Справочник от Автор24
Поделись лекцией за скидку на Автор24

Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ

  • 👀 1814 просмотров
  • 📌 1784 загрузки
Выбери формат для чтения
Статья: Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Конспект лекции по дисциплине «Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ» pdf
АНО ВПО «Региональный финансово-экономический институт» Гражданское право (Третья лекция) ______________________________ http://elearning.rfei.ru 1 СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВА 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ .............................................................................. 3 ГЛАВА 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ................................................................ 12 ГЛАВА 15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. .......... 22 ГЛАВА 16. ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА............................... 39 ГЛАВА 17. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ............................. 48 2 ГЛАВА 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ Договор аренды Это договор имущественного найма, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное владение и пользование за определенную плату. При этом плоды, доходы, продукция, полученные арендатором, являются его собственностью. Объектами аренды могут быть:  земельные участки;  здания, сооружения или их части;  предприятия;  оборудование;  транспортные средства;  другие не потребляемые вещи. Форма договора — письменная, если договор заключается на срок более года и если в нем участвует юридическое лицо. В договоре должна быть дана четкая характеристика имущества, сдаваемого в аренду. Если это аренда с последующим выкупом (переходом права собственности к арендатору), то договор заключается в форме, предусмотренной для купли-продажи. По общему правилу аренда недвижимости подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 609). Срок договора определяется сторонами. Согласно старому ГК это было существенное условие договора (если срок в договоре отсутствовал, то он был ничтожен), теперь же — это факультативное условие. То есть договор аренды может быть бессрочным, хотя для отдельных видов аренды закон требует определения срока либо сам устанавливает предельный срок, как, например, для проката. Стороны в каждом конкретном случае вправе сами устанавливать не только срок, но и процедуру расторжения договора. Если же эта процедура не установлена, то действуют диапозитивные восполняющие нормы ГК (сторона — инициатор расторжения предупреждает контрагента за один месяц, а при аренде недвижимости — за три месяца). 3 Арендодатель и его обязанности Арендодателем может быть собственник имущества или лицо, управомоченное законом или собственником. Арендодатель обязан: 1. Предоставить арендатору имущество в надлежащем состоянии (п. 1 ст. 611 ГК); 2. Передать арендатору принадлежности и документы (техпаспорт, сертификат качества), если договором не предусмотрено иное. Если это обязательство нарушено, то арендатор вправе потребовать его исполнения либо расторжения договора и возмещения убытков; 3. Отвечать за недостатки сданного в аренду имущества, даже если во время заключения договора он и не знал об этих недостатках. При обнаружении недостатков арендатор вправе (один из вариантов):  удержать сумму понесенных им расходов, связанных с приведением в порядок имущества;  потребовать непосредственного возмещения расходов на устранение недостатков либо соразмерного уменьшения арендной платы;  потребовать безвозмездного устранения недостатков имущества;  потребовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков. Примечание. Арендатор обязан удовлетворить одно из этих требований либо согласно ч. 3 п. 1 ст. 612 ГК произвести замену имущества, если такое возможно. Он не отвечает только за те недостатки, которые были оговорены при заключении договора или были обнаружены арендатором во время осмотра. 4. Производить за свой счет капитальный ремонт имущества. Если это не соблюдается, то арендатор вправе (один из вариантов):  сам произвести капремонт и взыскать его стоимость с арендодателя либо вычесть ее из арендной платы;  потребовать уменьшения арендной платы;  потребовать расторжения договора и возмещения убытков. 4 Арендатор и его обязанности Арендатором может быть любое физическое или юридическое лицо, а также государство. Арендатор обязан:  своевременно вносить плату за пользование имуществом (вопросы арендной платы регулируются ст. 614 ГК);  пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора и назначением имущества;  поддерживать имущество в исправном состоянии, производить текущий ремонт. Примечание. Если арендатор существенно нарушает хотя бы одну из этих обязанностей, арендодатель вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков. Но он может прибегнуть и к другим способам. Например, если арендатор задерживает внесение арендной платы, то арендодатель может потребовать ее досрочного внесения за очередной срок. Однако он не вправе требовать досрочного внесения арендной платы более чем за два срока подряд, если это не предусмотрено договором (ст. 622).  при прекращении договора — вернуть имущество арендодателю в том же состоянии, в котором он его получил, с учетом амортизации. Права третьих лиц на арендованное имущество. В отличие от договоров купли-продажи передача в аренду имущества, обремененного правами третьих лиц (сервитутом, залогом, рентой и т. д.), вполне допустима. Более того, передача в аренду имущества никоим образом не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на него (ч. 1 ст. 613). Арендодатель просто обязан предупредить арендатора, если же он этого не сделает, то последний вправе требовать уменьшения арендной платы или расторжения договора и возмещения убытков. Изменение сторон (как на стороне арендодателя, так и на стороне арендатора) само по себе не является основанием для прекращения договора аренды. Только в том случае, если договор был заключен, исходя из личных качеств арендатора, в случае его смерти или реорганизации правопреемнику можно отказать. Но опять же все зависит от соглашения сторон. 5 Улучшения арендованного имущества являются собственностью арендатора, если произведены им самим (или за его счет), причем с согласия арендодателя. При этом они должны быть отделимы от самого имущества. Если эти улучшения неотделимы от имущества, то арендатор может потребовать возмещения стоимости улучшений, но опять же лишь в том случае, если на эти улучшения было согласие арендодателя. Улучшения не подлежат возмещению, если на них не было согласия арендодателя. Они являются собственностью арендодателя, если были произведены за счет амортизационных отчислений от этого имущества. Аренда с последующим выкупом оформляется по правилам договора купли-продажи, хотя это наглядный пример смешанного договора. Есть два варианта перехода арендованного имущества в собственность арендатора (п. 1 ст. 624):  по истечении срока аренды;  до истечения срока, если арендатор внес всю сумму выкупной цены, определенной в договоре. Если же договором не был предусмотрен последующий выкуп, то возможно заключение дополнительного соглашения. Выплаченная к тому времени арендная плата может быть зачтена в выкупную цену. Но согласно п. 3 ст. 624 ГК закон может устанавливать запрет выкупа арендованного имущества (например, имущество, которое может находиться исключительно в государственной собственности). Субаренда (п. 2 ст. 615) бывает двух видов:  поднаем — сдача арендованного имущества в субаренду без передачи прав арендатора субарендатору;  перенаем — сдача в субаренду имущества с передачей прав и обязанностей перед арендодателем субарендатору. Оба варианта возможны только с согласия арендодателя. Также в обоих случаях возможна передача арендатором имущества субарендатору на безвозмездной основе. 6 Договор субаренды является полностью зависимым от договора аренды. Срок договора субаренды не может превышать срок основного договора. Если договор аренды расторгается или признается недействительным, то и договор субаренды расторгается или признается недействительным. Правда, в этом случае субарендатор имеет право заключения с арендодателем договора напрямую на оставшийся срок до истечения субаренды. Договор заключается на условиях прекращенного договора аренды (п. 1 ст. 618). Для отдельных видов договоров аренды действуют все эти правила, но с некоторыми поправками. Прокат Данный вид аренды регулируется как ГК, так и законодательством о защите прав потребителей. Большинство норм, регулирующих прокат, императивны. Субъекты договора. Арендодателем может быть коммерческое юридическое лицо или предприниматель, имеющие лицензию. Арендатором является только физическое лицо, использующее это имущество для потребительских целей. Форма договора. Договор обязательно заключается в письменной форме и является публичным. Срок — только до одного года. Бессрочного проката быть не может. Отсутствует и преимущественное право арендатора на возобновление аренды. Арендатор может расторгнуть договор досрочно, письменно предупредив об этом арендодателя не менее чем за 10 дней. Арендная плата — платежи в твердой сумме, вносимые периодически или единовременно. Если арендатор задолжал, то эта задолженность взыскивается на основе исполнительной надписи нотариуса. Капитальный и текущий ремонт – обязанность арендодателя. Не допускаются:  субаренда;  передача арендатором имущества в безвозмездное пользование; 7  внесение этого имущества в хозяйственные товарищества и общества, а также в производственные кооперативы в качестве имущественного вклада или паевого взноса. Аренда транспортных средств (ТС) 1. С экипажем. Предоставляется ТС во временное владение и пользование, а также услуги по управлению и технической эксплуатации. 