58
метом спора между двумя или несколькими лицами, передается на хранение по решению суда или пристава-исполнителя; в этом случае хранитель
назначается судом или определяется по соглашению спорящих сторон).
Судебным секвестром является, в частности, передача имущества на хранение третьему лицу в порядке обеспечения иска (ст. 91 АПК, ст. 140
ГПК), а также в порядке исполнения судебного решения (ст. 53 Закона об
исполнительном производстве). В отличие от других видов хранения
предметом секвестра могут быть как движимые, так и недвижимые вещи.
Рассматриваемые правоотношения предполагаются возмездными, хранитель имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон. Хранение
безвозмездно, когда это предусмотрено договором или решением суда об
установлении секвестра. Ответственность хранителя подчиняется общим
правилам ГК и зависит от возмездности или безвозмездности хранения.
Контрольные вопросы
1. Какие основные черты договора хранения и его существенные условия?
2. В чем состоят особенности хранения на товарном складе?
3. Что такое двойное складское свидетельство и в каких случаях
оно выдается?
4. Какие складские документы являются ценными бумагами?
5. Какие существуют специальные виды хранения?
Дополнительная литература
1. Калемина В.В.Договорное право: учеб.пособие / В.В. Калемина,
Е.А. Рябенко. – 5-е изд., испр. и доп. – М.:Омега-Л,2009. – 256 с.
2. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
3. Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском
гражданском праве. М., 2007.
4. Брагинский М.И. Договор хранения. М., 1999.
59
ТЕМА 60. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Договор поручения оформляет одну из основных разновидностей обязательств по оказанию юридических услуг. К их числу относятся также обязательства, возникающие из договоров комиссии и агентирования, а в известной мере также и из договора доверительного управления имуществом.
Во всех перечисленных отношениях имеется посредник – представитель (поверенный), комиссионер, агент, доверительный управляющий,
– который действует в гражданском обороте либо от чужого, либо даже от
собственного имени, но так или иначе в чужих интересах, непосредственно
или в конечном итоге создавая, изменяя или прекращая определенные права и обязанности для своего клиента (представляемого, комитента, принципала и т.д.) в его правоотношениях с третьими лицами. К этому сводится
существо юридических услуг, позволяющих управомоченным или обязанным лицам достигать необходимого правового результата с помощью других лиц – посредников.
Элементы юридического посредничества можно обнаружить и в
других гражданско-правовых отношениях: в транспортной экспедиции
(в рамках которой наряду с юридическими услугами оказываются и особые
услуги фактического характера), в отношениях, возникающих из действий
в чужом интересе без поручения, в некоторых банковских сделках. Наряду
с названными выше все эти обязательства служат одной из юридических
(гражданско-правовых) форм экономических отношений посредничества,
которые неизбежно вызываются потребностями развитого имущественного оборота.
Следует отметить, что вышеуказанные договоры различаются в первую очередь предметом: по договору комиссии (ст. 990 ГК) комиссионер
60
обязуется совершить в интересах комитента одну или несколько сделок; по
договору поручения (ст. 971 ГК) поверенный обязуется совершить определенные юридические действия (не только сделки, но и иные действия, влекущие юридические последствия для доверителя); по агентскому договору
(ст. 1005 ГК) агент обязуется совершать юридические и иные действия (не
только юридические действия, но и действия фактического характера).
Поверенный выступает от имени доверителя, т.е. действует в качестве его представителя. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя. В связи с этим доверитель обязан выдать доверенность с указанием полномочий поверенного.
Комиссионер всегда выступает от своего имени, хотя и действует по
поручению и в интересах комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, даже если комитент был назван в сделке или вступил с третьим
лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Агент может действовать как от имени принципала, так и от своего
имени, т.е. отношения сторон могут строиться по модели договора поручения или договора комиссии. Соответственно, к отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются правила, регулирующие договор поручения (гл. 49 ГК) или договор комиссии (гл. 51 ГК), при условии
что они не противоречат специальным нормам гл. 52 ГК или существу
агентского договора.
Договор поручения предполагается безвозмездным, если законом,
иными правовыми актами или договором прямо не предусмотрена обязанность доверителя выплатить вознаграждение.
Для договора поручения, связанного с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, установлена
презумпция возмездности: доверитель обязан уплатить поверенному воз-
61
награждение, если договором не предусмотрено иное. При этом необходимо учитывать, что расходы, понесенные поверенным на исполнение поручения, подлежат возмещению доверителем независимо от обязанности выплатить вознаграждение (поверенный совершает юридические действия от
имени и за счет доверителя).
Договор комиссии всегда является возмездным: комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное вознаграждение.
Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от
комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.
Агентский договор также во всех случаях является возмездным.
Контрольные вопросы
1. Какие договора оформляют обязательства по оказанию юридических услуг?
2. В чем заключается сходство и различие данных договоров?
3. В каком случае комиссионер сохраняет право на комиссионное
вознаграждение?
4. За счет кого и от какого имени поверенный совершает юридические действия?
5. Почему к отношениям, вытекающим из агентского договора,
применяются правила, регулирующие договор поручения и договор комиссии?
Дополнительная литература
1. Тихомиров М. Ю. Поручительство. Комментарии, судебная практика и образцы документов. Издание Г-на Тихомирова М. Ю., 2010 – 75 с.
2. Николюкин С.В. Посреднические договоры. 2010. – 224 с.
62
3. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
4. Егоров А.В. Предмет договора комиссии // Актуальные проблемы
гражданского права. Сборник статей. Вып. 5. М., 2002.
5. Крылов С. Соотношение договора поручения и доверенности //
Российская юстиция. 1999. № 9.
ТЕМА 61. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
Договор доверительного управления имуществом – это соглашение
сторон, по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного
им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012 ГК).
Договор доверительного управления имуществом реальный, по общему правилу безвозмездный и односторонне обязывающий, хотя в предусмотренном договором случае может быть возмездным и в силу этого двусторонне обязывающим.
В отличие от договора поручения данный договор не является лично-доверительной сделкой (хотя обязанности управляющего в нем обычно
носят личный характер). Между его участниками не складывается личнодоверительных отношений, утрата которых делает возможным его одностороннее и безмотивное расторжение. Поэтому термин «доверительное»
применительно к управлению, осуществляемому по данному договору, носит условный характер и не имеет гражданско-правового значения.
63
Предмет
договора
доверительного
управления
имуществом
– юридические и фактические действия доверительного управляющего
в отношении переданного в управление имущества.
По общему правилу доверительный управляющий обязан лично
осуществлять как юридические, так и фактические действия по управлению имуществом учредителя (п. 1 ст. 1021 ГК). Поэтому его обязанности
носят личный характер (ср. п. 1 ст. 313 ГК), хотя сам договор доверительного управления и не является лично-доверительной (фидуциарной) сделкой. Управляющий вправе поручить иному лицу совершение от своего
имени действий, необходимых для управления имуществом, только в случае, когда такая возможность прямо предусмотрена договором или полученным от учредителя письменным согласием либо в тех же исключительных случаях, когда допускается возможность передоверия (п. 2 ст. 1021
и п. 1 ст. 187 ГК).
Стороны договора – учредитель, являющийся собственником передаваемого в доверительное управление имущества, и доверительный
управляющий. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением
унитарного предприятия. В случаях, когда доверительное управление
имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом,
доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся
предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения (ст. 1015 ГК).
Договор доверительного управления имуществом заключается на
срок, не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены
иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор. При
отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по оконча-
64
нии срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях, какие были предусмотрены договором (ст. 1016 ГК).
Управление имуществом может осуществляться как в интересах учредителя управления, так и в интересах указанного им выгодоприобретателя.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом,
что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается
соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного
оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после
имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка
«Д.У.» (ст. 1012 ГК).
При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в
этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.
Объектами доверительного управления могут быть любые объекты
гражданских прав, могущие иметь денежную оценку и быть предметом
гражданского оборота, за исключением денег. Так называемые «безналичные деньги» представляют собой права требования и могут быть объектом
доверительного управления именно в этом качестве (ст. 1013 ГК).
Существенными условиями договора доверительного управления
являются: состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или
выгодоприобретателя); размер и форма вознаграждения управляющему,
если выплата вознаграждения предусмотрена договором; срок действия
договора. По общему правилу договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет (ст. 1016 ГК).