2. Без экипажа. Управление и техническая эксплуатация осуществляются арендатором. На нем же лежит и ответственность за причиненный ТС вред. Договор заключается в простой письменной форме. Как и в договоре проката, не действуют правила о возобновлении договора, о заключении договора на неопределенный срок, а также о преимущественном праве арендатора на заключение договора на новый срок. Аренда зданий и сооружений По данному договору права по владению и пользованию передаются как на целые здания (сооружения), так и на их части. Форма договора — письменная. Государственная регистрация необходима только при заключении договора на срок более одного года. Арендатору вместе с правами на арендуемое здание или сооружение передаются права (право временного владения и пользования) на ту часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью, причем это происходит даже в том случае, если арендодатель сам не является собственником земельного участка. Если собственник земли меняется, то это также никак не влияет на данное право. Передача здания и сооружения арендатору, как и возврат его назад, производится по передаточному акту. Аренда предприятия Предприятие — это имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому арендатору во временное владение и пользование предоставляются:  земельный участок, здания (сооружения), если они находятся в собственности предприятия, а не арендуются им; 8  оборудование, т. е. движимое и недвижимое имущество, входящее в его состав;  запасы сырья, топлива, материалов, т. е. оборотные средства;  право пользования землей, водой, зданиями, оборудованием, т. е. имущественные права предприятия;  исключительные права арендодателя, т. е. права на фирменный знак, символику и т. д.;  к арендатору переходят также все права требования к должникам, но на него переводятся и долги предприятия (правда, только на время аренды). Но права арендодателя, полученные на основании лицензии, арендатору не передаются. Обязательна государственная регистрация договора (п. 2 ст. 658). Кроме договора оформляется передаточный акт. Все остальные нормы, регулирующие обязанности сторон, диспозитивные, поэтому многое зависит от соглашения сторон. Финансовая аренда (лизинг) Это новый вид аренды, который возможен лишь в предпринимательской деятельности. Регулируется Гражданским кодексом и Федеральным законом «О лизинге» от 29.10.98 г. № 164-ФЗ. Объект лизинга — как движимое, так и недвижимое имущество, т. е. любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и природных объектов, а также имущественных прав. Предмет договора — лизингодатель (арендодатель) обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем (арендатором) имущество у продавца и предоставить арендатору во временное владение и пользование для предпринимательских целей с последующим выкупом. По общему правилу продавца определяет арендатор, но может и сам покупатель — это зависит от условий договора. Договор безвозмездного пользования (ссуды) Согласно данному договору одна сторона (ссудодатель) обязуется передать вещь другой стороне (ссудополучателю) в безвозмездное пользование, а последний обязуется вернуть ее в надлежащем состоянии. Здесь по аналогии закона могут приме- 9 няться общие положения об аренде, если они не противоречат сути договора ссуды. Ссудодатель — собственник имущества или лицо, управомоченное на то собственником или законом. Ссудополучатель — любое лицо, не являющееся учредителем, руководителем, участником коммерческой организации, являющейся ссудодателем (п. 2 ст. 690). Права третьих лиц не прекращаются при передаче этой вещи в безвозмездное пользование. Только ссудодатель должен предупредить об этом получателя ссуды. Обязанности ссудодателя:  предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям договора;  предоставить вместе с вещью принадлежности и документацию, если договором не предусмотрено иное. Примечание. Неисполнение этих двух обязанностей дает право ссудополучателю требовать расторжения договора и возмещения убытков.  в случае наличия у вещи недостатков ссудодатель обязан предупредить об этом ссудополучателя и оговорить это в договоре. Обязанности ссудополучателя:  поддерживать вещь в исправном состоянии;  осуществлять текущий ремонт, если договором не предусмотрено иное;  несет риск случайной гибели или повреждения, если: 1) он использовал вещь не по назначению или передал третьему лицу без согласия ссудодателя; 2) мог спасти вещь, но пожертвовал ею ради спасения собственной. Основания прекращения действия договора:  если срок истек;  если срок не был указан, то каждая из сторон может отказаться от договора, известив контрагента за один месяц (п. 1 ст. 699); 10  в случае смерти ссудополучателя или его ликвидации как юридического лица (ст. 701), если иное не предусмотрено договором. 11 ГЛАВА 14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ Подряд Согласно ст. 702 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по поручению другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу в определенный срок и сдать ее результат заказчику, который обязуется принять ее и оплатить. Виды подряда:  бытовой;  строительный;  на выполнение проектных и изыскательских работ;  подряд для государственных нужд. Субъекты договора:  подрядчик — любые физические и юридические лица, обладающие лицензией;  заказчик — любые физические и юридические лица, а также государство. Юридическая природа договора подряда: договор является двустороннеобязывающим, возмездным, консенсуальным. Существенные условия договора подряда: 1) предмет договора, т. е. результат работ. Это может быть как конкретная вещь, так и проектная документация либо изыскание, т. е. любая работа, имеющая конкретный результат, в том числе переработка старой вещи. При этом подрядчик передает заказчику не только саму вещь, но и имущественное право на нее; 2) сроки выполнения (ст. 708). Сроки могут быть начальные, конечные и промежуточные; 3) цена договора (ст. 709). Определяется либо в самом договоре, либо путем составления сметы (приблизительной или твердой); 4) качество (ст. 721). Может быть как существенным, так и факультативным условием. Принципы договора подряда:  подрядные работы по общему правилу выполняются иждивением подрядчика, т. е. его силами, средствами и материалами (п. 1 ст. 704). В некоторых случаях (ст. 713) в соот12        ветствии с условиями договора материалы могут принадлежать заказчику, который тогда и будет нести ответственность за их качество. Если в этом случае материалы окажутся недоброкачественными, что сразу обнаружить было невозможно, то заказчик обязан по окончании работ все равно заплатить подрядчику по договору, т. е. в соответствии с первоначально составленной сметой; принцип риска (ст. 705). Имеется в виду риск случайной гибели, порчи, повреждения: а) материалов, предназначенных для производства работ, — при этом риск несет та сторона, которая их предоставила, если подрядчик вольно или невольно не способствовал этому; б) результата работ — риск несет подрядчик до приемки заказчиком. Однако обе эти нормы диспозитивны, т. е. договором могут быть установлены иные условия; принцип экономии, т. е. выполнение подрядных работ с экономией (ст. 710). По общему правилу эта сэкономленная сумма остается у подрядчика, если только такая экономия не сказалась на качестве работ. Договором может быть предусмотрен порядок распределения сэкономленных средств между подрядчиком и заказчиком; предупреждение подрядчиком заказчика о некоторых обстоятельствах (например, о неблагоприятных последствиях работ) (ст. 716); принцип содействия заказчика подрядчику в исполнении заказа (ст. 718); принцип исполнения заказчиком встречных обязанностей (ст. 719). Например, если заказчик не предоставляет материал, то подрядчик вправе не приступать к работам. Приемка работ тоже является встречной обязанностью (ст. 720). Права и обязанности сторон Обязанности подрядчика: выполнить работу в срок и передать ее результат заказчику; передать заказчику информацию (ст. 726),т. е. определенную техническую документацию, правила эксплуатации и т. д.; 13             в случае отказа от исполнения работ передать заказчику имущество или компенсировать его стоимость, если оно не сохранилось в натуре. Права подрядчика: требовать оплаты работ (ст. 711). В случае неоплаты подрядчик может удержать результат работы; требовать от заказчика содействия в исполнении подрядных работ, в том числе исполнения встречных обязанностей; требовать от заказчика осуществления приемки работы. В случае неисполнения этого (после истечения месяца и двукратного предупреждения заказчика в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК) подрядчик может продать результат работы третьему лицу, а вырученные средства поместить в депозит нотариуса или суда на имя заказчика. При этом подрядчик вычтет из них все причитающееся ему по договору, а также понесенные им расходы на оформление сделки куплипродажи; право сохранения у себя сэкономленных средств, если заказчик не докажет, что эта экономия привела к ухудшению качества. Ответственность подрядчика: за нарушение срока выполнения работ; за ненадлежащее качество материалов (если это его материалы); за несохранение материала заказчика; за ненадлежащее качество работы. Обязанности заказчика: предоставить подрядчику материалы, если это предусмотрено договором; оказывать подрядчику содействие и надлежащим образом выполнять встречные обязанности (ст. 718-719); принять работу, осмотрев ее результаты (ст. 720). Осмотр нужен для обнаружения недостатков. Если не было осмотра, то и претензии потом заказчик предъявлять не вправе. Но недостатки могут быть и скрытые — в этом случае в до- 14 говоре целесообразно оговорить сроки предъявления претензий;  оплатить работу. Права заказчика:  проверять ход и качество работы (ст. 715). Но он не может вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;  заказчик может отказаться от договора и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе;  в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком договора заказчик может либо отказаться от договора, либо поручить работу другому лицу, но за счет подрядчика. И в первом, и во втором случае заказчик сохраняет право на возмещение убытков (п. 3 ст. 715);  вправе по иным причинам отказаться от исполнения договора, но обязан уплатить подрядчику за выполненную часть работ, хотя в этом случае подрядчик может требовать оплаты всей работы в счет возмещения убытков. Ответственность заказчика:  за уклонение от приемки результата работ, т. е. за просрочку исполнения договора;  за отказ в содействии подрядчику;  за неисполнение встречных обязанностей. Субподряд Если на стороне подрядчика выступает несколько лиц, так как один подрядчик не в состоянии сам осуществить все работы, то определяется генеральный подрядчик, который выступает стороной договора подряда, а следовательно — несет всю ответственность перед заказчиком. Субподрядчики (непосредственные исполнители работ) не являются субъектами подрядного договора. Они участвуют в договоре субподряда, который заключают с генподрядчиком, который выступает в данном договоре в качестве заказчика. 15 Однако заказчик и субподрядчик могут заключить прямой договор, но только с согласия генерального подрядчика. Это будет обычный двусторонний договор подряда. Кроме того, заказчик в соответствии с п. 4 ст. 706 ГК может заключить договор с иными подрядчиками для выполнения отдельных видов работ на этом же объекте. Но сделать это он может только с согласия генерального подрядчика. Ответственность субподрядчиков перед генподрядчиком (заказчиком) может быть долевой при делимости предмета договора либо солидарной, если предмет договора неделим. Строительный подряд Это один из видов договора подряда, на который распространяются общие положения ГК, регулирующие подрядные отношения. Однако данному виду подряда присущ целый ряд особенностей, на которых необходимо остановиться подробнее. 1. Первая особенность касается субъектов. Подрядчиками могут быть юридические лица и предприниматели, имеющие соответствующие лицензии. Заказчиками являются те же лица, но с условием, что результат подрядных работ будет направлен на предпринимательские, а не на личные (бытовые) цели. 2. Предметом договора может быть как строительство новых, так и капитальный ремонт уже существующих зданий и сооружений. 3. Все убытки, связанные с приостановкой работ, ГК возлагает на заказчика. Но он может быть освобожден от возмещения и сам потребовать возмещения ущерба, если докажет, что не было необходимости приостанавливать работы. 4. Кроме договора оформляется техническая документация, в которой определяются объем и содержание работ. Стоимость работ определяется в смете, которая тоже относится к технической документации (п. 1 ст. 743). Состав и содержание технической документации определяются в договоре строительного подряда (п. 2 ст. 743). Инициатором внесения изменений в техдокументацию может быть подрядчик (п. 3,4 ст. 743). Заказчик тоже может инициировать изменения, но только при соблюдении следующих условий: а) если 16 при этом не меняется характер строительных работ; б) если увеличение расходов не превысит 10%. 5. Заказчик в строительном подряде наделяется некоторыми дополнительными обязанностями: а) предоставить земельный участок для строительства; б) предоставить необходимое имущество, в том числе помещения; в) осуществлять надзор и контроль за подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность (здесь это не его право, а обязанность). 6. Статья 750 ГК предусматривает сотрудничество и взаимопомощь сторон. Например, если одна из сторон обнаруживает препятствия, то именно она должна принять все меры для их устранения. 7. Статья 751 возлагает на подрядчика обязанность соблюдения экологических норм, хотя это и противоречит Закону «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», согласно которому за экологию отвечает инвестор, т. е. заказчик. 8. Прием работ может осуществляться как самостоятельно заказчиком, так и с участием государственной комиссии, если это предусмотрено законом. Последнее необходимо в тех случаях, когда сооружаются объекты общественной значимости. 9. Возможен субподряд. Бытовой подряд Этому виду подряда тоже присущ ряд особенностей, отличающий его от других видов подрядных работ. 1. Подрядчиком (обязанной стороной) может быть либо коммерческое юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, а заказчиком (управомоченной стороной) — только физическое лицо. 2. Предметом договора может быть работа, предназначенная для удовлетворения личных (бытовых) потребностей заказчика. 3. Договор заключается по общему правилу на предприятиях бытового обслуживания, в письменной форме (например, квитанция). Но он может быть заключен и по месту жительства гражданина. 17 Подавляющее большинство норм, регулирующих бытовой подряд, императивны в целях защиты интересов заказчика (потребителя). Бытовой подряд регулируется не только ГК, но и Законом «О защите прав потребителя». 5. Договор бытового подряда всегда является публичным. 6. Субподряд не допускается, хотя договор и может быть исполнен не подрядчиком, а третьим лицом, при обязательном согласии заказчика. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ Субъекты — заказчик и подрядчик (проектировщик или изыскатель). Предмет договора — техническая документация или изыскательские работы. Данному виду подряда присущ целый ряд особенностей. 1. Заказчик должен передать подрядчику задание, а также исходные данные, необходимые для работы (п. 1 ст. 759). 2. Заказчик должен использовать документацию или результаты изысканий только для целей, предусмотренных договором, не передавая ее третьим лицам и не разглашая ее содержание без согласия подрядчика. 3. Подрядчик также обязан хранить тайну, т. е. не передавать третьим лицам информацию без согласия заказчика. 4. Заказчик должен возместить подрядчику все дополнительные расходы. 5. Подрядчик должен согласовывать готовую техническую документацию или результаты изысканий с заказчиком, а при необходимости — с иными органами (государственными или местного самоуправления). 6. Если третье лицо предъявило к заказчику претензии в связи с недостатками документации или изыскательских работ, то заказчик имеет право привлечь подрядчика к участию в деле. 7. Возможен субподряд. Подрядные работы для государственных нужд 1. Заказчиком является госзаказчик, в качестве которого может выступать государственный орган или управомоченная им организация (например, федеральное казенное предприя4. 18 тие). Подрядчиком может быть юридическое лицо или гражданин. 2. Договор называется госконтрактом. Основания и порядок его заключения аналогичны договору поставки для государственных нужд. То есть ст. 527, 528 применяются в данном случае по аналогии закона. 3. Предметом госконтракта являются строительные, проектные, изыскательские работы. 4. Существенные условия госконтракта: объем, стоимость работ, сроки, размер и порядок финансирования, способы обеспечения исполнения обязательств (п. 1 ст. 766). Договоры НИОКРа НИОКРом называются договоры на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Они во многом схожи с подрядом (подрядные нормы даже применяются по аналогии закона), но в то же время имеет место ряд существенных отличий. Например, они отличаются от договоров подряда своим предметом. Если в подряде предметом договора является результат работ, то в НИОКРе — сама работа, так как результата может вообще не быть по не зависящим от сторон причинам. Кроме того, подрядчик в данном случае именуется исполнителем, а третье лицо может привлекаться к исполнению договора лишь в исключительных случаях и с согласия заказчика. Иначе распределяются и риски. По общему правилу риск неисполнения договора всегда несет заказчик. Если становится очевидно, что договор исполнить невозможно по не зависящим от сторон обстоятельствам, что довольно часто встречается в НИОКРе, и дальнейшее исполнение договора бессмысленно, то:  в случае, если это договор на проведение научных исследований, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до момента выяснения невозможности исполнения, если договором не предусмотрено иное (ст. 775);  если это опытно-конструкторские и технологические работы, то заказчик обязан оплатить только понесенные ис19 полнителем затраты, если договором не предусмотрено иное (ст. 776). Такой более жесткий вариант для исполнителя объясняется тем, что в этом договоре результат хоть и не является обязательным, но подразумевается. Если же работы привели к конкретному результату, то созданный исполнителем предмет является объектом интеллектуальной собственности, правовой режим которых определяется не вещным, а исключительным правом. Исполнитель патентует данный объект и приобретает тем самым исключительное право на него. Самой распространенной формой реализации этих исключительных прав является лицензионный договор. Патентообладатель выдает своему заказчику (по договору НИОКРа) или иному лицу лицензию, т. е. передает ему право пользования этим объектом. Сторонами этого договора являются лицензиар (патентообладатель, т. е. изобретатель) и лицензиат (пользователь). Договор заключается в письменной форме и всегда является возмездным. Платежи бывают двух видов (хотя возможна и их комбинация):  паушальная сумма (т. е. твердая сумма, определяемая договором);  роялти — процент от прибыли пользователя. Виды лицензий:  простая — лицензиар вправе сам использовать объект, а также выдавать лицензию другим лицам;  исключительная — лицензиар передает лицензиату все права на объект или часть объекта. Иные лица, включая