65
Как правило, для договора доверительного управления имуществом
необходима простая письменная форма, за исключением случая передачи в
доверительное управление недвижимого имущества. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом влечет его ничтожность (ст. 1017 ГК).
Доверительный управляющий несет ответственность перед выгодоприобретателем в размере упущенной выгоды, а перед учредителем управления – в полном объеме причиненных убытков.
Наличие причинной связи убытков с обстоятельствами непреодолимой силы или действиями выгодоприобретателя или учредителя управления освобождает доверительного управляющего от ответственности. Бремя
доказывания наличия таких оснований освобождения от ответственности
лежит на доверительном управляющем. Риск превышения доверительным
управляющим своих полномочий в сделках с лицами, которые не знали и
не должны были знать о факте превышения полномочий, несет учредитель
управления, который вправе потребовать от доверительного управляющего
возмещения причиненных убытков.
Право на вознаграждение доверительный управляющий имеет лишь
в случае, если это специально предусмотрено договором, а на возмещение
необходимых расходов – независимо от наличия такого условия в договоре. Однако размер как вознаграждения, так и возмещения необходимых
расходов ограничен размером полученных от использования имущества
доходов (ст. 1023 ГК).
Контрольные вопросы
1. При каких условиях возможно доверительное управление имуществом?
2. Какое правовое положение имеют стороны договора доверительного управления?
66
3. Какие существенные условия характерны для договора доверительного управления имуществом?
4. В каком размере несет ответственность доверительный управляющий по договору доверительного управления?
5. От чего зависит размер вознаграждения доверительного управляющего?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Пьяных Е.С. Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. М., 2007.
3. Зайцев О.Р. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом. М., 2006.
4. Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства. СПб., 2002.
5. Витрянский В.В. Договор доверительного управления имуществом. М., 2002.
РАЗДЕЛ IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ТЕМА 62. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ
62.1. Понятие и виды обязательств по страхованию
62.2. Формы страхования и основные виды обязательств по страхованию
62.1. Понятие и виды обязательств по страхованию
Обязательства по страхованию представляют собой самостоятельный вид гражданско-правовых обязательств, оформляющих отношения по
оказанию финансовых (денежно-кредитных) услуг.
67
В силу обязательства по страхованию одно лицо – страховщик
– обязано при наступлении в определенный срок (или без указания срока)
предусмотренных обстоятельств (страхового случая) произвести обусловленную страховую выплату другому лицу – страхователю или иному лицу
(выгодоприобретателю, застрахованному лицу) и вправе требовать оплаты
страховых премий (страховых взносов), а страхователь обязан уплачивать
страховые премии (страховые взносы) и вправе требовать предоставления
соответствующих страховых выплат.
Глава 48 ГК регламентирует три группы обязательств по страхованию:
1) обязательства из договора страхования (абз. 1 п. 1 ст. 927);
2) обязательства, возникающие из специальных видов страхования,
существующие как самостоятельные договорные формы, содержащие условия о страховании (страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских вкладов и страхование пенсий – ст. 970);
3) обязательства из договоров страхования с императивным требованием обязательного заключения по прямому предписанию закона, а не на
основе
принципа
договорной
свободы
сторон
(п.
2
ст.
927)
– обязательное страхование.
Страховые обязательства, имеющие источником своего возникновения традиционные договоры имущественного и личного страхования, регулируются главным образом нормами гл. 48 ГК. В случаях включения в
такие договоры условий, относящихся к отдельным специальным видам
страхования (морское, медицинское и др.), они становятся смешанными
гражданско-правовыми договорами (п. 3 ст. 421 ГК).
Нормы ГК регулируют лишь гражданско-правовые обязательства по
страхованию, устанавливая общие правила для любой их разновидности.
При этом страховые обязательства урегулированы ГК исчерпывающим об-
68
разом и, таким образом, не могут включаться в предметную сферу какихлибо иных законов.
Поэтому Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», – не содержит более правил о договоре страхования, сохранив
лишь нормы, касающиеся обеспечения финансовой устойчивости страховщиков и осуществления государственных надзорных функций за деятельностью субъектов страхового дела. Общие положения о страховании,
включенные в данный закон, подлежат применению лишь при условии их
соответствия нормам ГК.
ГК закрепил договор страхования в качестве практически универсальной формы осуществления всех видов обязательств по страхованию
(за двумя исключениями, предусмотренными абз. 1 п. 3 ст. 968 и п. 2 ст.
969), что устранило какие-либо основания для противопоставления договорного и обязательного страхования.
Правила ГК о страховании в субсидиарном порядке применяются к
специальным видам страхования, установленным отдельными федеральными законами, принятие которых прямо предусмотрено ГК (п. 2 и 3 ст.
927, абз. 2 п. 2 ст. 968, п. 2 ст. 969, ст. 970). В настоящее время урегулированы вопросы о морском страховании (гл. XV КТМ) и медицинском страховании (Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»).
62.2. Формы страхования и основные виды обязательств
по страхованию
Особенности объекта страхового обязательства лежат в основе выделения двух форм страхования: имущественного и личного.
Как самостоятельная форма имущественное страхование характеризуется тем, что в качестве его объекта выступает имущественный интерес в
69
защите от убытков, связанных с утратой (гибелью), недостачей или повреждением определенного имущества. Личное страхование имеет объектом
интерес в охране жизни, здоровья, способности к труду, пенсионного
обеспечения граждан.
Следует учитывать, что имущественное и личное страхование имеют
в своей основе универсальную обеспечительную сущность (функцию). В
одном случае она проявляется в возмещении понесенных убытков, в другом – в выплате определенной денежной суммы независимо от наличия
или отсутствия убытков.
Имущественное страхование:
1) Страхование имущества. Субъектом, в пользу которого заключен
договор, признается только лицо, действительно могущее понести убытки
в связи с нарушением застрахованных интересов (так, арендатор не может
в свою пользу страховать арендованное имущество от риска случайной гибели, если этот риск остался на арендодателе как на собственнике).
Договор в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без
указания имени (наименования) выгодоприобретателя. При заключении
такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя.
При переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу к последнему переходят права и обязанности по договору (за исключением
случаев принудительного изъятия имущества и отказа от права собственности). Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика.
2) Страхование ответственности за причинение вреда. Предметом
страхования является риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц.
70
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре. Если это лицо в договоре не названо,
считается застрахованным риск ответственности самого страхователя.
Договор считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в
пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в
силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности,
лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования,
вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
3) Страхование ответственности по договору. Подобное страхование
допускается в случаях, предусмотренных законом. По договору может
быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. Договор, не соответствующий этому требованию, ничтожен.
Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, – выгодоприобретателя, даже если договор заключен в пользу другого лица либо в нем не
сказано, в чью пользу он заключен.
4) Страхование предпринимательского риска. Объектом страхования
является риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения контрагентами предпринимателя своих обязательств или изменения
условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов.
71
По договору может быть застрахован предпринимательский риск только
самого страхователя и только в его пользу. Договор в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя.
Договор личного страхования является публичным договором.
В договоре может быть предусмотрена обязанность страховщика при
наступлении страхового случая выплатить страхователю или застрахованному лицу страховую сумму единовременно или выплачивать ее периодически.
Договор считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо.
В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не
назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются
наследники застрахованного лица.
Договор в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в
том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя,
может быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица.
При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по
иску его наследников.
Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования,
может быть заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого
застрахованного лица и страховщика.
Проводимое ранее разграничение форм страховых обязательств по
источнику их возникновения на добровольную и обязательную утратило в
настоящее время смысл в связи с закреплением общего правила о создании
как добровольного, так и обязательного страхования на основе договора
(п. 1 и 2 ст. 927, п. 1 ст. 936 ГК). Различия проявляются лишь в самом характере договора. При добровольном страховании договор выступает как
свободное выражение частной автономии воли страховщика и страховате-
72
ля с распространением на него всех общих правил о договорных обязательствах и сделках. Для обязательного страхования заключение договора
вытекает из императивного предписания закона как частный случай установленного
законом
понуждения
к
заключению
договора
(абз. 2 п. 1 ст. 421 ГК), предусматривая при этом последствия нарушения
правил об обязательном страховании (ст. 937 ГК).
Контрольные вопросы
1. Что присуще договору страхования?
2. Какие существуют виды страхования?
3. Какие существуют формы страхования и основные виды обязательств по страхованию?
4. Какими правовыми актами регулируется договор страхования?