самого лицензиара, этих прав лишены. Возможна сублицензия;  полная — то же самое, что и исключительная лицензия, но право монопольного использования переходит к лицензиату на весь объект и только на определенный срок, по истечении которого все права на объект возвращаются патентообладателю (лицензиару). Сублицензия также возможна;  обязательная — выдается тогда, когда в объекте использовано изобретение третьего лица, уже запатентованное ранее; 20  открытая — патентное ведомство публикует заявление патентообладателя (которое он не может отозвать) о предоставлении любому лицу права пользования объектом. В заявлении излагаются условия договора, за исключением условия о платежах. Лицо, пожелавшее приобрести право пользования, заключает с патентообладателем лишь соглашение о платежах. Круг пользователей (лицензиатов) в данном случае не ограничен;  принудительная — выдается на основании решения патентного суда, если промышленный образец не используется в течение пяти лет, а полезная модель – в течение трех лет. Авторские лицензионные договоры. В результате осуществления договора НИОКРа могут быть созданы и объекты авторского права. По авторским лицензионным договорам передается только имущественное право на произведение, а не само авторское (исключительное) право. Стороной договора могут быть не только авторы, но и их правопреемники. Известны два вида авторских договоров:  договор заказа (на создание произведения);  договор использования объекта авторского права. Ноу-хау — полезная неохраняемая (что отличает ее от объектов авторского и патентного права) информация, принадлежащая гражданину или юридическому лицу. Она может быть не обязательно технической, но и организационной или любой другой. Эта информация также может быть получена в процессе исполнения договора НИОКРа. Таким образом, у владельца ноу-хау нет патента, т. е. нет исключительного права. Ноу-хау передается но договору куплипродажи, как и любая информация. В случае ее незаконного получения третьими лицами последние несут имущественную ответственность в соответствии с нормами Гражданского кодекса. 21 ГЛАВА 15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. Совместная деятельность Договор возмездного оказания услуг Этот договор во многом схож с подрядом, только предметы у них различные. По данному договору можно оказывать медицинские, образовательные, консультационные, туристические и иные услуги, зато нельзя осуществлять строительство, бытовой ремонт, проектные и изыскательские работы, являющиеся предметом подряда (см. п. 2 ст. 779). Кроме того, субъекты договора называются заказчиком и исполнителем, как в НИОКРе. Правовое регулирование возмездного оказания услуг осуществляется согласно ст. 783 ГК в соответствии с нормами, регулирующими договоры подряда и бытового подряда по аналогии закона, если они не противоречат ст. 779-782 ГК. Наряду с этим договору возмездного оказания услуг присущ целый ряд особенностей, отличающих его от подряда:  по общему правилу исполнитель оказывает услуги лично. Он может поручить исполнять заказ третьему лицу, но только в том случае, если это предусмотрено договором (либо дополнительным соглашением), простого извещения заказчика недостаточно;  в случае невозможности исполнения договора по вине заказчика услуги по общему правилу подлежат оплате в полном объеме. Если же никто в этом не виноват, то заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. Эти нормы диспозитивны;  в случае отказа одной из сторон от выполнения договора: а) заказчик обязан возместить исполнителю все понесенные им расходы; б) исполнитель должен возместить заказчику все убытки. Обе эти нормы императивны. Таким образом, норма о недопустимости одностороннего отказа от исполнения договора, содержащаяся в ст. 310 ГК, на данный договор не распространяется. Для него тем же ГК предусмотрен четкий механизм выхода из подобной ситуации. В данном случае важно еще не путать односторонний отказ от исполнения договора и невозможность исполнения договора. 22 Договор перевозки На основании этого договора осуществляется перевозка грузов, пассажиров и багажа. Общие условия перевозки определяются Гражданским, Воздушным и иными кодексами, иными законами, транспортными уставами и правилами перевозки. Стороны договора — отправитель и перевозчик. Предмет договора — перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз до пункта назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за услугу установленную плату. Возможна также перевозка пассажиров. Форма договора — простая письменная. Кроме того, заключение договора перевозки подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накпадной (коносамента или иного документа на груз). Виды перевозки:  перевозка грузов (см. абзац о предмете договора перевозки);  перевозка пассажиров. Предусматривает перевозку как самого пассажира, так и его багажа. Заключение договора удостоверяется билетом и багажной квитанцией;  фрахтование (чартер). Предусматривает перевозку грузов, пассажиров, багажа путем предоставления фрахтовщиком фрахтователю одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов. Форма договора — простая письменная;  прямое смешанное сообщение — комбинированные перевозки грузов, пассажиров и багажа на разных видах транспорта по единому транспортному документу;  транспортная экспедиция. По этому договору экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет клиента (грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза. В качестве дополнительных услуг могут выступать: получение требующихся для экспорта или импорта документов; выполнение таможенных и иных формально23 стей; проверка количества и состояния груза; погрузка и выгрузка груза; уплата таможенных и иных пошлин; хранение груза; получение груза в пункте назначения и др. Форма договора — простая письменная. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей, предусмотренных в договоре. Договор хранения Стороны договора — хранитель и поклажедатель. Первый обязуется хранить вещь, переданную ему другой стороной, и возвратить ее в целости и сохранности. По общему правилу договор является реальным. Но в случае если хранителем является юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица, являющиеся профессиональными хранителями, то в договоре может быть предусмотрена обязанность хранителя принять вещь на хранение в определенный срок (п. 2 ст. 886). Таким образом, обязанности у обеих сторон возникают в момент подписания договора. Передаваемые на хранение вещи могут смешиваться с однородными вещами того же качества другого поклажедателя. В этом случае ему возвращается обусловленное договором количество вещей того же рода и качества (ст. 890). Такое хранение называется обезличенным хранением (или хранением с обезличением). В случае передачи на хранение опасных вещей поклажедатель обязан предупредить об этом хранителя и получить его согласие. В противном случае при возникновении угрозы они могут быть уничтожены хранителем без возмещения убытков поклажедателю, который сам будет нести ответственность перед хранителем и другими поклажедателями в случае причинения вреда их имуществу. Третьему лицу вещь может быть передана на хранение только с согласия поклажедателя, за исключением форсмажорных обстоятельств. Причем в случае передачи вещи третьему лицу отвечает за них все равно первоначальный хранитель (ч. 3 ст. 895), если, конечно, поклажедатель не заключил с третьим 24 лицом отдельный договор хранения (тогда произойдет перемена лиц в обязательстве на стороне хранителя). По общему правилу хранитель не вправе пользоваться хранимой вещью, если только это не требуется для обеспечения ее сохранности или не противоречит условиям договора (ст. 892). Форма договора — письменная, если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо или если цена вещи превышает 10 МРОТ (ст. 161 ГК). Если договором предусмотрена обязанность хранителя принять вещь в определенный срок, то письменная форма обязательна. Если при возврате вещи возник спор относительно ее идентификации, то несоблюдение простой письменной формы не лишает обе стороны права ссылаться на свидетельские показания (п. 3 ст. 887). Документами являются: сохранная расписка, квитанция, свидетельство, номерной жетон, иные документы, подписанные хранителем. Права и обязанности сторон Обязанности хранителя:  обеспечить сохранность вещи. Для этого он обязан принимать все законные меры независимо от того, возмездный это договор или безвозмездный (ст. 891);  незамедлительно уведомить поклажедателя в случае необходимости изменения условий хранения (ч. 1 п. 1 ст. 893);  в случае повреждения вещи — возместить убытки в размере суммы, на которую понизилась ее стоимость. Если же вещь была целиком утрачена или утратила свои свойства, хранитель возмещает полную стоимость этой вещи (п. 2 ст. 902);  по первому требованию поклажедателя вернуть вещь, даже если срок хранения, предусмотренный договором, еще не истек;  вернуть вещь поклажедателю по окончании срока договора в том же виде и ту же самую, если только это не было хранение с обезличением (п. 1 ст. 900). Если за время хранения от этой вещи получены какие-либо плоды или доходы, то хранитель также обязан их вернуть (п. 3 ст. 900). 25             Права хранителя: уничтожить опасные вещи в случае отсутствия предупреждения со стороны поклажедателя, а также требовать в этом случае возмещения убытков (ст. 903); в случае просрочки уплаты за хранение может потребовать от поклажедателя немедленно забрать свою вещь и расторгнуть договор (п. 2 ст. 886); если договор прекращается досрочно, то может требовать выплаты соразмерной части вознаграждения, но только в случае, если не он является виновником его досрочного прекращения; имеет право требовать возмещения всех расходов на хранение, в том числе чрезвычайных. Чрезвычайных расходов только в случае, если он предупредил об этом поклажедателя и получил его согласие; в случае уклонения поклажедателя от получения назад вещи может после письменного предупреждения сам продать ее (если ее цена превышает 100 МРОТ, то может продать с аукциона), взять себе причитающееся вознаграждение и компенсацию расходов на совершение купли-продажи, а остальное передать поклажедателю (п. 2 ст. 899). Обязанности поклажедателя: предупредить хранителя об опасных свойствах переданной на хранение вещи; заплатить хранителю вознаграждение (п. 1 ст. 896); забрать вещь в предусмотренный договором срок, а в случае просрочки — заплатить хранителю за просроченный период (п. 4 ст. 896); возместить хранителю понесенные им необходимые расходы в случае, если хранение было безвозмездным (п. 2 ст. 897); возместить хранителю чрезвычайные расходы; возместить хранителю убытки (ст. 903). Права поклажедателя: в любое время может требовать прекращения хранения, а в случае ненадлежащего хранения — еще и возмещения убытков; 26  требовать возврата вещи по окончании срока, а также плодов и расходов, полученных за время хранения;  может отказаться от вещи в случае ее порчи, приведшей к изменению ее качества, и требовать компенсации ее стоимости и возмещения убытков (п. 3 ст. 902). Хранение на товарном складе Один из видов договора хранения. Стороны договора — товарный склад и товаровладелец. Обязательна письменная форма. Товарным складом называется организация, которая в качестве предпринимательской деятельности осуществляет хранение и оказание связанных с хранением услуг (ч 2 п. 1 ст. 907). Если склад принимает товары от любого владельца, то он называется складом общего пользования (ст. 908). Договор, заключаемый с этим складом, всегда является публичным. Если же склад принимает товар только от конкретных владельцев, то он называется специальным складом. Для данного вида хранения характерна большая самостоятельность хранителя (склада) в случае необходимости изменения условий хранения. Он сам принимает решение, а владельца товара лишь извещает об изменениях условий (п. 1 ст. 910). При хранении на товарном складе хранитель выдает один из следующих документов в подтверждение принятия товаров:  двойное складское свидетельство, которое выдается в случае принятия на хранение товара, обремененного правами третьих лиц. Конкретнее — это имущество, заложенное под обеспечение денежного обязательства (кредита). Такое свидетельство состоит из двух частей: варранта (залогового свидетельства) и именного простого складского свидетельства. Каждая из этих частей должна соответствовать условиям ст. 913 ГК, т. е. содержать все существенные условия договора. Это необходимо, так как их держателями являются разные лица: держателем варранта является кредитор товаровладельца, а держателем простого складского свидетельства — сам товаровладелец. Обе части являются ценными бумагами; 27  простое складское свидетельство на предъявителя. Выдается в случае, если на хранение передается имущество, не обремененное правами третьих лиц. Также является ценной бумагой;  складская квитанция — выдается в тех же случаях; ценной бумагой не является. Специальные виды хранения  В ломбарде (ст. 919-920).  В банке или в индивидуальном банковском сейфе (ст. 921922).  В камерах хранения (ст. 923).  В гардеробе (ст. 924).  В гостинице (ст. 925).  В порядке секвестра — хранение вещей, являющихся предметом спора. Хранителем в данном случае является третье лицо. Секвестр может быть договорным, если хранение осуществляется по инициативе самих спорящих сторон (п. 1 ст. 926), или судебным, если оно осуществляется по инициативе суда (п. 2 ст. 926). Договор страхования Определение договора дается в п. 1 ст. 927 ГК. Субъекты договора — страховщик (юридическое лицо, обладающее соответствующей лицензией) и страхователь (выгодоприобретатель). Форма страхования зависит от оснований заключения договора. Если договор заключается исключительно по инициативе страхователя, то страхование является добровольным, а если по инициативе закона, то обязательным. Обязательное страхование может быть государственным (объектами такого страхования могут быть жизнь, здоровье и имущество государственных служащих отдельных категорий; производится оно по общему правилу за счет государства) и негосударственным (объектом договора является имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении у юридических лиц, т. е. это государственное или муниципальное имущество). 28 Вид страхования зависит от его предмета - это может быть как имущественное, так и личное страхование. В последнем случае объектом страхования могут быть жизнь, здоровье физических лиц. Выделяется также страхование предпринимательского риска. Особенности договора страхования:  форма договора всегда письменная;  существенными условиями договора являются (ст. 942): а) характеристика события (страхового случая), при происшествии которого страхователь получает страховую выплату; б) размер страховой суммы; в) объект страхования; г) срок договора;  платой за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в определенный срок, является страховая премия (п. 1 ст. 929). Она устанавливается и регулируется органами государственного страхового надзора;  договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или ее первого взноса, т. е. он является реальным;  в случае досрочного отказа страхователя от договора уже выплаченная часть страховой премии возврату не подлежит, а страховщик имеет право на часть премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование (п. 3 ст. 958);  если это личное страхование (т. е. страхуется жизнь, здоровье, дожитие и т. д.), то замена застрахованного лица может быть произведена только с согласия страхователя и страховщика (п. 2 ст. 934, ч. 1 ст. 956);  при имущественном страховании страховщик может оспорить стоимость страхуемого имущества только в том случае, если он был умышленно введен в заблуждение страхователем (ст. 948);  страховой стоимостью является реальная стоимость имущества в момент заключения договора и в месте его нахождения; 29  ст. 965 ГК предусматривает возможность суброгации — перехода к страховщику права страхователя требовать возмещения ущерба в пределах страховой выплаты. Суброгация возможна только при имущественном страховании и при соглашении сторон;  при страховании предпринимательского риска страховой суммой являются предполагаемые убытки. Если они окажутся меньше суммы, указанной в договоре, то договор считается ничтожным в части, превышающей реальные убытки (п. 2 ст. 947);  ГК допускается неполное и дополнительное имущественное страхование (ст. 949, 950);  возможно сострахование (ст. 953). В этом случае на стороне страховщика выступает несколько лиц. Если их права и обязанности перед страхователем (или выгодоприобретателем) не определены, то они отвечают перед ним солидарно;  возможно и взаимное страхование (ст. 968);  ст. 964 ГК предусматривает основания освобождения страховщика от выплаты страховки;  срок исковой давности по спорам, вытекающим из имущественного страхования, составляет два года (ст. 966). Договор поручения Стороны — доверитель и поверенный. Поверенный обязуется совершить от имени и за счет доверителя определенные юридические действия, в том числе сделки, причем права по этой сделке возникают у доверителя. Договор может быть как срочным, так и бессрочным. Поверенный получает вознаграждение, предусмотренное в договоре. Если же оно не оговорено, то применяются нормы п. 1 ст. 424 ГК (общие положения о договорах). Если поверенный выступает в качестве коммерческого представителя доверителя, но не выполняет своих обязательств перед ним (например, не платит вознаграждения), то поверенный вправе удерживать вещи доверителя, оказавшиеся у него в результате этой коммерческой деятельности, у себя (п. 3 ст. 972). 30 В соответствии со ст. 975 ГК доверитель обязан выдать поверенному доверенность. Возможно передоверие (ст. 976). Исполнение поручений передается другому лицу, заместителю поверенного, но это возможно только в том случае, если такая возможность была оговорена в договоре или сложились чрезвычайные обстоятельства (ст. 187). Но в любом случае требуется согласие доверителя, который вправе отвести кандидатуру заместителя (ст. 976). Поверенный отвечает за действия заместителя перед доверителем. Если же заместитель был поименован в договоре, то в этом случае он сам будет отвечать перед доверителем за свои действия. Основания прекращения договора:  отмена поручения доверителем;  отказ поверенного исполнять свои обязанности. Оба эти случая возможны в любое время, а какое-либо соглашение сторон об отказе от этого права ничтожно (п. 2 ст. 977);  смерть доверителя или поверенного, признание одного из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;  ликвидация или реорганизация юридического лица, являющегося поверенным. Примечание. В случае смерти поверенного или ликвидации юридического лица, являющегося поверенным, наследники поверенного или ликвидаторы юридического лица (арбитраж, вышестоящая организация или сами учредители) обязаны сохранить все вещи и документы доверителя и передать их ему (ст. 979). Кроме того, возможно совершение действия в чужом интересе без поручения. Это могут быть действия в целях предотвращения вреда личности или имуществу заинтересованного лица, исполнения его обязательств. Эти действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы заинтересованного лица. Особенность этого обязательства заключается в том, что в случае последующего неодобрения подобных действий заинтересованным лицом они не влекут за собой никаких правовых 31 последствий для этого лица. Если заинтересованное лицо одобрит эти действия, то все права и обязанности переходят к нему. Вознаграждение производится в соответствии со ст. 985 ГК. Однако производится оно