5. В каком случае договор считается заключенным в пользу застрахованного лица?
Дополнительная литература
1. Калемина В.В.Договорное право: учеб.пособие / В.В. Калемина,
Е.А. Рябенко. – 5-е изд., испр. и доп. – М.:Омега-Л,2009. – 256 с.
2. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
3. Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском
гражданском праве. М., 2007.
4. Брагинский М.И. Договор страхования 2001. – 174 с.
5. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. М., 2001.
73
ТЕМА 63. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ЗАЙМА, КРЕДИТА,
ФАКТОРИНГА
63.1. Договор займа
63.2. Кредитный договор
63.3. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
63.1. Договор займа
Договор займа – это соглашение сторон, по которому одна сторона
(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги
или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества
(п. 1 ст. 807 ГК РФ).
Договор займа направлен на передачу одним лицом имущества
в собственность другого лица с условием возврата аналогичного имущества в установленный срок. Договор займа отличается от договора аренды
тем, что по договору займа вещи передаются в собственность заемщика и
возврату подлежат не те же самые, а аналогичные вещи (того же рода и качества). Поэтому предметом договора займа могут быть денежные средства или вещи, определенные родовыми признаками, как правило, потребляемые, тогда как по договору аренды предметом являются непотребляемые, индивидуально-определенные вещи.
Договор займа – реальный, односторонне обязывающий.
Договор займа – возмездный договор, и даже если в договоре не установлен размер процентов, он может быть определен исходя из ставки
рефинансирования на день уплаты заемщиком суммы долга или соответствующей части.
74
В виде исключения в договоре может быть предусмотрена его безвозмездность при наличии одного из двух условий:
- когда он заключен между гражданами на сумму не более 50 минимальных размеров оплаты труда и не связан с предпринимательской деятельностью хотя бы одного из этих граждан;
- когда предметом договора являются не деньги, а иные вещи, определяемые родовыми признаками.
Предметом договора могут быть не только деньги, но и вещи, определяемые родовыми признаками (зерно, бензин и т.д.).
Стороны договора – заимодавец и заемщик. В качестве заимодавца и
заемщика могут выступать любые субъекты гражданского права.
Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если его
сумма превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем выступает юридическое лицо, – независимо от суммы.
Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены
им от заимодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме,
его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не
были получены от заимодавца, договор займа считается незаключенным.
Когда деньги или вещи в действительности получены заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, чем указано в договоре, договор считается
заключенным на это количество денег или вещей (ст. 812 ГК).
75
Договор займа может удостоверяться выдачей ценных бумаг – векселя и облигации. Допускается заключение целевого договора займа. В
этом случае заемщик обязан обеспечить заимодавцу возможность контроля
за целевым использованием заемных сумм.
Договор займа может быть прекращен досрочно как по инициативе
заемщика, так и по инициативе заимодавца в случаях, установленных в законе или договоре.
63.2. Кредитный договор
Кредитный договор является разновидностью договора займа, используемой в сфере банковской деятельности. Кредитный договор – это
соглашение, в силу которого банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее
(п. 1 ст. 819 ГК). Кредитный договор отличается от договора займа следующими признаками:
1. На стороне заимодавца могут выступать только банки и иные кредитные организации, т.е. субъекты, которые предоставляют кредиты за
счет средств граждан и юридических лиц, привлеченных во вклады и на
банковские счета.
2. Предметом договора могут быть только денежные средства как в
наличной, так и в безналичной форме.
3. Кредитный договор всегда возмездный.
4. Договор является консенсуальным, он порождает обязанность
заимодавца выдать кредит и обязанность заемщика получить кредит. Однако заемщику предоставляется право отказаться от получения кредита
полностью или частично при условии уведомления об этом кредитора до
76
установленного договором срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором. Кредитор
вправе отказаться от предоставления заемщику кредита полностью или
частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок (предвидимое нарушение). Он может отказаться от кредитования заемщика в случае нарушения заемщиком установленной обязанности целевого использования кредита (ст. 821 ГК).
5. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме,
несоблюдение которой влечет ничтожность договора (ст. 820 ГК).
Кредитные отношения могут возникнуть между банком и его клиентом по договору банковского счета. Если в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета клиента, несмотря на
отсутствие на этом счете денежных средств, банк тем самым предоставляет кредит на выплаченную кредиторам сумму со дня осуществления соответствующего платежа.
В § 2 гл. 42 ГК содержится всего 3 статьи, отражающие особенности
кредитного договора по сравнению с договором займа, по остальным вопросам к отношениям по кредитному договору применяются правила о договоре займа, если это не противоречит существу кредитного договора.
63.3. Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг)
По договору финансирования под уступку денежного требования
одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой
стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему
77
лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это
денежное требование (ст. 824 ГК).
Дополнительным условием данного договора может быть обязанность финансового агента вести для клиента бухгалтерский учет, а также
предоставление иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.
Этот договор позволяет клиенту ускорить получение денежных
средств, а финансовому агенту – получать вознаграждение за оказываемую
услугу. Денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом
финансовому агенту и в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.
Договор финансирования под уступку денежного требования часто
называют договором факторинга. Поскольку определение договора финансирования под уступку денежного требования в ГК практически совпадает
с определением факторинга, содержащимся в Конвенции по международным факторным операциям, то в российском законодательстве эти два договора могут рассматриваться как равнозначные.
Отношения, возникающие в связи с договором финансирования под
уступку денежного требования, регулируются правилами гл. 43 ГК. Отдельные нормы, касающиеся статуса субъектов данных взаимоотношений,
содержатся в Законе о банках. Договор финансирования под уступку денежного требования может быть как реальным, так и консенсуальным, что
прямо следует из определения договора. В первом случае у финансового
агента отсутствует обязанность по финансированию клиента, а право требовать уступки денежного требования возникает только с момента передачи денежных средств клиенту. При консенсуальном договоре у сторон
с момента его заключения возникают взаимные права и обязанности (на-
78
пример, клиент может требовать от финансового агента передачи обусловленной в договоре денежной суммы).
По своей природе договор финансирования под уступку денежного
требования является возмездным; финансовый агент может получать плату
от клиента в виде разницы между суммой финансирования и суммой уступленного денежного требования или в виде процентов, взимаемых за предоставление кредита.
Лицо, осуществляющее финансирование под уступку денежного
требования, именуется финансовым агентом, а лицо, получающее финансирование и уступающее денежное требование, – клиентом. В качестве
финансового агента могут выступать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации. Коммерческие организации, не являющиеся кредитными организациями, должны иметь лицензию
на осуществление такого рода деятельности (ст. 825 ГК).
Правила ГК о факторинге не содержат специальных требований к
форме договора факторинга. Поскольку финансовым агентом в договоре
финансирования под уступку права требования всегда является коммерческая организация, в силу ст. 161 ГК такой договор должен быть совершен в
простой письменной форме.
Клиент вправе уступить финансовому агенту как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил, так и право на получение
денежных средств, которое возникнет в будущем. В договоре стороны
должны четко определить уступаемое денежное требование, чтобы в момент заключения договора существующее требование можно было идентифицировать. Уступаемое будущее требование должно быть описано таким образом, чтобы можно было определить его в момент возникновения.
У клиента могут оставаться обязательства перед должником по заключенному договору, которые он обязан исполнять после уступки денеж-
79
ного требования. Например, по условиям договора клиент должен поставить последнюю партию товара после платежа должника.
По общему правилу клиент несет ответственность перед финансовым агентом за действительность уступаемого денежного требования, но
не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником
денежного требования, предъявленного финансовым агентом к платежу.
Стороны в договоре могут исключить или ограничить ответственность
клиента за действительность уступаемого денежного требования.
Контрольные вопросы
1. На что направлен договор займа?
2. Какие признаки кредитного договора, отличающие его от договора займа?
3. В чем заключается сущность договора факторинга?
4. Какие преимущества договора финансирования под уступку денежного требования?
5. Почему договор факторинга совершается в простой письменной форме?
Дополнительная литература
1. Тихомиров М.Ю. Договор займа. Официальные разъяснения, судебная практика и образцы документов. Издание Г-на Тихомирова М. Ю.,
2010 – 79 с.
2. Калемина В.В.Договорное право: учеб.пособие / В.В. Калемина,
Е.А. Рябенко. – 5-е изд., испр. и доп. – М.:Омега-Л,2009. – 256 с.
3. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
4. Витрянский В.В. Кредитный договор. Понятие, порядок заключения и исполнения. Издательство: Статут, 2005. – 224 с.
5. Павлодский Е.А. Договоры граждан и организаций с банками. М., 2000.
80
ТЕМА 64. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО СЧЕТА И БАНКОВСКОГО ВКЛАДА.
РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
64.1. Договор банковского вклада
64.2. Договор банковского счета
64.3. Расчеты платежными поручениями и по аккредитиву
64.4. Расчеты по инкассо
64.5. Расчеты чеками
64.1. Договор банковского вклада
Договор банковского вклада (депозитный договор) – это соглашение,
по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях
и в порядке, предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК).
Договор является реальным, поскольку для его заключения необходима передача вклада банку, возмездным и односторонне обязывающим.
Предметом договора является денежная сумма (вклад), которая может быть внесена как в наличной, так и в безналичной форме.
Вкладчик приобретает право требования к банку о возврате суммы
вклада и процентов по нему. Каких-либо обязанностей перед банком у него не возникает, поэтому депозитный договор является односторонне обязывающим и возмездным. Если в качестве вкладчика в договоре банковского вклада выступает гражданин, на такой договор распространяются
правила о публичном договоре.
Сторонами договора являются банк и вкладчик. Вкладчиком может
быть любое юридическое или физическое лицо. Банк должен иметь лицен-
81
зию на совершение банковских операций, предусматривающую право на
привлечение денежных средств во вклады.
Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада
по первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный
вклад).
Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных
условиях их возврата, не противоречащих закону. По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по
первому требованию вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата, предусмотренных договором (ст. 837 ГК).
Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно. В случаях, когда срочный либо другой вклад, иной, чем вклад до востребования, возвращается вкладчику по
его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу
выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.
В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного
вклада по истечении срока либо суммы вклада, внесенного на иных условиях возврата – по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено договором.
Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной
форме. Письменная форма считается соблюденной не только при подписании сторонами единого документа, но и в том случае, если внесение вклада
82
удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным
сертификатом либо иным выданным вкладчику документом, который отвечает требованиям законодательства, банковским правилам и обычаям
делового оборота (ст. 836 ГК).
Банк обязан возвратить вкладчику сумму вклада с уплатой обусловленных договором процентов. Проценты представляют собой плату за
пользование заемными средствами, предоставленными вкладчиком банку.
Их размер обычно устанавливается в договоре. Однако в силу принципа
возмездности депозитных отношений проценты подлежат уплате в любом
случае, даже если стороны договора не согласовали их размер. В этом случае банк обязан уплатить их в размере, определяемом по тем же правилам,
что и в договоре займа. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять
процентные ставки по вкладу, если иное не установлено федеральным законом или договором с вкладчиком (ст. 838 ГК).
У договора банковского вклада с участием граждан-вкладчиков у
банка есть существенная особенность: гражданин-вкладчик, открывший
счет в банке, вправе дать последнему поручение о перечислении третьим
лицам денежных средств со вклада. Для юридических лиц такая операция
прямо запрещена п. 3 ст. 834 ГК РФ. Их права ограничиваются возвратом
вклада и получением процентов. Все расчеты юридических лиц происходят на основании заключенного ими договора банковского счета.
Возврат вкладов граждан банком обеспечивается путем осуществляемого в соответствии с законом обязательного страхования вкладов,
а в предусмотренных законом случаях и иными способами. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада (ст. 840 ГК РФ).
83
64.2. Договор банковского счета
Согласно п. 1 ст. 845 ГК по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других
операций по счету.
Договор банковского счета консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий.
Стороны договора – банк и клиент. Банк – организация, получившая
лицензию на совершение банковских операций.
В соответствии с существующими банковскими правилами клиентом
может быть любое юридическое лицо или гражданин-предприниматель.
При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.
Основное содержание договора – обязанность банка принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по
счету. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям,
предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами (ст. 845, 846 ГК).
Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными
документами банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможно-
84
сти принять на банковское обслуживание либо допускается законом или
иными правовыми актами.
Банк вправе использовать имеющиеся на счете денежные средства,
гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами, и не вправе определять и контролировать использование денежных
средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или
договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен
договором банковского счета.
Банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со
счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иные
сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счета (ст. 849 ГК).
Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет (ст. 852 ГК).
Обязанности клиента – соблюдать правила, предусмотренные банковскими правилами и договором, в том числе оплачивать услуги банка по
совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете.
64.3. Расчеты платежными поручениями и по аккредитиву
Расчеты платежными поручениями – наиболее распространенная
форма расчетов. При расчетах платежным поручением банк обязуется по
поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, пере-
85
вести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком
лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (п. 1 ст. 863 ГК РФ).
Банковский перевод осуществляется: за счет средств плательщика;
на счет, указанный плательщиком; в срок, установленный законом или в
соответствии с ним, если стороны договора банковского счета не установили более короткий срок исполнения перевода (ст. 865 ГК РФ).
Содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним
расчетных документов и их форма должны соответствовать требованиям
закона и установленных в соответствии с ним банковских правил. Для
осуществления перевода плательщик представляет в банк поручение на
бланке установленной формы. Поручение действительно в течение десяти
дней со дня выписки, причем день выписки в расчет не включается.
При несоответствии платежного поручения установленным требованиям банк вправе уточнить содержание платежного поручения. Запрос
банка плательщику в этом случае должен быть сделан незамедлительно
после получения документа. Если ответ не получен в установленные законом или банковскими правилами сроки (а при их отсутствии – в разумный
срок), банк по общему правилу вправе оставить поручение без исполнения
и возвратить его плательщику (ст. 864 ГК РФ).
Исполнение поручения состоит в перечислении банком денежной
суммы со счета плательщика на счет получателя средств через его банк.
Такая обязанность возлагается на банк плательщика, принявший поручение к исполнению, в сроки, предусмотренные законом, банковскими правилами, обычаями делового оборота или договором банковского счета
(ст. 865 ГК РФ).
86
Моментом исполнения поручения плательщика является день зачисления средств на корреспондентский счет банка получателя, который обязан в соответствии со ст. 849 ГК РФ зачислить поступившие его клиенту
средства на счет последнего не позднее дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения платежного поручения ответственность банка наступает по общим правилам, регулирующим отношения, возникающие в связи
с ненадлежащим исполнением денежных обязательств.
Субъекты аккредитивного обязательства – плательщик, банкэмитент, получатель средств и, как правило, исполняющий банк. Содержанием аккредитивного поручения является принятие на себя банкомэмитентом обязательства перед третьим лицом совершить в соответствии с
указаниями плательщика одно или несколько действий либо уполномочить
другой банк (исполняющий банк) совершить эти действия. Круг таких действий исчерпывающе определен:
- произвести платежи получателю средств;
- оплатить, или учесть, или акцептовать переводной вексель.
Закон предусматривает следующие виды аккредитива:
1. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен
или отменен банком-эмитентом без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива не создает каких-либо обязательств
банка-эмитента перед получателем средств. Исполняющий банк обязан
осуществить платеж или иные операции по отзывному аккредитиву, если к
моменту их совершения им не получено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива. Аккредитив является отзывным, если в его
тексте прямо не установлено иное (ст. 868 ГК РФ).
2. Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента испол-
87
няющий банк, участвующий в проведении аккредитивной операции, может
подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккредитив). Такое подтверждение означает принятие исполняющим банком дополнительного к обязательству банка-эмитента обязательства произвести платеж
в соответствии с условиями аккредитива. Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен
без согласия исполняющего банка (ст. 869 ГК РФ).
3. Покрытый аккредитив – аккредитив, при открытии которого банкэмитент перечисляет сумму аккредитива в исполняющий банк.
4. Непокрытый аккредитив – аккредитив, при открытии которого
банк-эмитент сумму аккредитива в распоряжение исполняющего банка не
перечисляет, но предоставляет ему право списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.
Подтверждение аккредитива означает, что исполняющий банк принимает на себя дополнительное к обязательству банка-эмитента обязательство осуществить платеж в соответствии с условиями безотзывного аккредитива (так как подтвержден может быть только безотзывный аккредитив).
По общему правилу ответственность перед плательщиком за нарушение условий аккредитива несет банк-эмитент. Изъятие из этого правила
предусмотрено для случая неправильной выплаты исполняющим банком
денежных средств по покрытому или подтвержденному аккредитиву
вследствие нарушения условий аккредитива – в этом случае ответственность может быть возложена на исполняющий банк (ст. 872 ГК РФ).
64.4. Расчеты по инкассо
При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента выполнить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа (ст. 874 ГК РФ).
88
Банк-эмитент, получив документы от клиента, начинает процедуру
инкассирования сам или направляет их исполняющему банку. При отсутствии какого-либо документа или несоответствии документа по внешним
признакам инкассовому поручению исполняющий банк обязан немедленно
известить об этом лицо, от которого было получено инкассовое поручение.
Если указанные недостатки не устранены, то исполняющий банк вправе
возвратить документы без исполнения.
Представленные на инкассо документы могут подлежать оплате либо по предъявлении, либо в иной срок. Если документы подлежат оплате
по предъявлении, то исполняющий банк должен сделать представление к
платежу немедленно по получении инкассового поручения. Если же документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен немедленно по получении инкассового поручения представить документы плательщику для акцепта, а требование о платеже банк должен предъявить не
позднее срока платежа, указанного в документе.
Полученные (инкассированные) суммы должны быть немедленно
переданы исполняющим банком в распоряжение банку-эмитенту, который
обязан зачислить их на счет клиента. Частичные платежи могут быть приняты в случаях, когда это установлено банковскими правилами либо при
наличии специального разрешения в инкассовом поручении. Исполняющий банк вправе удержать из инкассированных им сумм причитающееся
ему вознаграждение и возмещение понесенных им в связи с исполнением
инкассового поручения расходов.
Если платеж или акцепт не были получены, что возможно в случае
отказа плательщика соответственно от платежа или акцепта, исполняющий
банк обязан немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа
или отказа от акцепта, а банк-эмитент, в свою очередь, обязан немедленно
информировать об этом клиента, запросив у него указания относительно
89
дальнейших действий. Если клиент не дает такие указания в срок, установленный банковскими правилами или, при его отсутствии, в разумный срок,
исполняющий банк вправе возвратить документы банку-эмитенту (ст. 876
ГК РФ).
64.5. Расчеты чеками
Основная особенность расчетов чеками связана с тем, что чек является не только расчетным документом, но в то же время и ценной бумагой,
содержащей ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку выплатить указанную в нем сумму чекодержателю.
Участниками чекового правоотношения выступают три лица: чекодатель, плательщик по чеку и чекодержатель. В качестве плательщика в
чековом обязательстве может выступать только банк, где чекодатель имеет
средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков.
Как правило, чек используется для платежа по основному обязательству,
существующему между чекодателем и чекодержателем, но сама по себе
выдача чека не погашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. Денежное обязательство, во исполнение которого выдан чек,
считается исполненным только в момент получения чекодержателем платежа по чеку.
Чек, являясь ценной бумагой, должен содержать предусмотренные
законом обязательные реквизиты, отсутствие большинства из которых лишает его юридической силы: наименование «чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа, даты и места составления чека; подпись чекодателя (ст. 878 ГК).
90
Отсутствие в чеке указания места его составления не влечет недействительность чека (в отличие от отсутствия любого из остальных реквизитов) – такой чек рассматривается как подписанный в местонахождении
чекодателя. Форма чека и порядок его заполнения определяются законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Чек может быть именным и переводным. Вид чека определяет способ передачи прав по нему. Права по чеку передаются. Именной чек не
подлежит передаче, что означает недопустимость передачи прав по именному чеку в порядке цессии; индоссамент на плательщика в переводном
чеке имеет силу расписки за получение платежа; индоссамент, совершенный плательщиком, недействителен (ст. 880 ГК).
Предъявление чека к платежу возможно путем его непосредственного предъявления банку-плательщику, а также путем представления чека в
банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо для получения платежа.
Инкассированный чек оплачивается в порядке исполнения инкассового
поручения. Плательщик по чеку обязан удостовериться всеми доступными
ему способами в подлинности чека, а также в том, что предъявитель чека
является уполномоченным по нему лицом. При оплате индоссированного
чека плательщик обязан проверить правильность последовательного ряда
передаточных надписей, но не подписи индоссантов. После оплаты чека
плательщик вправе потребовать передачи ему чека с распиской в получении платежа (ст. 882 ГК).
Если банк отказывается оплатить чек, этот факт может быть удостоверен несколькими способами: совершение нотариусом протеста либо составление равнозначного акта в порядке, установленном законом; отметка
плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты представления чека к оплате; отметка инкассирующего банка с указанием даты о том,
что чек своевременно выставлен, но не оплачен.
91
Все обязанные по чеку лица (чекодатель, индоссанты, авалисты) отвечают солидарно перед чекодержателем за отказ плательщика от оплаты
чека. При этом чекодержатель вправе по своему выбору предъявить иск к
одному, нескольким или ко всем обязанным по чеку лицам. Чекодержатель
вправе требовать от обязанных по чеку лиц оплаты суммы чека, возмещения своих издержек на получение оплаты, а также уплаты процентов за неисполнение денежного обязательства (ст. 885 ГК).
Для требований, вытекающих из неоплаты чека, установлен сокращенный шестимесячный срок исковой давности.
Контрольные вопросы
1. Какие условия необходимы для заключения договора банковского
вклада?
2. В чем заключается особенность договора банковского вклада с
участием граждан-вкладчиков?
3. Какое основное содержание договора банковского счета?
4. Какое содержание платежного поручения и представляемых вместе с ним расчетных документов?
5. Какие существуют виды аккредитива?
6. В чем заключаются особенности расчетов по инкассо и чеками?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские
расчеты / Витрянский В.В. – М.: Статут, 2006. – 556 c.
3. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.
4. Павлодский Е.А. Договоры граждан и организаций с банками. М., 2000.
5. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и
судебная практика. М., 1999.
92
РАЗДЕЛ X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕМА 65. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА ПРОСТОГО
ТОВАРИЩЕСТВА
Договор простого товарищества – это соглашение сторон, по которому двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели
(ст. 1041 ГК). Выделим характерные правовые черты этого договора.
Во-первых, его участники (товарищи) объединяют свои вклады,
т.е. разного рода имущество: материальные ценности, интеллектуальные
блага, профессиональный опыт и репутацию, необходимые для успешной
деятельности товарищества.
Во-вторых, участники договора обязуются совместно действовать
для достижения поставленных ими целей, иначе говоря, принимать личное
участие в повседневной деятельности созданного ими товарищества. Наличие единых целей и личное участие товарищей – важная отличительная
черта данного договора.
В-третьих, договор простого товарищества не создает юридическое
лицо, и при совершении гражданско-правовых сделок участниками имущественного оборота, несущими обязанности и ответственность за их исполнение, становятся сами товарищи.
Наконец, в-четвертых, все участники договора отвечают по общим
обязательствам простого товарищества всем своим имуществом и притом
нередко как солидарные должники.
Договор простого товарищества должен иметь письменную форму в
виде единого документа и содержать достаточно широкий круг условий.
93
Существенными условиями договора являются его цель и характеристика вносимых товарищами вкладов. Кроме того, в ряде статей ГК имеются указания о других условиях, которые отражают назначение этого договора и обычно в нем оговариваются: срок его действия, ведение товарищами общих дел, распределение между ними прибылей и убытков, порядок прекращения договора и последствия этого.
Нормы ГК по названным вопросам являются диспозитивными, и в
договоре могут быть предусмотрены отступления от них, отражающие задачи товарищества и имущественные возможности его участников. Однако
такая диспозитивность не должна вести к ограничению прав отдельных товарищей, и в ряде норм ГК имеются указания о ничтожности договорных
условий об
ограничении предоставляемой товарищам
информации
(ст. 1045), освобождении отдельных товарищей от покрытия общих расходов и убытков (ст. 1046), устранении их от участия в распределении прибыли (ст. 1048). Права и обязанности сотоварищей должны основываться
на началах равенства.
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
При этом каждый товарищ должен внести в общее дело вклад. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе
деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка
вклада товарища производится по соглашению между товарищами
(ст. 1042 ГК).
94
В результате участия в формировании имущества полного товарищества формируется общее имущество товарищей. Внесенное товарищами
имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные
от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого
товарищества либо не вытекает из существа обязательства. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от
права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее
имущество товарищей (ст. 1043 ГК).
Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об устранении
кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.
Договор простого товарищества прекращается вследствие:
- объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим, если договором простого
товарищества или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;
- объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом);
- смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участвующего в договоре простого товарищества юридического лица, если договором или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего товарища (ликвидированного или реорганизованного юридического
лица) его наследниками (правопреемниками);
95
- отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества;
- расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между
ним и остальными товарищами;
- истечения срока договора простого товарищества;
- выдела доли товарища по требованию его кредитора (ст. 1050 ГК).
При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
С момента прекращения договора простого товарищества его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц.
Контрольные вопросы
1. Какие основные черты договора простого товарищества?
2. Какие существенные условия договора простого товарищества?
3. Что происходит с прибылью, полученной товарищами в результате их совместной деятельности по договору простого товарищества?
4. Какие основания прекращения договора простого товарищества?
5. Какую ответственность несут участники товарищества с момента
прекращения договора простого товарищества?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
96
2. Ем В.С., Козлова Н.В. Договор простого товарищества (комментарий гл. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации) // Законодательство. 2000. № 1.
3. Договоры, направленные на создание коллективных образований.
В 2-х томах. Кн. 5: Т. 1 / Брагинский М.И., Витрянский В.В. – М.: Статут,
2006. – 736 c.
4. Договоры, направленные на создание коллективных образований
/ Брагинский М.И. – М.: Статут, 2004. – 207 c.
5. Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред.
М.И. Брагинского. М., 1998.
ТЕМА 66. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
Учредительный договор о создании юридического лица берет свое
начало из договора простого товарищества.
В соответствии с учредительным договором учредители обязуются
создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности
по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его
деятельности. Договором определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его состава
(п. 2 ст. 52 ГК).
Юридические признаки учредительного договора во многом совпадают с признаками договора простого товарищества. Учредительный договор также является консенсуальной, многосторонней, взаимной и возмездной сделкой. До момента государственной регистрации юридического лица учредительный договор обладает и признаками фидуциарности.
97
Однако названные черты учредительного договора проявляются
иначе, нежели в договоре простого товарищества. Это обусловлено специальной целью учредительного договора, каковой является создание нового
субъекта права. Кроме того, природа учредительного договора неразрывно
связана с его функциями – необходимостью регламентировать комплекс
обязательственных и корпоративных отношений, складывающихся в процессе создания и деятельности юридического лица, организационная форма которого также накладывает свой отпечаток на характер договора.
В отличие от договора простого товарищества характерным признаком учредительного договора является наличие в нем элементов договора
в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которые сочетаются с возможностью
возложения на это лицо определенных обязательств. Такими лицами, которые не участвовали в совершении учредительного договора, но обладают по отношению к учредителям целым комплексом корпоративных прав
и обязанностей, являются созданное на его основе юридическое лицо
и субъекты, выступающие в качестве его органов.
В учредительном договоре, как и в договоре простого товарищества,
партнеры преследуют общую цель. Поэтому стороны в учредительном договоре именуются одинаково – учредители или участники.
Состав участников учредительного договора зависит от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица. По общему правилу участниками учредительного договора могут выступать граждане
и юридические лица, а также публично-правовые образования.
В ряде случаев законодатель устанавливает ограничения на участие
отдельных категорий субъектов в учредительных договорах о создании некоторых видов юридических лиц. Например, учредительный договор
об образовании полного товарищества вправе заключать только гражданепредприниматели и коммерческие организации (п. 4 ст. 66 ГК).
98
Содержание учредительного договора в значительной степени определяется организационно-правовой формой создаваемого на его основе
юридического лица.
Существенные условия любого учредительного договора независимо
от формы образуемого юридического лица перечислены в п. 2 ст. 52 ГК.
К ним относятся условия о: организационно-правовой форме создаваемого
юридического лица; порядке совместной деятельности учредителей по его
созданию; передаче учредителями имущества юридическому лицу; участии учредителей в деятельности юридического лица; порядке управления
этой деятельностью; порядке выхода учредителей из его состава.
При создании коммерческой организации существенным для учредительного договора является также условие о распределении прибыли
между учредителями (п. 1 ст. 50 ГК).
Для учредительных договоров о создании отдельных видов юридических лиц перечень существенных условий может быть расширен.
До момента государственной регистрации юридического лица учредительный договор может быть изменен, расторгнут или прекращен по основаниям, предусмотренным для договора простого товарищества (о совместной деятельности) (ст. 1050-1052 ГК).
После государственной регистрации юридического лица всякое изменение или расторжение учредительного договора непосредственно связано с изменением или прекращением корпоративных правоотношений,
имеющих место между учредителями, а также между учредителями и
юридическим лицом.
Изменения учредительного договора по причине перемен в составе
участников вступают в силу для третьих лиц с момента государственной
регистрации этих изменений (п. 3 ст. 52 ГК).
99
Прекращение учредительного договора может явиться следствием
ликвидации юридического лица, созданного на его основе, причем независимо от ее причин и оснований. Учредительный договор прекращается как
в случае ликвидации юридического лица по соглашению учредителей, так
и по решению суда, например вследствие признания юридического лица
банкротом (ст. 61 ГК).
Учредительный договор может быть признан недействительным судом на основе общих норм гражданского законодательства. Признание недействительным учредительного договора влечет за собой признание недействительным акта государственной регистрации созданного на его основе юридического лица.
Правовым последствием признания недействительным учредительного договора и акта государственной регистрации юридического лица является ликвидация юридического лица в порядке, установленном
ст. 61-64 ГК. Нормы о реституции и иные последствия, предусмотренные
п. 2 ст. 167 ГК на случай признания сделки недействительной, в данной
ситуации не подлежат применению.
Контрольные вопросы
1. Какие юридические признаки учредительного договора?
2. В чем сходство учредительного договора и договора простого товарищества?
3. Отчего зависит состав участников учредительного договора?
4. Чем определяется содержание учредительного договора?
5. Какие существенные условия учредительного договора?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
100
2. Ем В.С., Козлова Н.В. Договор простого товарищества (комментарий гл. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации) // Законодательство. 2000. № 1.
3. Договоры, направленные на создание коллективных образований.
В 2-х томах. Кн. 5: Т. 1 / Брагинский М.И., Витрянский В.В. – М.: Статут,
2006. – 736 c.
4. Договоры, направленные на создание коллективных образований
/ Брагинский М.И. – М.: Статут, 2004. – 207 c.
5. Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред.
М.И. Брагинского. М., 1998.
ТЕМА 67. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ
КОНЦЕССИИ
Договор коммерческой концессии – это соглашение сторон, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока
право использовать в предпринимательской деятельности пользователя
комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том
числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также
на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав
– товарный знак, знак обслуживания и т.д. (ст. 1027 ГК).
Договор коммерческой концессии предусматривает использование
комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого
опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров,
101
полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию
услуг).
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Законодатель установил особые условия к форме и регистрации договора коммерческой концессии. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме. При этом договор коммерческой
концессии регистрируется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по
договору в качестве правообладателя (ст. 1028 ГК).
Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, регистрация договора коммерческой концессии осуществляется органом,
осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального
предпринимателя, являющегося пользователем.
В отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой
концессии вправе ссылаться на договор лишь с момента его регистрации.
Договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого требования договор
считается ничтожным.
По данному договору правообладатель имеет право на получение
вознаграждения. Вознаграждение по договору коммерческой концессии
может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, на-
102
ценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором (ст. 1030 ГК).
Правообладатель обязан:
- передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для
осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой
концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по
вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
- выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке.
Если договором коммерческой концессии не предусмотрено иное,
правообладатель обязан:
- обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии;
- оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
- контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых
(выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии (ст. 1031 ГК).
Обязанности пользователя:
- использовать при осуществлении предусмотренной договором деятельности фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение
правообладателя указанным в договоре образом;
- обеспечивать соответствие качества производимых им на основе
договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
103
- соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные
на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования
комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;
- оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги,
на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
- не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
- предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая
обязанность предусмотрена договором;
- информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для
них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство
индивидуализации в силу договора коммерческой концессии (ст. 1032 ГК).
Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров
(работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем
по договору коммерческой концессии (ст. 1034 ГК).
По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю
продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.
Каждая из сторон договора коммерческой концессии, заключенного
без указания срока, вправе во всякое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок (ст. 1037 ГК).