только в том случае, если заинтересованное лицо одобрило предпринятые в его интересах действия. Договор комиссии Стороны — комиссионер и комитент. Предмет договора — комиссионер обязуется по поручению комитента совершить за счет последнего и за вознаграждение одну или несколько сделок от своего имени (ч. 2 п. 1 ст. 990). Таким образом, к комиссионеру переходят права и обязанности перед третьим лицом. Особенности договора комиссии:  это договор двусторонний и возмездный, как видно из ст. 990;  расходы возлагаются на комитента. Комиссионер при этом имеет право на возмещение своих расходов, а также на вознаграждение, даже если договор и не был исполнен по вине комитента (п. 1 ст. 991);  комиссионер может принять на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом — делькредере. В этом случае он имеет право на дополнительное вознаграждение. Если же это ручательство отсутствует, то комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение сделки третьим лицом (п. 1,2 ст. 993);  имущество, подлежащее комиссии, является собственностью комитента, причем комиссионер отвечает перед ним за утрату, порчу или повреждение этого имущества (ст. 998);  комиссионер может отступать от указаний комитента. Например, он может совершить сделку на более выгодных условиях или наоборот, но в любом случае он обязан известить об этом комитента. Данное обстоятельство лучше всего самим сторонам оговорить в договоре, так как нормы ст. 995 ГК не позволяют однозначно разрешить возможные споры;  комиссионер может в соответствии со ст. 359 ГК удерживать находящиеся у него вещи комитента в случае неисполнения последним своих обязательств. Но если комитент объявлен 32 банкротом, то данное право не действует, а его требования как кредитора удовлетворяются аналогично с удовлетворением требований, обеспеченных залогом (т. е. он приравнивается к залогодержателю);  возможна субкомиссия. В этом случае комиссионер сохраняет свою ответственность перед комитентом, а по отношению к субкомиссионеру приобретает права и обязанности комитента. Основания прекращения договора (ст. 1002):  отказ комитента;  отказ комиссионера, но только в том случае, если договор бессрочный. Причем комиссионер обязан предупредить комитента не менее чем за 30 дней и принять все меры по сохранению его имущества (п. 1 ст. 1004);  смерть комиссионера (если он — индивидуальный предприниматель), признание его безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным;  банкротство комиссионера (если он — индивидуальный предприниматель), но в этом случае его права и обязанности по отношению к третьему лицу переходят к комитенту. Агентский договор Стороны — агент и принципал. Предмет договора — агент обязуется по поручению принципала совершать правовые и иные действия: а) от своего имени, но за счет принципала (в этом случае права и обязанности возникают у агента); б) от имени и за счет принципала, у которого и возникают права и обязанности. Таким образом, он может быть похож как на поручение, так и на комиссию. Однако здесь предмет договора гораздо шире. Действия агента могут включать в себя и проведение рекламных кампаний, и исследование рынка, и, как следствие, заключение договоров. Нет необходимости согласовывать каждый свой шаг с принципалом. Договор может быть срочным и бессрочным. Возможен субагентский договор, но за действия субагента все равно отвечает агент (п. 1 ст. 1009). Основания прекращения договора содержатся в ст. 1010 ГК. 33 Доверительное управление имуществом Предмет договора. Учредитель управления передает доверительному управляющему свое имущество на определенный срок в доверительное управление. При этом доверительный управляющий обязуется осуществлять управление им в интересах учредителя либо в интересах указанного им лица (выгодоприобретателя). Собственником имущества на весь период действия договора остается учредитель управления. Это в корне отличает континентальный институт доверительного управления от англоамериканского траста, где право собственности переходит к управляющему. Сделки управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует лишь в качестве управляющего (п. 3 ст. 1012). В случае если он не уведомит об этом контрагента, ему придется отвечать перед ним своим личным имуществом. Объекты доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК):  предприятия и другие имущественные комплексы;  отдельные объекты недвижимости;  ценные бумаги;  права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами;  исключительные права;  иное имущество, если оно не находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении. Субъекты договора. Учредителем управления является собственник имущества. Доверительным управляющим может быть коммерческое юридическое лицо (за исключением унитарных предприятий) либо предприниматель без образования юридического лица. Но в случае если управление имуществом учреждается в соответствии со ст. 38 ГК (патронаж над совершеннолетним дееспособным лицом), то им может быть и любое физическое лицо, а также юридическое, за исключением учреждения. Им ни при каких обстоятельствах не могут быть государственный орган и ор- 34 ган местного самоуправления, а также выгодоприобретатель (п. 2,3 ст. 1015). Существенные условия договора (п. 1 ст. 1016):  состав имущества;  наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или третьего лица — выгодоприобретателя);  размер и форма вознаграждения управляющему;  срок договора. Имущество, переданное в доверительное управление, обязательно должно быть обособлено как от остального имущества учредителя, так и от имущества управляющего (ст. 1018). Оно должно отражаться на отдельном балансе, а управляющий должен открыть отдельный счет. Если у учредителя управления появятся долги, то обращение взыскания по ним на имущество, переданное в доверительное управление, не допускается, за исключением случаев банкротства, когда договор прекращается автоматически. Заложенное имущество тоже может быть передано в доверительное управление, при этом залогодержатель своих прав не лишается. Статья 1023 ГК предусматривает выплату доверительному управляющему вознаграждения, а также возмещение необходимых расходов за счет доходов от использования имущества, переданного в доверительное управление. Иные основания учреждения доверительного управления (п. 1 ст. 1026):  на основании закона— вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных ст. 38 ГК (патронаж над совершеннолетним дееспособным лицом);  на основании завещания, в котором назначен его исполнитель — душеприказчик;  по иным основаниям, предусмотренным законом. 35 Коммерческая концессия Правообладатель передает пользователю право использовать в предпринимательской деятельности комплекс своих исключительных прав (право на коммерческую информацию, на фирменное наименование, на товарный знак, знак обслуживания и т. д.) за вознаграждение. Субъектами коммерческой концессии могут быть либо коммерческие юридические лица, либо индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 1027). Форма договора: обязательно письменная (п. 1 ст. 1028). Обязательна государственная регистрация, которую осуществляет орган, регистрировавший правообладателя (регистрационная палата или орган исполнительной власти). В случае если передаются права на объект, охраняемый в соответствии с патентным законодательством (т. е. правообладатель обладает исключительными правами на него), то договор подлежит также регистрации в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков, иначе он будет ничтожен (ч. 4 п. 2 ст. 1028). Если правообладатель не является резидентом РФ, то в РФ договор регистрируется по месту регистрации пользователя. Возможна субконцессия (ст. 1029 ГК). Этот договор чисто коммерческий, для нас новый, хотя он уже давно используется на Западе, особенно в США, и называется франчайзингом (от англ. franchise — привилегия). У нас он применяется в основном в международном частном праве. Простое товарищество (договор о совместной деятельности) Товарищи обязуются соединить свои вклады для совместной деятельности по извлечению прибыли. Юридическое лицо при этом не образуется. Целью является увеличение прибыли за счет сокращения издержек. Поэтому обычно объединяются лица со схожим видом деятельности, хотя закон никаких ограничений здесь не устанавливает. Это договор коммерческий, так как его субъектами могут быть только предприниматели или коммерческие организации (п. 2 ст. 1041). Однако каждый из товарищей самостоятельно 36 участвует в хозяйственной деятельности (в том числе отвечает перед своими кредиторами), являясь субъектом коммерческого оборота. Товарищество таким субъектом не является. В соответствии со ст. 1043 вклады вносятся в общее имущество в качестве общей долевой собственности, если иное не установлено договором. Общие расходы и убытки покрываются в соответствии с соглашением сторон. Если оно отсутствует, то каждый товарищ несет расходы и терпит убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело. Освободить вообще кого-нибудь из товарищей от ответственности невозможно, так как подобная норма договора будет ничтожна (ч. 2 ст. 1046). Прибыль распределяется пропорционально величине вкладов. Устранение кого-либо от распределения вкладов невозможно по тем же причинам (ст. 1048). Возможен выдел доли одного из товарищей по требованию его кредитора в соответствии со ст. 255 ГК. Товарищество может быть негласным (ст. 1054). Стороны сами устанавливают в договоре, что факт существования данного товарищества для третьих лиц не раскрывается. Договор прекращается в следующих случаях (п. 1 ст. 1050):  объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если самим договором не предусмотрен договор в отношениях между остальными товарищами;  объявление кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом);  смерть товарища или ликвидация (реорганизация) участвующего в договоре юридического лица, если договором не предусмотрен переход прав товарища к наследнику (правопреемнику);  отказ кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого товарищества, если самим договором не предусмотрено иное; 37  досрочное расторжение срочного договора по требованию одного из товарищей;  выдел доли товарища по требованию его кредитора, если договором не предусмотрено иное;  истечение срока договора. В случае если договор срочный, то сторона не вправе требовать досрочного выхода из товарищества. Это возможно только по уважительной причине и с возмещением остальным товарищам ущерба (ст. 1052). 