104
Досрочное расторжение договора коммерческой концессии, заключенного с указанием срока, а также расторжение договора, заключенного
без указания срока, подлежат регистрации.
В случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на
фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается. При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным
(банкротом) договор коммерческой концессии прекращается.
Контрольные вопросы
1. Что предусматривает договор коммерческой концессии?
2. Где подлежит регистрации договор коммерческой концессии?
3. Каким образом пользователь может выплачивать правообладателю вознаграждение по договору коммерческой концессии?
4. В чем заключается исполнение коммерческой концессии?
5. В каком случае прекращается договор коммерческой концессии?
Дополнительная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 3.
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Издательство: Статут,
2008. – 1056 с.
2. Райников А.С. Договор коммерческой концессии до и после вступления в силу запрета на распоряжение исключительным правом на фирменное наименование // Вестник гражданского права. Научный журнал. М.: ООО «Издат. дом В. Ема», 2008, № 1: Т. 8. - С. 94-102
3. Михайлова Ю.П. Договор коммерческой концессии и часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации // Государство и право. 2007. № 9. С. 103.
4. Трахтенгерц Л.А. Договор коммерческой концессии. Новая концепция // Хозяйство и право. 2007. № 4. С. 33.
105
5. Орлова О.А. Место и роль договора коммерческой концессии в
системе гражданско-правовых договоров // Законодательство и экономика.
2003. № 6.
РАЗДЕЛ XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ
ТЕМА 68. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК И ИЗ
ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ
68.1. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок
68.2. Действия в чужом интересе без поручения
68.1. Понятие и виды обязательств из односторонних сделок
Наряду с договорами – наиболее распространенными основаниями
возникновения обязательств – в этом качестве могут выступать и односторонние сделки. Так, опубликованное в газете обещание награды лицу, доставившему владельцу пропавшее домашнее животное, порождает обязанность сделавшего его лица выплатить обещанное вознаграждение тому,
кто представит потерю.
Для реализации обязанностей, составляющих содержание рассматриваемых обязательств, необходимы не только односторонние сделки, но и
дополнительные юридические факты. Ясно, например, что требовать выплаты вознаграждения за представление пропавшего предмета возможно
лишь при его обнаружении и доставлении владельцу. Поэтому в полном
объеме такие обязательства порождаются совокупностью юридических
фактов – несколькими последовательно совершаемыми односторонними
сделками, центральное место среди которых занимает «первоначальная
сделка», определяющая содержание обязательства. При этом заключенная
в ней обязанность реализуется при условии совершения других действий
106
(сделок) иными лицами. Следовательно, такая односторонняя сделка
должна быть отнесена к числу условных сделок, совершаемых под отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК).
Обязательства из односторонних действий (публичное обещание награды (ст. 1055 ГК), публичный конкурс (ст. 1057 ГК), проведение игр
(ст. 1062, ст. 1063 ГК)) обладают рядом общих и особенных черт. В каждом из них с инициативой выступает субъект, который заинтересован в совершении определенных действий со стороны «отозвавшегося» лица (предоставление информации, наиболее ценного технического решения или
гуманитарного проекта, предоставление денежных средств в качестве платы за возможность участвовать в игре), которое, в свою очередь, имеет основания рассчитывать на получение материального вознаграждения. Специфика правового регулирования каждого из вариантов определяется экономической сущностью интереса, его общественной оценкой и необходимостью защиты слабейшей стороны.
Рассматриваемые отношения регулируются различными нормами, но
их характеризует одно общее качество: в каждом случае обязательство
возникает из односторонних действий лица (которое условно может быть
обозначено как «призвавший»), публично обещавшего награду, публично
объявившего конкурс или организовавшего проведение игр (пари). «Призвавшее» лицо в каждом случае назначает условия, определяет порядок
выполнения данных условий для определенного или чаще неопределенного
круга лиц, которые после выполнения ими названных условий (или при наступлении обусловленных обстоятельств) имеют право на получение вознаграждения со стороны «призвавшего». Лицо, принявшее условия, действовавшее в соответствии с ними и, следовательно, претендующее на получение
вознаграждения, может быть условно обозначено как «отозвавшееся».
107
«Отозвавшийся» заранее неперсонифицирован (кроме варианта проведения закрытого конкурса), но «призвавший» может ограничить круг
лиц, для которых делается объявление (например, конкурс объявляется
среди физических лиц определенного возраста или жителей конкретного
региона).
Таким образом, общая схема отношения представляется следующей:
«призвавший», заинтересованный в совершении обусловленных действий
со стороны чаще всего неопределенного круга лиц, делает об этом публичное объявление с указанием условий и обещанием вознаграждения для
«отозвавшихся» лиц, действия которых будут соответствовать условиям
«призвавшего».
68.2. Действия в чужом интересе без поручения
Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться
исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных
намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам
дела заботливостью и осмотрительностью (ст. 980 ГК).
Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб
для заинтересованного лица.
Не требуется специально сообщать заинтересованному гражданину о
действиях в его интересе, если эти действия предпринимаются в его присутствии (ст. 981 ГК).
108
Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его
поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем
применяются правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было
устным (ст. 982 ГК).
Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто
их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным
лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц (ст. 983 ГК).
Действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица, а исполнение
обязанности по содержанию кого-либо – против воли того, на ком лежит
эта обязанность.
Как правило, право на вознаграждение за действия в чужом интересе
не возникает. Условием возникновения такого права в силу закона, обычая
делового оборота или договора является положительный результат действий в чужом интересе.
Если действия в чужом интересе заключаются в совершении сделки
с третьим лицом, то для перехода к заинтересованному лицу прав и обязанностей по такой сделке необходимо его прямое одобрение этой сделки
и отсутствие возражений со стороны третьего лица против замены лица в
обязательстве. В данном случае молчание третьего лица рассматривается
как выражение им согласия на перевод долга на заинтересованное лицо.
Контрольные вопросы
1. Что представляют собой обязательства из односторонних действий?
2. Какие общие черты обязательств из односторонних действий?
3. В чем заключаются действия в чужом интересе без поручения?
109
4. В каком случае к отношения сторон из действия в чужом интересе без
поручения применяются правила о договоре поручения или ином договоре?
5. Какое условие необходимо для возникновения права на вознаграждение за действия в чужом интересе?
Дополнительная литература
1. Калемина В.В.Договорное право: учеб.пособие / В.В. Калемина,
Е.А. Рябенко. – 5-е изд., испр. и доп. – М.:Омега-Л, 2009. – 256 с.
2. Белов В.А. Игры и пари как институт гражданского права // Закон. 1999. № 9, 10.
3. Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 5
(комплект из 2 книг). Издательство: Статут, 2006. – 1360 с.
РАЗДЕЛ XII. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТЕМА 69. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
69.1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его
возникновения
69.2. Ответственность за причиненный вред
69.3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
и недееспособными
69.4. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности
69.5. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина
69.6. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина
69.1. Понятие обязательства вследствие причинения вреда
и условия его возникновения
Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, относится к категории внедоговорных обязательств.
110
Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред,
выступает в обязательстве из причинения вреда в качестве кредитора, а
лицо, ответственное за причинение вреда, – в качестве должника.
Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на
фактические и юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом другому. Юридическим основанием служит закон,
охраняющий имущественное положение потерпевшего и предписывающий
причинителю возместить причиненный вред. Однако для возникновения
обязательства необходимы определенные условия:
1) наличие вреда;
2) противоправность поведения причинителя вреда;
3) причинная связь между противоправным поведением и вредом
(ст. 1064 ГК).
В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.
Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный
состав необходим, если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения
вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.
111
В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения
вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может
быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы
общества.
Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состоянии необходимой обороны
и крайней необходимости. Однако вопрос о наступлении ответственности
за вред, причиненный такими действиями, решается в ГК РФ по-разному
для каждого из них: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю
вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах
не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред (ст. 1066, 1067 ГК).
Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда.
Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит
возмещению. Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда.
69.2. Ответственность за причиненный вред
Непосредственный причинитель вреда не всегда совпадает с лицом,
ответственным за вред. Это возможно в случае причинения вреда гражда-
112
нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего законодательству акта государственного органа или органа
местного самоуправления. В этом случае вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. От имени казны выступают соответствующие финансовые органы, если иное не предусмотрено законодательством (ст. 1069 ГК).