38 ГЛАВА 16. ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Деликтными называются обязательства, возникшие в результате противоправного поведения субъекта, повлекшего за собой нарушение прав других субъектов. В этом случае потерпевшая сторона будет кредитором, а причинителъ вреда — должником. К деликтным принято относить обязательства, возникшие вследствие:  причинения вреда жизни и здоровью гражданина;  причинения вреда имуществу;  неосновательного обогащения. Обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность за причиненный вред Вред может быть причинен как правомерными, так и неправомерными действиями. По общему правилу он подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (п. 1 ст. 1064). Формы возмещения вреда: а) в натуре; б) возмещение убытков. Но: 1) вред может возмещать не только причинитель, но и третье лицо; 2) может быть установлена обязанность не только возместить вред, но и уплатить компенсацию сверх возмещения вреда (ч. 3 п. 1 ст. 1064); 3) лицо, причинившее вред, может быть освобождено от ответственности, если докажет, что вред был причинен не по его вине; 4) возмещение вреда может быть возложено на причинителя и при отсутствии его, если это предусмотрено законом. Вред может быть как материальным, так и моральным. Юридическое лицо или гражданин возмещает вред, причиненный его работником, в следующих случаях (ст. 1068):  работник исполняет трудовые обязанности;  работник может выполнять работу и по гражданскоправовому договору, но только в том случае, если заказчик 39 сам по закону или по договору осуществляет контроль за безопасным ведением работ;  он может быть членом хозяйственного товарищества или производственного кооператива, если он причинил вред, осуществляя предпринимательскую, производственную и иную деятельность данного юридического лица. При этом работодатель приобретает право регрессного (обратного) требования к самому виновному работнику. Другое дело, что он может им и не воспользоваться, воспользоваться полностью или частично. Ответственность за вред, причиненный должностными лицами государственных органов (ст. 1069), возмещается за счет казны РФ, субъекта Федерации или муниципального образования. При этом также сохраняется право регрессного требования к самому причинителю. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями должностных лиц правоохранительных органов и суда (ст. 1070), возмещается за счет казны РФ (так как все эти органы находятся в ведении федеральной власти и финансируются из федерального бюджета). Вред может выражаться в: а) незаконном осуждении; б) незаконном привлечении к уголовной ответственности; в) незаконном применении меры пресечения; г) незаконном наложении административных взысканий и т. д. Сохраняется право регресса к причинителю вреда. Ответственность за вред, причиненный малолетними (ст. 1073): отвечают родители либо лица, их заменяющие (усыновители, опекуны), если не докажут, что вред был причинен не по их вине. В качестве опекунов могут выступать соответствующие воспитательные или лечебные учреждения. Ответственность не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия (п. 4 ст. 1073), хотя суд может перевести ответственность на самого причинителя вреда, учитывая, что его материальное положение изменилось. Если родитель был лишен родительских прав, он тоже может быть Привлечен к ответственности, но при соблюдении двух 40 условий: а) если Причинение вреда имело место в течение трех лет после лишения его родительских прав; б) если противоправное поведение ребенка явилось следствием ненадлежащего осуществления им в прошлом своих родительских обязанностей. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 до 18 лет (ст. 1074):  основную ответственность несут сами причинители;  родители или лица, их заменяющие, несут лишь субсидиарную ответственность, если не докажут отсутствие своей вины;  субсидиарную ответственность могут также нести воспитательные и лечебные учреждения, если они являются попечителями;  обязанности субъектов субсидиарной ответственности автоматически прекращаются при достижении совершеннолетия причинителем или при досрочном наделении его дееспособностью в полном объеме;  родители, лишенные родительских прав, также могут быть привлечены к субсидиарной ответственности при соблюдении тех же условий, что и в предыдущем случае. Ответственность за вред, причиненный недееспособным (ст. 1076), несет опекун либо организация, обязанная осуществлять за ним надзор, даже в том случае, если в последующем он будет признан дееспособным. Но если опекун умирает или не имеет достаточно средств для возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, а сам причинитель обладает средствами, то суд может принять решение либо о полной, либо о частичной ответственности самого причинителя. Ответственность за вред, причиненный ограниченно дееспособным (ст. 1077). Возмещается им самим в полном объеме. Ответственность за вред, причиненный дееспособным гражданином либо несовершеннолетним, не способным понимать значения своих действий (ст. 1078). По общему правилу сам причинитель не отвечает. Но если вред причинен жизни и 41 здоровью, то суд может с учетом имущественного положения причинителя вреда и потерпевшего возложить на причинителя полную или частичную ответственность. Если же причинитель сам довел себя до такого состояния, то он будет нести ответственность в полном объеме. Если причинение вреда произошло вследствие психического расстройства причинителя, то суд может возложить ответственность на совместно проживающих с ним родственников в случае, если они знали о болезни, но не ставили вопрос о признании его недееспособным. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст. 1079), несут юридические лица и граждане, деятельность которых связана с использованием транспортных средств, электроэнергии, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов, строительством и др., если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Если эти источники причинили вред в результате взаимодействия друг с другом, то их владельцы отвечают перед потерпевшим солидарно. Однако они могут быть освобождены от ответственности:  если докажут, что источник выбыл из их обладания в результате противоправных действий третьих лиц. Хотя это не будет учитываться, если они сами вольно или невольно способствовали данным противоправным действиям;  если возникновение вреда произошло по причине грубой неосторожности самого потерпевшего. Суд также учитывает материальное положение причинителя и потерпевшего. Ответственность за вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 1066). Не подлежит возмещению, если не были превышены ее пределы. Примечание. Для того чтобы квалифицировать действия причинителя как необходимую оборону, требуется наличие следующих условий — нападение должно быть: а) действенно (реально); б) налично; в) противоправно. Таким образом, имуще- 42 ственная ответственность напрямую зависит от решения суда по уголовному делу. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней необходимости (ст. 1067). По общему правилу возмещается причинителем вреда. Примечание. Под состоянием крайней необходимости понимают наличие опасности, угрожавшей причинителю или третьим лицам, которая не могла быть предотвращена иными способами. Однако суд может возложить ответственность на третьих лиц, в интересах которых действовал причинитель. Суд также может освободить причинителя от ответственности, учитывая обстоятельства, при которых был причинен вред. Предупреждение причинения вреда (ст. 1065). Это новелла нового ГК. Она предусматривает:  возможность искового заявления о запрещении деятельности объекта при опасности причинения вреда в будущем;  в случае если вред уже был причинен, а источник продолжает функционировать, угрожая причинить вред в будущем, суд может запретить его деятельность. Однако и в первом, и во втором случае суд может отказать в иске, если прекращение или приостановка деятельности объекта противоречит общественным интересам (ч. 2 п. 2 ст. 1065). Но это не связано с возмещением уже причиненного вреда. Правом регресса обладают:  граждане, юридические лица и государство, возместившие вред, причиненный их работниками или должностными лицами, по отношению к этим причинителям;  субъекты, причинившие вред совместно и возместившие ущерб в полном объеме — по отношению к остальным причинителям. Примечание. Это не распространяется на лиц, возместивших вред за малолетних детей, несовершеннолетних и недееспособных. Вред, причиненный жизни и здоровью. Согласно п. 1 ст. 1085 возмещению подлежат:  утраченный потерпевшим заработок (доход); 43  дополнительные расходы (на лечение, дополнительное питание, приобретение специальных транспортных средств, приобретение новой профессии). Примечание. Пенсия по инвалидности, а также другие пенсии и пособия, назначенные как до, так и после причинения вреда, не принимаются во внимание и не идут в счет причинения вреда. Сюда же относится и возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца (ст. 1088, 1089 ГК). Вред, причиненный вследствие недостатка товаров, работ или услуг. С 1991 г. наше