Для отдельных государственных органов и должностных лиц ГК РФ
устанавливает специальные основания ответственности. Согласно этой
норме вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный
юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны РФ, а в случаях, предусмотренных
законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. Таким образом, специальный характер оснований ответственности заключается в отсутствии в их составе вины причинителя
вреда (ст. 1070 ГК).
Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается,
если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную
силу. Но возмещение вреда, причиненного при осуществлении правосудия,
не применяется в отношении возмещения вреда, причиненного действиями
113
или бездействием судьи в ходе гражданского судопроизводства, если он
издает незаконный акт или проявляет противоправное бездействие по вопросам, определяющим не материально-правовое, а процессуальноправовое положение сторон.
69.3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними
и недееспособными
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста
четырнадцати лет (малолетним), отвечает тот, под опекой кого несовершеннолетний находился в момент причинения вреда, а именно:
- за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине;
- если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной
защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу
закона является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред,
причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине
учреждения;
- если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под
надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за
вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении
надзора (ст. 1073 ГК).
Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных,
воспитательных, лечебных и иных учреждений по возмещению вреда,
причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним
114
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а
также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда
полностью или частично за счет самого причинителя вреда.
По достижении возраста от четырнадцати до восемнадцати лет несовершеннолетние самостоятельно несут ответственность за причиненный
вред на общих основаниях.
В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для
возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они
не докажут, что вред возник не по их вине.
Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это учреждение обязано возместить вред полностью
или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине.
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по
достижении причинившим вред совершеннолетия, либо в случаях, когда у
него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имуще-
115
ство, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком,
в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей (ст. 1075 ГК).
Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным,
возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним
надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Обязанность
опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор, по возмещению
вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его дееспособным. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда
обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе
принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда (ст. 1076 ГК).
Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами, возмещается самим причинителем вреда (ст. 1077 ГК).
Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии,
когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не
отвечает за причиненный им вред. Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить
116
обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда (ст. 1078 ГК).
Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам
привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Если вред причинен лицом, которое не
могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие
психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании
его недееспособным.
69.4. Ответственность за причинение вреда источником
повышенной опасности
Под источником повышенной опасности понимается деятельность,
осуществление которой создает повышенную опасность вследствие невозможности всеобъемлющего контроля над ней со стороны человека,
– использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; строительная и иная связанная с нею деятельность и др.
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных
средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, ес-
117
ли не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК).
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо
или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на
праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной
опасности и т.п.).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред,
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его
обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может
быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК).
Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях.
69.5. Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет определенный круг лиц, для которых потерпевший являлся кормильцем,
118
т.е. лица, для которых заработок (доход) кормильца являлся основным источником средств к существованию.
К этим лицам относятся:
- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
- ребенок умершего, родившийся после его смерти;
- один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от
его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами,
не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
- лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий
и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и
ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет
право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
Вред возмещается:
- несовершеннолетним – до достижения возраста восемнадцати лет;
- учащимся старше восемнадцати лет – до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати
трех лет;
- женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет – пожизненно;
- инвалидам – на срок инвалидности;
- одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому
уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками,
119
братьями и сестрами, – до достижения ими возраста четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья (ст. 1088 ГК).
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью
кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода)
умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. Размер подлежащего возмещению утраченного
потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья
либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты
потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются
все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые
подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное
пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или
отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар
включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой
инспекции. Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода)
за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья,
на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда
работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход)
подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за факти-
120
чески проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению
здоровья, на число этих месяцев.
Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения
ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения,
улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата
по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую
работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при
определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только
заработок (доход), который он получил или должен был получить после
соответствующего изменения.
При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов
умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при
жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты. При
определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как
до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия,
получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:
- рождения ребенка после смерти кормильца;
- назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым
уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Законом или договором может быть увеличен размер возмещения
(ст. 1089 ГК).
121
В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда,
обязанность по его возмещению переходит к его наследникам в пределах
стоимости наследственного имущества.
При реорганизации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью,
обязанность по выплате соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же предъявляются требования о возмещении вреда. В случае
ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке
ответственным за вред, причиненный жизни или здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными правовыми актами
(ст. 1093 ГК).
69.6. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина
Здоровье человека является личным неимущественным благом, принадлежащим ему от рождения. Причинение вреда жизни и здоровью может
вызвать негативные имущественные последствия для потерпевшего.
В результате травмы, увечья, профессионального заболевания или
иного повреждения здоровья убытки гражданина могут выражаться в утраченном заработке (доходе) и дополнительных расходах, связанных с таким повреждением. Вред, причиненный здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей, возмещается по правилам ГК РФ об обязательствах из причинения
вреда, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер
ответственности.
При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещаются утраченный потерпевшим заработок (доход), который
122
он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные
расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение (ст. 1085 ГК).
При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не учитываются и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты
им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим
профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной
трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты
его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам (подряда, поручения, комиссии и т.п.) как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом, а также доходы от предпринимательской деятельности.
Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается
путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев
123
работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. Если
потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления
общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.
Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо
исключаются из подсчета при невозможности их замены (ст. 1086 ГК).
Если потерпевшим в результате повреждения здоровья является несовершеннолетний, не достигший четырнадцати лет (малолетний) и не
имеющий заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред,
обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья. По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае
причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное
за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой
или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации.
Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний
имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но
не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по РФ (ст. 1087 ГК). После
начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого
был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера возна-
124
граждения, установленного по занимаемой им должности, или заработка
работника той же квалификации по месту его работы.
В случае смерти гражданина, ответственного за причинение вреда,
обязанность по его возмещению переходит к его наследникам в пределах
стоимости наследственного имущества.
Контрольные вопросы
1. Что подлежит возмещению за вред, причиненный жизни и здоровью?
2. Кто будет отвечать за вред, причиненный в состоянии крайней
необходимости?
3. Кто будет отвечать за вред, причиненный недееспособным?
4. Какие последствия причинения вреда недостатками товаров, работ, услуг?
5. В чем особенности института компенсации вреда?
Дополнительная литература
1. Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником
повышенной опасности // Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005.
2. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: Анализ и комментарий законодательства и судебной практики. Изд. 3-е. М., 2004.
3. Ярошенко К.Б. Обязательства вследствие причинения вреда // Гражданское право России. Обязательственное право. Курс лекций. М., 2004.
4. Маковский А.Л. Гражданская ответственность государства за акты
власти // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика / Отв.
ред. А.Л. Маковский. М., 1998.
5. Махиборода М.Н. Гражданско-правовая ответственность в случае
авиакатастрофы: понятие, сущность и источники // Транспортное право.
2008. - № 4.
125
ТЕМА 70. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Согласно ст. 1102 ГК под неосновательным обогащением понимается приобретение или сбережение имущества без установленных законом,
иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица (потерпевшего).
Случаи неосновательного обогащения нередки и возникают в отношениях как предпринимателей, так и граждан. Примерами являются получение незаказанного товара, повторная оплата услуг, использование для
собственных нужд чужого имущества, например строительных материалов, погашение задолженности третьих лиц и т.д.
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). При этом имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в
том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения.
До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность
(ст. 1102, 1104 ГК).
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его
приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением
126
стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. Лицо,
неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где
оно происходило (ст. 1105 ГК).
Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом
принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего
или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления
прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право (ст. 1106 ГК).
Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество,
обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые
оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени,
когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.
При этом на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени,
когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности
получения или сбережения денежных средств (ст. 1107 ГК).
При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества и возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от
потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание
и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить
доходы с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату (ст. 1108 ГК).
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
127
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия,
стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве
средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что
лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства
либо предоставило имущество в целях благотворительности (ст. 1109 ГК).
Контрольные вопросы
1. В чем сущность неосновательного обогащения?
2. Какие последствия неосновательного обогащения?
3. Что должен сделать приобретатель в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество?
4. Что приобретатель вправе требовать от потерпевшего при возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества?
5. В каких случаях неосновательного обогащения возврату не подлежит?
Дополнительная литература
Ушивцева Д. А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Вопросы теории и практики. Издательство: Статут, 2008. – 336 с.
128