законодательство идет по пути расширения ответственности за причинение этого вреда. Первый этап. Принятые в 1991 г. «Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик» установили, что правом на защиту обладают любые граждане, пострадавшие вследствие недостатка товаров (работ, услуг), приобретаемых не только для бытовых нужд, но и для других целей. Второй этап. Поправки к Закону РФ «О защите прав потребителей», принятые в 1995 г., наделили правом требования возмещения вреда любых потребителей независимо от того, состояли они в договорных отношениях с продавцом (или производителем) или нет. Третий этап. Вторая часть ГК (ст. 1095) устанавливает, что правом на возмещение вреда обладают не только граждане, но и юридические лица, имуществу которых нанесен ущерб. Но организация в этом случае должна была приобретать товары (работы, услуги) не для предпринимательских, а для потребительских целей. Согласно п. 1 ст. 1096 ГК потерпевший сам может выбирать, к кому предъявлять требования — к производителю или к продавцу. При отсутствии срока годности товара (работы, услуги) вред подлежит возмещению в течение 10 лет с момента производства товара (работы, услуги). Основаниями освобождения от ответственности являются: а) непреодолимая сила; б) вина самого потребителя при условии, 44 что правила использования товара были доведены до него продавцом или изготовителем. Компенсация морального вреда. Под моральным вредом понимаются физические и нравственные страдания, причиненные гражданину. Кроме того, правом на возмещение морального вреда согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.94 г. обладают и юридические лица. Сравним положение дел с компенсацией морального вреда в начале 1990-х гг., когда этот институт впервые появился в гражданском праве, с нормами, предусмотренными ныне действующим ГК. Основания компенсации морального вреда независимо от вины причинителя (ст. 1100):  если вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности;  если вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры наказания заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;  если вред причинен в результате распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;  в иных случаях, предусмотренных законом. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (кондикционные обязательства) Неосновательное обогащение — приобретение и сбережение имущества без установленных законом или договором оснований, за счет другого лица. Стороны — неосновательный приобретатель и потерпевший. Основания:  действия должника, по ошибке исполнившего обязательство не кредитору, а третьему лицу;  действия третьих лиц (например, ошибочное действие банка); 45    действия самого потерпевшего; противозаконные действия приобретателя; лицо временно пользовалось чужим имуществом (либо чужими льготами) без намерения его приобретать;  события (природные явления, аварии и т. д.). Последствия:  возвращение в натуре. Это общее правило, декларированное п. 1 ст. 1104 ГК. При этом согласно п. 2 указанной статьи приобретатель отвечает перед потерпевшим за недостачу или ухудшение качества возвращаемой вещи (чем бы это ни было вызвано). Но это возможно только в том случае, если ухудшение или недостача произошли в период времени, когда приобретатель знал или должен был знать о том, что вещь принадлежит ему незаконно. До того момента, когда он узнал об этом, он отвечает только за умысел и грубую неосторожность;  возвращение стоимости вещи. Осуществляется в том случае, если возврат имущества в натуре невозможен, причем его стоимость может измениться. За основу берется реальная стоимость имущества на момент неосновательного обогащения. Если она возросла, то потерпевшему компенсируется та часть возросшей стоимости, которая произошла с момента, когда приобретатель узнал о своем неосновательном обогащении. Кроме того, возврату подлежат доходы, которые извлек из вещи приобретатель после того, как узнал (или должен был узнать) о неосновательном обогащении (п. 1 ст. 1107). На сумму неосновательного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами (п. 2 ст. 1107, ст. 395). Неосновательное обогащение возврату не подлежит (ст. 1109):  при досрочном исполнении обязательства;  если имела место передача имущества во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;  не подлежат возврату заработная плата, пособия, стипендии, алименты, за исключением случаев, когда имела место счет46  ная ошибка со стороны плательщика или недобросовестность со стороны приобретателя; если потерпевший сам, по своей воле, зная об отсутствии обязательства, передал (подарил) приобретателю вещь либо денежную сумму. 47 ГЛАВА 17. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ Под защитой гражданских прав подразумевается предоставление управомоченному лицу (кредитору или любому иному лицу, чье право было нарушено) возможности защиты имущественных и личных неимущественных прав и интересов, которая выражается в применении к нарушителю права имущественных мер государственно-принудительного характера. Формы защиты гражданских прав:  защита прав в административном порядке, т. е. путем обращения к вышестоящему органу (должностному лицу). По новому Кодексу решение этих инстанций абсолютно во всех случаях может быть оспорено в суде;  защита права в судебном порядке. По ныне действующему законодательству можно в любом случае прибегнуть к этой форме, минуя обращения в вышестоящие инстанции. Ранее были изъятия. Способы защиты гражданских прав (ст. 12 ГК):  признание права;  восстановление статус-кво, в том числе пресечение действий, нарушающих право;  признание оспоримой сделки недействительной, а также применение последствий недействительности такой сделки (в том числе ничтожной сделки);  признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;  самозащита права;  принуждение к исполнению обязанности в натуре;  возмещение убытков;  взыскание неустойки;  компенсация морального вреда;  прекращение или изменение правоотношения;  неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. Гражданско-правовая ответственность (ГПО) ГПО — это одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера 48 (влекущих изъятие имущества у нарушителя без компенсации), направленных на восстановление имущественных прав. Основанием ГПО является гражданское правонарушение, т. е. деликт. Состав гражданского правонарушения: 1) противоправность поведения: а) действия, нарушающие законы и подзаконные акты; б) нарушение соглашения сторон (действие или бездействие); в) несоответствие поведения обычаям делового оборота; г) несоответствие поведения принципам гражданского права; 2) наличие вреда или убытков: а) вред — любое ухудшение положения потерпевшего (имеется в виду не только материальная, но и моральная сфера); б) убытки — вред, имеющий стоимостное выражение. Их виды:  прямой действительный ущерб (утрата, повреждение, понесенные расходы, судебные издержки);  упущенная выгода (неполученный доход); 3) наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и причинением вреда или убытков; 4) наличие вины правонарушителя. По общему правилу размер ГПО не зависит от формы вины (умышленная или по неосторожности). В отличие от уголовного в гражданском праве действует презумпция вины. Отсутствие вины признается лишь в том случае, если доказано, что ответчик принял все меры для исполнения обязательства или предотвращения правонарушения, но это не дало результата по объективным обстоятельствам. Ссылка на неправомерное поведение третьих лиц не имеет юридической значимости. Виды гражданско-правовой ответственности: 1) в зависимости от основания возникновения ГПО бывает:  договорная;  недоговорная (на основании закона или решения суда); 2) при наличии нескольких субъектов ответственности ГПО бывает:  долевая;  солидарная; 49  субсидиарная (дополнительная). Смешанная ГПО — при наличии вины у обеих сторон, истца и ответчика, т. е. нарушителя права и потерпевшей стороны. Регрессная — в результате осуществления права обратного требования. Основания освобождения от ГПО:  общие основания (наличие так называемого случая) — обязательство нарушено случайно;  квалифицированный случай — наличие непреодолимой силы. Но в данном случае субъект освобождается от ответственности лишь по общему правилу;  специальные основания, т. е. прямо указанные в законе. Виды гражданско-правовых санкций. Обратимся к таблице. Гражданско-правовые санкции Оперативные 5. 6. 7. Санкции меры ответственности Зачетная неустойка. Исключительная неустойка. Альтернативная неустойка. 8. Штрафная неустойка. 9. Возмещение убытков 10. Компенсация морального вреда. Оперативные санкции применяются непосредственно кредитором по отношению к должнику. Зачетная неустойка взыскивается кредитором с должника и зачитывается в размер убытков. Исключительная неустойка дает право кредитору взыскивать только неустойку. Альтернативная неустойка дает кредитору право взыскивать либо только неустойку, либо только убытки. В последнем случае она относится не к оперативным санкциям, а к санкциям меры ответственности. Санкции меры ответственности применяются не только кредитором, но и судом. Например, штрафная неустойка (разновидности — штраф и пеня) предполагает, что кредитор наделяется правом не только на неустойку, но и на возмещение убытков в полном объеме (в том числе компенсации морального вреда). Конец курса Все замечания и предложения отсылайте по адресу: [email protected] 50 51
«Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству работ» 👇
Готовые курсовые работы и рефераты
Купить от 250 ₽
Решение задач от ИИ за 2 минуты
Решить задачу
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Найти
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач

Тебе могут подойти лекции

Смотреть все 566 лекций
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot