Справочник от Автор24
Поделись лекцией за скидку на Автор24

Гражданское право

  • 👀 802 просмотра
  • 📌 753 загрузки
Выбери формат для чтения
Загружаем конспект в формате docx
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Конспект лекции по дисциплине «Гражданское право» docx
Гражданское права часть первая (экзамен). Вопрос №1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Предмет ГП - правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), отношения, связанные с участием корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельностям участников. Имущественные отношения - это отношения, возникающие и существующие по поводу предметов материального мира и других экономических ценностей; Объектами выступают: вещи, материальные комплексы (предприятия, деньги, авторское право). Личные неимущественные отношения - это те отношения, которые возникают по поводу нематериальных благ, то есть благ, не имеющих экономического содержания (независимо от их связи с имущественными отношениями) и не отделимых от личности (право на имя, авторство). Может пользоваться само лицо, которому оно принадлежит. Метод правового регулирования - это совокупность приемов, средств, способов, посредством которых право воздействует на общественные отношения. Метод правового регулирования ГП — это преимущественно дозволительный (диспозитивный) метод. Он предоставляет участникам гражданско-правовых отношений решать вопрос о форме своих взаимоотношений. Он включает в себя три основных способа регулирования: 1. Дозволение - совершать определённые действия. (несовершеннолетний от 14 лет распоряжаться своей стипендией). 2. Предоставление участникам определённых прав. (собственник владеет, пользуется и распоряжается своей собственностью). 3. Предоставлением участникам выбора поведения. Особенности диспозитивного метода в ГП: 1. Равенство сторон. Гражданское законодательство не применяется к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, а также к любым другим иным имущественным отношениям, построенным на административном и ином властном подчинении одной стороны другой стороне. Например, отношения собственника и налогового инспектора, по поводу неуплаты собственником налогов. Равенство сторон не означает, что субъекты конкретного правоотношения наделены равными правами. Наоборот, одной стороне могут принадлежать только права, другой – только обязанности. Под равенством в данном случае понимается - отсутствие организационно-властной зависимости сторон гражданского правоотношения. 2. Автономия воли сторон. Означает, что стороны самостоятельно формируют и проявляют свою волю. Они имеют возможность выбора между несколькими вариантами поведения. 3. Имущественная самостоятельность сторон. Каждая из сторон распоряжается и несёт ответственность за имущество, принадлежащее на праве собственности. Другим имуществом оно распоряжаться не в праве. 4. Защита гражданских прав в судебном порядке. Если нарушенные права добровольно не восстанавливаются, то защита осуществляется путём подачи в суд искового заявления. 5. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности. Ответственность по ГП всегда носит имущественный характер и заключается в обязанности возместить причиненные нарушением прав убытки или компенсировать причинённый вред. ГП - это совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие между экономически обособленными участникам гражданского оборота на началах равенства, автономии воли, диспозитивности других принципах гражданского законодательства. Вопрос №2. Гражданское право в системе права России. Отграничение гражданского права от других отраслей права. К числу смежных с гражданским традиционно относят: административное, финансовое, трудовое и семейное право. Предметом АП могут являться имущественные отношения, однако такие отношения носят организационный, а не эквивалентно возмездный характер. Например, раздача гуманитарной помощи. Метод АП императивный, то есть основан на властном подчинении одной стороны другой. ФП отношения также являются имущественными, но они не носят товарно- денежного характера и одни субъекты имеют властные полномочия по отношению к другим. Налоговые органы по отношения к власти. Основные отличия ГП и ТП состоит в отсутствии между сторонами гражданско-правого договора в их имущественной и организационной обособленности. В то время как в процессе исполнения трудового договора работник организационно подчинен работодателю и выполняет свои функции, используя принадлежащее работодателю имущество. Семейным отношениям в отличии от гражданско-правовых всегда присущ лично доверительный характер. Имущественные отношения в СП в отличии от гражданского не преобладают по отношению к неимущественным и в основном не носят эквивалентно возмездный характер (между супругами и детьми). Вопрос №3. Принципы, функции и система отрасли гражданского права. Принципы ГП — это его руководящие, основные начала, свойственные системе ГП в целом, и, в силу этого, определяющие смысл и содержание норм ГП. Принципы: 1. Равенства участников Гражданкин правоотношений. Означает отсутствие в основе таких отношений властного подчинения одного участника другому. 2. Свободы договора. Предоставление участникам гражданских правоотношений в качестве общего правила возможности по своему усмотрению решать вопрос о вступлении в договорные отношения с другими участниками и определять условия таких отношений, а также заключать договоры, предусмотренные и непредусмотренные законодательством. 3. Неприкосновенности собственности. В соответствии с принципом неприкосновенности собственности никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное изъятие в публичных интересах допускается только в случаях, предусмотренных законом и с предварительной равноценной компенсацией. + изъятие возможно, как ответственность и наказание за преступление. 4. Недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Выражается в праве каждого на защиту неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, чести и достоинства и т.д. Распространяется на невмешательство государственных и муниципальных органов в частную жизнь. 5. Беспрепятственного осуществления гражданских прав. Заключается в том, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной деятельности. А в п. 3 ст.1 ГК говорится, что товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются по всей территории РФ. 6. Восстановления и судебной защиты нарушенных прав. Означает, что с одной стороны, наличие имущественной ответственности субъектов ГП при нарушении принятых на себя обязательств. С другой стороны - возможность защищать гражданские права в суде, в том числе оспаривать правовые акты государства или органов МСУ, незаконно ограничивавшие права участников имущественного оборота. 7. Добросовестности. Заключается в том, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав, и при исполнении гражданских обязанностей, участники гражданских правоотношений отношений должны действовать добросовестно. Никто не в праве извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Функции ГП представляют собой его действия в определённых направлениях. Делятся: 1. Регулятивная функция. заключается в координационном обеспечительном воздействии на поведение участников общественных отношений гражданской правовыми средствами. Регулятивная значимость норм ГП обусловлена тем, что в его предмете наибольший удельный вес составляют отношения, в рамках которых участники взаимно удовлетворяют свои интересы и потребности. 2. Охранительная функция предполагает реализацию отраслевых мер и механизмов, охраны нарушенных прав или охраняемых законом интересов. Дополнительные: к функциям ГП также относят превентивное и воспитательное воздействие. Под превентивным воздействием понимается воздействия, устраняющие угрозу правонарушения со стороны субъекта. Воспитательная — это воздействие ГП на правосознание субъекта с целью формирования социально направленных позитивных установок, ориентированных на общие человеческие ценности. Система ГП- понимаются внутренне согласованная структура и состав правовых институтов и норм в их определенной последовательности: 1 раздел – общие положения, которые имеют значение для всех норм ГП; 2 раздел – вещное право; 3 раздел – обязательственное право. Он подразделяется на общую и особенную части (общая часть- понятие обязательства, возникновение, изменение и прекращение обязательств, договоры; особенная часть - отдельные виды договоров и внедоговорные обязательства; 4 раздел – наследственное право; 5 раздел - авторское, патентное и др. исключительные права. Вопрос №4. Гражданское право как наука. ГП как наука - система знаний о закономерностях возникновения, развития и функционирования гражданско-правовых отношений. Предметом науки ГП являются: ГП как отрасль права, гражданское законодательство, акты, содержащие нормы ГП, иные источники ГП, регулируемые ГП общественные отношения, правоприменительная практика. В РФ сложились и плодотворно работают крупные цивилистические школы: МГЮА (Рясенцев, Масляев), юридический факультет МГУ (Грибанов, Корнев), УРГЮА (Яковлев, Красавчиков), СГЮА (Калмыков, Тархов, Никитина, Баринов, Цыбуленко, Вавилин) Задачами ГП как науки на современном этапе являются: - нахождение оптимальных форм юридического осмысления отношений, возникающих в связи с созданием произведений творчества, в том числе и технической направленности; - расширение прав граждан и частных юридических лиц в области имущественных и личных неимущественных прав; - разработка правовых вопросов совершенствования хозяйственного механизма. Вопрос №5. Понятие и виды источников гражданского права. Источники ГП - формы выражения гражданско-правовых норм, которые в совокупности образуют ГП как отрасль российского права. Гражданское законодательство РФ - это совокупность федеральных законов, принятых в установленном порядке законодательным органом государственной власти (ФС РФ), и направленных на установление, изменения и прекращение норм ГП. Источники ГП делятся на: нормативно-правовые акты и обычаи. НПА: 1. Международно-правовые договоры, которые в РФ могут применяться к соответствующим гражданским правоотношениям непосредственно, а также опосредованно, поскольку для применения других международных договоров, требуется издание соответствующего внутригосударственного акта имплементации. Если в международном договоре РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством применяется правило международного договора. 2. Конституция РФ. Базовым НПА источником для российского ГП является КРФ, которая обладает высшей юридической силой по сравнению с иными правовыми актами. В ней содержатся основополагающие для гражданского правового регулирования нормы. (право гражданина на предпринимательскую деятельность). В соответствии со ст. 71 КРФ гражданское законодательство находится в ведении РФ. Это означает, что гражданское законодательство состоит только из федеральных законов. 3. Федеральные законы: Гражданский кодекс: часть первая от 30 ноября 1994 г, действует с 1.01.1995; часть вторая от 26 января 1996 года, действует с 1 марта 1996 г.; часть третья от 26 ноября 2001 года, действует с 1 января 2002 г.; часть четвёртая от 12 декабря 2006 г., действует с 1 января 2008 года. Это основополагающий документ ГП. Он призван обеспечить единообразное правовое регулирование имущественных и личных неимущественных отношений, закрепить наиболее важные принципиальные нормы, распространяющиеся на все общественные отношения, входящие в предмет ГП. Иные федеральные законы, в том числе законы СССР(РСФСР), действующие в части, не противоречащие ГК РФ и федеральным законам РФ. Указы президента РФ. Указ президента может быть принят по любому вопросу, входящему в компетенцию президента РФ, за исключением случаев, когда соответствующие отношения согласно ГК, могут быть урегулировано только законом. Постановления Правительства РФ. Оно вправе принимать постановления, содержащее нормы гражданского права, которое не должны противоречить КРФ, иным федеральным законам, указам президента РФ. Акты министерств и иных органов исполнительной власти, принятых в случаях, предусмотренных ГК РФ, и иными НПА. Обычаи. Это сложившееся в широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное Законодательном, правило поведения, независимо от того, зафиксировано оно в каком- либо документе. Для установления обычая необходимо 2 условия: 1) сложившееся, то есть постоянно и достаточно определённое в своём содержании правило поведения. 2) правило должно широко применяться и не быть предусмотренным законодательством в какой-либо отрасли предпринимательской и иной деятельности. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения, положения законодательства или договора не применяются. Существование обычаев подлежит доказыванию с помощью экспертов знакомых со сферой его применения. Одновременно нужно доказать, что этот обычай был известен и другой стороне. Обычаем не может считаться порядок взаимоотношений между отдельными предпринимателями, который может быть целесообразным, однако общим правилам обычая не отвечает. Применяются обычаи при наличии пробелов в законодательстве и одновременным отсутствии согласия между сторонами. Нормы морали и нравственности сами по себе не являются источниками ГП, однако следует они вовсе не имеют значения для гражданского законодательства. Будучи закреплёнными в соответствующих актах, они приобретают силу правовых установлений. Вопрос №6. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи как источники права. Значение актов высших судебных органов и судебной практики. Аналогия. В случаях, когда отношения, регулируемые ГК, прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Обычаи. Обычай – это правило поведение, не предусмотренное законодательном, и сложившееся на протяжении долгого времени и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, независимо от того, зафиксировано оно в каком- либо документе. Для установления обычая необходимо 2 условия: 1) сложившееся, то есть постоянно и достаточно определённое в своём содержании правило поведения. 2) правило должно широко применяться и не быть предусмотренным законодательством в какой-либо отрасли предпринимательской и иной деятельности. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения, положения законодательства или договора не применяются. Существование обычаев подлежит доказыванию с помощью экспертов знакомых со сферой его применения. Одновременно нужно доказать, что этот обычай был известен и другой стороне. Обычаем не может считаться порядок взаимоотношений между отдельными предпринимателями, который может быть целесообразным, однако общим правилам обычая не отвечает. Применяются обычаи при наличии пробелов в законодательстве и одновременном отсутствии согласия между сторонами. Нормы морали и нравственности сами по себе не являются источниками ГП, однако следует они вовсе не имеют значения для гражданского законодательства. Будучи закреплёнными в соответствующих актах, они приобретают силу правовых установлений. Судебные акты. В научной литературе по ГП имеются различные точки зрения учёных о том, являются ли руководящие разъяснения пленумов источниками ГП. Одни ученые (профессор Егоров) полагают, что постановления пленумов не являются источниками ГП, так как нормативе акты могут издавать только законодательные органы, а судебные органы лишь дают толкования этим нормам. Другие учёные (профессор Калмыков) считают, что постановленная являются источниками ГП, так как разъяснения пленумов обязательны для всех судов. Верховные суды требуют постановлений своих пленумов, также, как и применения законов. Таким образом, руководящие разъяснения высших судебных органов содержат положения общего характера, выражающие волю государства и обязательные для исполнения. Представляется что все-таки постановления пленумов верховных судов не являются официальными источниками ГП, так как они обязательны только для судов, а не для других правоохранительных органов и судебные органы не обладают правом издания соответствующих гражданско-правовых норм. Не является источником ГП судебная практика, под которой понимается сложившаяся единообразной решение судами, той или иной категории дел. Вместе с тем, судебная практика обеспечивает единообразное понимание применения гражданского законодательства судебными органами, законность и правопорядок в обществе. Вопрос №7. Понятие, элементы и особенности гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Гражданское правоотношение - это не что иное, как общественное отношение, урегулированное нормами ГП. Гражданское правоотношение представляет собой основанное на нормах гражданского права юридическое отношение, складывающееся по поводу материальных и нематериальных благ, участники которого, обладая правовой автономией, выступают в качестве юридически равных носителей прав и обязанностей. Структура гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание. Субъекты гражданского правоотношения - участники этого правоотношения. Участниками являются: 1) Физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства); 2) Юридические лица (российские и иностранные); 3) Публичные образования (Российская федерация, субъекты РФ, муниципальные образования). Объекты гражданских правоотношений – это все то, на что направленно правоотношение. К объектам гражданских прав относят вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работу и услуги, информацию, результату интеллектуальной деятельности и нематериальные блага. Содержание гражданских правоотношений составляет взаимодействие субъектов, осуществляемых в соответствии с их субъективными правами и обязанностями. Субъективные права и обязанности неразрывно связаны друг с другом. Возникают одновременно, однако в дальнейшем содержание правоотношения может меняться. У участников гражданских правоотношений могут появляться новые права и обязанности. Субъективное право участника правоотношения - это предоставленная ему законом возможность определённого поведения, в том числе возможность требовать соответствующего поведения от другого обязанного лица с использованием в необходимых случаях принуждения. Субъективная обязанность участника правоотношения - это долженствование определенного поведения обязанного лица в интересах другого управомоченного лица под страхом применения к обязанному лицу мер, но государственного принуждения. Особенности гражданско-правовых отношений: 1) Субъекты равны между собой, имущественно обособлены и самостоятельны друг от друга, независимо от функций, возлагаемых на них в конкретном правоотношении. Обязанный субъект не подчинён управомоченному субъекту, а лишь связан конкретной обязанностью. 2) Широкий круг субъектов. В гражданском правоотношении могут участвовать все возможные субъекты права. 3) Множественность объектов (все возможные предметы материального мира и нематериальные блага). 4) Возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон. 5) В качестве правовых гарантий реального осуществления, предоставляемых субъектам гражданских прав и обязанностей, применяются главным образом меры имущественного характера, то есть выплата неустойки, восстановление нарушенного права и т.д. 6) Возможность возникновения гражданского правоотношения по основаниям прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему. 7) Специфика порядка и способа защиты нарушенных гражданских прав заключается в том, что в случае нарушения прав участники гражданских правоотношений обращаются в судебные органы, путём предъявления соответствующего иска. Например, иск о взыскании задолженности по договору аренды. Виды гражданских правоотношений: 1) По содержанию правоотношения подразделяются: а) имущественные; б) неимущественные. Эта классификация основана на том, что имущественные отношения имеют экономическое содержание и всегда связаны с нахождением имущества у того толи иного лица либо с передачей имущества одним лицом другому. Неимущественные права охраняются ГП и не имеют экономического содержания. Например, право авторства. 2) В зависимости от определённого состава (по определённости субъектов) выделяют: а) абсолютные правоотношения; б) относительные. Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные основано на том, что в абсолютных правоотношениях носителю абсолютного права противостоит неопределённое количество обязанных лиц. В относительных правоотношениях конкретному управомоченному лицу или нескольким точно определённым лицам противостоит конкретное обязанное лицо или несколько определённых обязанных лиц. 3) В зависимости от способа удовлетворения интересов управомоченного выделяют: а) вещные правоотношения; б) обязательственные правоотношения. Эта классификация основана на том, что носитель вещного права может осуществлять это право без содействия обязанных лиц. Если же это обязательственное правоотношение, то использование вещи возможно только с помощью контрагента. 4) Особняком состоит группа корпоративных отношений - это отношения между участниками или членами корпоративных образований, которым присущи качества юридических отношений, а также между участниками и самой корпорацией. Основания возникновения таких отношений различны. Эти отношения имеют в своём содержании корпоративные права, благодаря которым участники корпорации могут участвовать в различных формах управления имуществом корпорации и решать иные вопросы. Реализуя свои корпоративные права участники корпорации, выражая свою волю формируют волеизъявление высшего органа корпоративного юридического лица. Сформированное волеизъявление высшего органа порождает модель поведения обязательную для исполнительного органа корпоративного юридического лица и для самих участников корпорации. Эта особенность присуща только корпоративным отношениям, т.к. по общему правилу в гражданском обороте субъекты ГП самостоятельны и независимы друг от друга и поэтому непосредственно не могут участвовать в формировании воли контрагента. Осуществление корпоративных прав прямо или косвенно имеет своей целью удовлетворение имущественных интересов их носителя, поэтому корпоративные права можно отнести к числу имущественных прав. Вопрос №8. Понятие и виды юридических фактов гражданском праве. Юридические составы. Юридические факты - это жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Иногда гражданские права и обязанности возникают в результате единичного юридического факта. В других случаях гражданские права и обязанности возникают в результате двух и более юридических фактов, возникающих одновременно или в определённой последовательности. Составные многочисленные факты представляют собой юридический состав. Примерный перечень юридических фактов дан в ст. 8 ГК, указывается, что гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и сделок, а также из иных действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законодательством, но в силу общих начал и смысла ГП порождают такие права и обязанности. Классификация юридических фактов: 1) по характеру правовых последствий юридические факты делятся: а) правообразующие (например, изготовление вещи влечет возникновение права собственности); б) правоизменяющие (например, соглашением сторон изменяется цена за проданный товар 0 соглашение об изменении цены); в) правопрекращающие (например, уничтожение вещи влечет прекращение права собственности на эту вещь). 2) по волевому признаку юридические факты делятся на: а) события. Они не зависят от воли людей, бывают абсолютными и относительными. Абсолютные события как при появлении, так и в ходе развития ни в коей мере не связаны с волей субъектов (землетрясение, ураган и т.п.). Относительные события характеризуются тем, что появление их в той или иной мере связано с волей, но развитие их происходит независимо от воли субъектов. Хрестоматийными примерами относительных событий являются такие факты, как пожар в результате поджога, рождение человека, смерть человека, наступившая в результате нанесения тяжких телесных повреждений, и т.д. События в данном случае называют юридическими потому, что в нормах права они указываются в качестве обстоятельств, влекущих правовые последствия. б) действия - всегда являются волевым юридическим фактом. Зависят от проявления воли конкретного человека. Действия делятся на: - правомерные, т.е. не противоречащие закону; - и неправомерные, т.е. нарушающие нормы права. Правомерные действия классифицируются на: - юридические акты - правомерное действие, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (административные акты, сделки и судебные решения) и юридические последствия. Часто правовые последствия (права и обязанности) порождаются не одним юридическим фактом, но юридическим составом, под которым принято понимать совокупность юридических фактов, необходимых и достаточных для наступления юридических последствий, предусмотренных нормой. Наследование по завещанию осуществляется на основании юридического состава, включающего в себя следующие юридические факты: а) смерть завещателя или объявление его умершим; б) завещание; в) принятие наследства. Вопрос №9. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. Под осуществлением гражданских прав понимают - свободный выбор субъектом определённого варианта своего поведения из существующих у правовых возможностей. Граждане и юридические лица могут осуществлять принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, это означает, что лицом действует самостоятельно в своих интересах и никто не вправе принуждать осуществлять его принадлежащие ему права. По общему правилу отказ гражданина или юридического лица от принадлежащего им права не влечёт прекращения этого права. Субъекты гражданских правоотношений осуществляют свои права двумя способами: 1) непосредственно собственными юридически значимыми активными действиями; 2) с помощью требования соответствующего поведения у обязанных лиц. Предоставленная ст. 8 ГК гражданам и юридическим лицам возможность распоряжаться своими правами по собственному усмотрению имеет определённые граница, установленные законом, переход за которые запрещён. Эти запреты установлены ст. 10 ГК: 1) Запрет гражданам и юридическим лицам совершать действия исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Если лицо осуществляет свои действия только с тем, чтобы причинить вред другому лицу, так называемая шикана, то такое действие является правонарушением. Шика́на — злоупотребление правом (лат. aemulatio), состоящее в использовании своего субъективного права, данного в силу закона или договора с целью причинить вред другому лицу либо иной целью (в иной форме); 2) Запрет злоупотребления своим правом в любой иной форме, не относящейся к шикане. Под таким злоупотреблением правом понимаются действия, формально не противоречащие закону, но ведущие к цели, запрещенной им; в обход закона поступает тот, кто «сохраняя слова закона, обходит его смысл». Например, субъект, который не вправе заниматься предпринимательской деятельностью (допустим, в связи с занимаемой должностью), осуществляет ее от имени другого лица (злоупотребление правом в широком смысле). 3) Запрет использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке. Например, запрещены ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара и т.д. (см. Закон о защите конкуренции). Вопрос №10. Злоупотребление гражданскими правами: понятие, формы, последствия. ГК запрещено злоупотребление правом. Злоупотребление правом – это всегда умышленное действие. Субъект, осуществляющий свое право, производит это таким образом, что ущемляются имущественные или неимущественные интересы третьих лиц, общества в целом или государства, и этот субъект желает такого ущемления либо безразлично относится к последствиям своих действий. Злоупотребление правом – это всегда недобросовестное осуществление права. В качестве злоупотребления правом иногда могут быть квалифицированы и действия, не связанные с осуществлением субъективного права, но заведомо недобросовестные (злоупотребление правом в широком смысле). Формы злоупотребления правом: 1) осуществление субъективного гражданского права исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана). Осуществление гражданского права всегда имеет целью удовлетворение каких-либо интересов управомоченного лица. Но в данном случае цель осуществления права состоит исключительно в нарушении интересов другого лица. Такое встречается, например, в соседских отношениях: если один из собственников имущества (например, жилого помещения) производит «дарение» своей доли в праве собственности (или ее части) субъектам, которые создадут другим сособственникам условия, существенно затрудняющие реализацию их права собственности; 2) совершение действий в обход закона с противоправной целью. Под таким злоупотреблением правом понимаются действия, формально не противоречащие закону, но ведущие к цели, запрещенной им; в обход закона поступает тот, кто «сохраняя слова закона, обходит его смысл». Например, субъект, который не вправе заниматься предпринимательской деятельностью (допустим, в связи с занимаемой должностью), осуществляет ее от имени другого лица (злоупотребление правом в широком смысле). Также, действия в обход закона с противоправной целью могут облекаться в форму мнимых и притворных сделок. 3) использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Так, запрещены ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара и т.д. Перечень форм злоупотребления правом не является исчерпывающим. С учетом конкретных обстоятельств того или иного дела суд может квалифицировать и другие действия в качестве злоупотребления правом. Последствия злоупотребления правом состоят в том, что суд отказывает в защите права полностью или частично. Кроме того, суд применяет иные меры, предусмотренные законом. 1) Во всех случаях злоупотребления правом, если оно повлекло нарушение права другого лица, такое лицо может требовать возмещения причиненных убытков. 2) Нередко закон устанавливает специальные санкции на случай нарушения пределов осуществления субъективного права. Например, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, то возможно принудительное прекращение права собственности на такое жилье. 3) Иногда нарушение пределов осуществления субъективных прав влечет недействительность сделок и т.д. Таким образом, злоупотребление правом влечет следующие последствия: а) признание недействительным его последствий (признание недействительной сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности; б) прекращение использования права без его лишения (ограничивает возможность использования права на обмен жилого помещения, если он носит корыстный характер); б) отказ в государственной защите субъективного права. Вопрос №11. Понятие, способы и порядок защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Под гражданско-правовой защитой нарушенных прав (охраняемых законом интересов) понимается - охранительное воздействие норм, имеющее целью восстановить право, компенсировать нарушенный интерес, пресечь противоправные действия, препятствующие осуществлению права или обеспечению правопорядка. В ст.13 ГК предусмотрены способы защиты гражданских прав (этот перечень не является исчерпывающим): 1) Самозащита. При этом способе субъект гражданских правоотношений защищает себя собственными действиями. Самозащита характеризуется следующими признаками: 1) действия по защите права совершает субъект, право которого нарушается; 2) соответствующие действия имеют целью пресечь происходящее нарушение права (а не предотвратить вероятное нарушение и не наказать за бывшее); 3) исходя из конкретной ситуации, очевидна невозможность использовать общий или особый порядок защиты прав; 4) способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Весьма красноречивым примером самозащиты является необходимая оборона, если при этом не были превышены ее пределы. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены её пределы. Признаки необходимой обороны закреплены в ст. 37 УК РФ. Противоправность действия причинителя вреда, действовавшего в целях защиты охраняемых законом прав и интересов от посягательства на них, т е в случаях необходимой обороны исключается, и следовательно отпадает ответственность. 2) В судебном порядке: - судом общей юрисдикции; - арбитражный суд; - третейским судом. Путём подачи иска о защите оспариваемого или нарушенного права. 3) В административном порядке. Обращение в вышестоящий орган (к должностному лицу). Например, в административном порядке могут рассматриваться многие споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. (путём обращения в ФОИВ – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Вопрос №12. Правоспособность гражданина. Дееспособность гражданина: понятие, виды. Эмансипация: понятие, основания, порядок, последствия. Гражданская правоспособность - способность гражданина иметь гражданские права и нести обязанности. Правоспособность признаётся в равной мере за всеми гражданами и возникает в момент рождения. Законодательством РФ предусмотрена защита прав ещё не родившихся детей. Так к наследованию могут призываться зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми посте открытия наследства граждане. Право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего имеет ребёнок умершего, родившийся после его смерти. Правоспособностью в РФ могут пользоваться лица без гражданства и иностранные граждане. Отдельные исключения из этого правила устанавливаются законодательством. Содержание гражданской правоспособности: 1) иметь имущество в своей собственности; 2) возможность наследовать и завещать имущество; 3) Заниматься предпринимательской деятельностью и иной не запрещённой деятельностью; 4) Создавать юридические лица; 5) Совершать любые сделки и участвовать в обязательствах; 6) Избирать место жительства; 7) Иметь авторские и иные права на результаты интеллектуальной деятельности; иметь другие права. Некоторые права могут возникнуть только с наступлением определённого возраста. Например, вступление в брак. Прекращается правоспособность смертью лица независимо от причин её наступления, также в результате объявления гражданина умершим. Ограничение и лишение правоспособности не допускается. Возможно ограничение некоторых элементов правоспособности, некоторых прав по закону, лишение гражданина некоторых правовых возможностей, но это не обусловливает прекращение правоспособности в целом. Например, лишение права занимать определённые должности. Кроме оснований, предусмотренных законом, правоспособность ограничена быть не может, а полный или частичный отказ гражданина от правоспособности и друге сделки, направленные на её ограничение являются ничтожными. Под гражданской дееспособностью понимается способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В отличие от правоспособности дееспособность предполагает осуществление прав и обязанностей сознательно волевым действиями лица. Ум и воля гражданина зависят от его возраста, психического состояния и других факторов, поэтому если у всех граждан равная правоспособность, то не все обладают дееспособностью и на её объём оказывают влияние данные факторы. Виды дееспособности: 1) Дети с момента рождения до 6 лет считаются полностью недееспособными. Эти лица недееспособны в силу предполагаемой их недостаточной психической зрелостью и отсутствием жизненного опыта. В их интересах совершают сделки родители, усыновители, опекун; 2) Частичная дееспособность (малолетние от 6 до 14 лет). Они могут совершать самостоятельно: - мелкие бытовые сделки, т.е. незначительные по сумме, соответствующей возрасту и направленной на удовлетворение повседневных потребностей. - сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующей нотариальное удостоверения или государственной регистрации. - сделки по распоряжению средствами, полученными от законного представителя или с его согласия от третьего лица для определённой цели или свободного распоряжения. Все остальные сделки за малолетних и от их имени могут совершать только родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние от рождения до 14 лет не несут самостоятельно гражданско-правовую ответственность, за них отвечают их законные представители; 3) Частичная (неполная) дееспособность (от 14 до 18 лет). Они совершают сделки с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Самостоятельно, без согласия законных представителей они вправе: - распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. - осуществлять право авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретения и иного результата своей интеллектуальной деятельности. - вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. - совершать сделки, разрешённые малолетним. - по достижению 16 лет быть членами кооператива. По общему правилу несовершеннолетние от 14 до 18 лет несут самостоятельно гражданско-правовую ответственность за причинение вреда. Если такие несовершеннолетние не имеют заработка или иного дохода и имущества или его не хватает для удовлетворения требования потерпевшего, то в таких случаях за них полностью отвечают родители, либо в дополнительно недостающей части имущества. 4) Полная (по общему правилу наступает с 18 лет). Из этого правила есть два исключения: Во-первых, когда закон допускает вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин не достигший совершеннолетия приобретает дееспособность в полном объёме со времени вступления в брак. Такое признание дееспособности окончательно и не зависит от последующего сохранения брачного союза. Но признание данного брака недействительным означает аннулирование основания для признания гражданина полностью дееспособным. В этом случае несовершеннолетний супруг теряет полную дееспособность. Во-вторых, может быть объявлен полностью дееспособным несовершеннолетний, достигший 16 лет и работающий по трудовому договору, либо с согласия родителей, усыновителей, попечителей, занимающийся предпринимательской деятельностью. Такие решения выносят органы опеки и попечительства с согласия законных представителей. При отсутствии согласия законных представителей решение может вынести суд. Данная процедура называется эмансипацией. Эмансипация, т.е. объявление (по решению органа опеки и попечительства или, при отсутствии согласия родителей, суда) несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или контракту, а также если он с согласия своих законных представителей занимается предпринимательской деятельностью. Основания: 1) достиг 16 лет и работает по трудовому договору или контракту; 2) достиг 16 лет и с согласия законных представителей занимается ПД. Процедура эмансипации: 1) подача заявления (возможна с 16 лет) в уполномоченный орган или суд. К нему прикрепляются требуемые по законодательству документы и уплата госпошлины; 2) рассмотрение уполномоченным органом заявления с участием не только заявителя и его представителей, но и прокурора, работника органа опеки и попечительства; 3) решение уполномоченного органа или суда, удовлетворяющее или отклоняющее просьбу гражданина. Последствия: Эмансипированный является полностью дееспособным лицом. Родители, усыновители или попечители не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. Вопрос №13. Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным. По решению суда граждане, достигшие 18-ти лет и приравненные к ним (эмансипированные, или заключившие брак до 18 лет), могут быть лишены дееспособности или ограничены в ней. Виды ограничения гражданина в дееспособности: 1) Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веществами, азартными играми ставит семью в тяжёлое материальное положение может быть ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство, он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, совершать иные сделки, получать заработок, пенсию, иные доходы, но распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Под злоупотреблением следует понимать чрезмерное или систематическое употребление указанных средств, которое находится в противоречии с интересами его семьи. Под тяжёлым материальным положением следует понимать такое злоупотребление, которое влечёт непосильные расходы денежных средств для их приобретения. Наличие заработка у других членов семьи самого по себе не является основанием для отказа в удовлетворении просьбы заявителя, если семья не получает от злоупотребляющего лица необходимые средства либо вынужденно его содержать полностью или частично. Для ограничения дееспособности необходимо наличие двух условий: 1) Злоупотребление гражданином спиртными напитками, наркотическими веществами, азартными играми. 2) Если этим злоупотреблением гражданин ставит свою семью в тяжёлое материальное положение 2) Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство. Такие лица совершают сделки с письменного согласия попечителя. Также сделка, совершенная таким гражданином и в последствии письменного одобренная его попечителем, признаётся действительной. Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства самостоятельно несёт имущественную ответственность и отвечает за причиненный им вред. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности отпали, суд отменяет ограничение дееспособности. 3) Суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иным доходом. Такое ограничение несовершеннолетних производится по ходатайству родителей, усыновителей, попечителя или органа опеки и попечительства при наличии неразумности расходования денежных средств, а также их расходования на цели, противоречащие закону и нормам морали. Такое ограничение не может быть осуществлено в отношении эмансипированных несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, вступивших в брак до 18 лет. Признание недееспособным. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Под психическим расстройством понимается душевная болезнь, слабоумие и т.д. Для получения достаточных данных о психическом расстройстве суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу. На основании такого заключения суд делает вывод о способности гражданина понимать значения своих действий и руководить ими. Над гражданином, признанным судом недееспособным, устанавливается опека. Такой гражданин не может совершать никаких сделок, сделки от его имени совершаются опекуном. Такие граждане не несут гражданско-правовой ответственности. Если основания для признания гражданина недееспособным отпали, суд признаёт его дееспособным, над ними отменяется установленная ранее опека. Вопрос №14. Опека, попечительство. Патронаж. НПА: ФЗ «Об опеки и попечительстве». Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав интересов несовершеннолетних и иных недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Над несовершеннолетними опека и попечительство устанавливаются также в целях их воспитания при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении родительских прав и иных случаях отсутствия родительского попечения. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ. Они могут делегировать свои полномочия органам местного самоуправления. Функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних как правило возлагаются на отделы образования либо специально созданные с этой целью комитеты семьи и детства, опеки и попечительства. В отношении недееспособных и ограниченно дееспособных лиц функции по опеке и попечительства возлагаются на отделы здравоохранения. Опека устанавливается над лишенными родительского попечения малолетними до 14 лет, а также над недееспособными гражданами. Попечительство устанавливается над лишенными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также гражданами, ограниченными в дееспособности. Опекуны и попечители осуществляют предоставленные им права под надзором органа опеки и попечительства для того, чтобы предотвратить возможность злоупотребления. Назначение опекуна или попечителя производится органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве в течении одного месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости назначения опекуна или попечителя. В отношении граждан, находящихся в воспитательных, лечебных и иных аналогичных им заведениях, функции опекуна и попечителя осуществляют эти организации. Прекращение опеки и попечительства возможно в 3 формах: 1) Освобождение опекунов или попечителей от исполнения своих обязанностей производится органом опеки и попечительства в случае возвращения несовершеннолетнего к родителям или усыновителям, 2) при помещении подопечного в соответствующее социальное заведение. 3) по просьбе опекуна или попечителя при наличии уважительных причин, делающих невозможным дальнейшее выполнение ими своих функций не по их вине. Отстранение опекуна или попечителя возможно в случае ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей, в том числе если он использовал опеку или попечительство в корыстных целях, или оставил подопечного без надзора и необходимой помощи. Прекращение опеки и попечительства при достижении установленного законом возраста. При вступлении несовершеннолетнего в брак, его эмансипации, а также по решению суда о признании несовершеннолетнего дееспособным или отмене ограничения его дееспособности. Патронаж представляет собой особую форму попечительства. Под патронажем понимают постоянное оказание помощи в осуществлении прав, их защите и исполнении обязанностей. Такое попечительство устанавливается над совершеннолетними гражданами, обладающими полной дееспособностью, поэтому функции попечителя не входят, компенсация недостающей дееспособности каким бы то ни было способом. Помощники назначаются с согласия такого лица в письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющий социальное обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в установлении над ними патронажа не может быть назначен помощником такого гражданина. Помощник совершает действия в интересах гражданина, находящегося под патронажем на основании заключаемых с этим лицом договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора. Орган опеки и попечительства осуществляет контроль над исполнением помощником своих обязанностей и извещает находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных помощником и являющихся основанием для расторжения заключённых между ними договора поручения, доверительного управления имуществом или иного договора. Патронаж прекращается в связи с прекращением данных договоров по основаниям предусмотренных договором или законом. Вопрос №15. Признание гражданина безвестно отсутствующим: понятие, основания, порядок, последствия. Объявление гражданина умершим: понятие, основания, порядок, последствия. Признание безвестно отсутствующим или умершим (общие моменты). В случае длительного отсутствия гражданина по месту своего жительства может возникнуть правовая неопределённость во взаимоотношениях этого гражданина с другими участниками гражданского правоотношения. Для устранения подобной неопределённости служат институты безвестного отсутствия и объявления гражданина умершим. Принятие таких решений возможно при наличии юридического состава, состоящего из следующих фактов: 1) длительное отсутствие лица в месте его постоянного проживания. 2) отсутствие сведений о месте его нахождения и невозможностью получить их всеми возможными средствами. 3) истечение установленных законом сроков с момента получения последних известий о месте нахождения данного лица. Признание лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим не лишает его право и дееспособности если он в этот момент жив. Признание безвестно отсутствующим. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Исчисление этого срока начинается со дня получения последних сведений об отсутствующем. При невозможности установить этот день срок исчисляется с первого числа месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения, а при невозможности установить этот месяц, с 1 января следующего года. До признания гражданина безвестно отсутствующим органы опеки и попечительства по заявлению заинтересованных лиц либо по постановлению суда вправе принять меры к охране его имущества и назначить управляющего этим имуществом. Признание гражданина безвестно отсутствующим влечёт следующие юридические последствия: 1) Имущество этого лица передаётся органом опеки и попечительства назначенному лицу, в постоянное управление по договору о доверительном управлении. 2) Из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего. 3) Иждивенцы получают право на получении пенсии по случаю потери кормильца. 4) Супруг безвестно отсутствующего в правее расторгнуть с ним брак в упрощённом порядке. Отмена решения о признании гражданина безвестно отсутствующим. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом этого гражданина, брак может быть восстановлен по совместному заявлению супругов в орган ЗАГСа. Прекращаются и все другие отношения, возникающие из факта признания гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение: 1) пяти лет- по общему правилу; 2) если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев; 3) Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Признание его безвестно отсутствующим до объявления умершим не обязательно. Для некоторых случаев закон устанавливает сокращённые сроки для признания. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость. Вопрос №16. Акты гражданского состояния и их гражданско-правовое значение. НПА: ГК РФ; ФЗ «Об актах гражданского состояния». Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. Порядок государственной регистрации определенных действий и событий регламентируется ФЗ «Об актах гражданского состояния». ГК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, которым придается значение актов гражданского состояния. В соответствии со ст. 47 специальной государственной регистрации подлежат следующие акты: 1) рождение; 2) заключение брака; 3) расторжение брака; 4) усыновление (удочерение); 5) установление отцовства; 6) перемена имени; 7) смерть гражданина. С этими фактами законодательство связывает правовое положение гражданина. Например, возникновение и прекращение правоспособности гражданина определяется моментами его рождения и смерти, с момента рождения исчисляется возраст, необходимый для приобретения гражданином дееспособности, и т.п. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. Исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор разрешается судом. Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния производятся органом записи актов гражданского состояния на основании решения суда. Вопрос №17. Понятие и признаки юридического лица. Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Признаки: 1) Организационное единство - обеспечивает действия коллектива (лиц) как единого целого, формирование единой воли: выражается в уставе, договоре, законе, административном акте; 2) Имущественная обособленность - имущество ЮЛ обособленно от имущества его членов, учредителей и других лиц, может являться общей собственностью его членов, принадлежать ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 3) Самостоятельная имущественная ответственность – ЮЛ отвечает самостоятельно по своим обязательствам и своим имуществом. Иногда в силу устава, закона или договора ответственность могут нести и другие лица (члены ЮЛ, поручители т.д.), но первым адресатом ответственности является ЮЛ; 2) Наименование - ЮЛ должно иметь собственное наименование, отличное от наименований других субъектов права и необходимое для идентификации его в гражданском обороте. ЮЛ в правоотношениях представлено также товарным знаком или знаком обслуживания. Товарный знак содержит обозначения, служащие для индивидуализации товара, продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг ЮЛ. Товарный знак является нематериальным благом. Заявка на его регистрацию подаётся в патентное ведомство, которое регистрирует этот знак и выдаёт на него свидетельство. Эти признаки определяются действующим законодательством и закрепляются в учредительных документах ЮЛ. Вопрос №18. Виды юридических лиц. В зависимости от цели деятельности выделяют: 1) ЮЛ, являющиеся коммерческими организациями, они могут создаваться в организационно-правовых формах: хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 2) ЮЛ, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах: - потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, с/х потребительские кооперативы - общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве ЮЛ, профессиональные союзы, органы общественных самодеятельности, общественные движений; Коммерческие юридические лица: хозяйственные товарищества и общества; крестьянские (фермерские) хозяйства; хозяйственные партнёрства; производственные кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие юридические лица: потребительские кооперативы; общественные организации; общественные движения; ассоциации (союзы); ТСЖ; казачьи общества; общины коренных малочисленных народов РФ; фонды; учреждения; автономные некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые компании; адвокатские палаты; адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами; государственные корпорации; нотариальные палаты. В зависимости от вида прав, которые имеют участники по отношению к ЮЛ выделяют: 1) Унитарные ЮЛ (на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения, например, СГЮА). 2) Корпоративные ЮЛ (в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации). (к ни относят: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и др.). Вопрос №19. Правоспособность юридического лица, его органы. У ЮЛ правоспособность возникает в момент его создания, т.е. в несения сведений о нём в государственный реестр ЮЛ и прекращается в момент внесения записи о его исключении в этот реестр. Признание организации ЮЛ одновременно свидетельствует о наличии у неё гражданской правоспособности, т.е. абстрактной возможности иметь гражданские права и нести гражданские обязанности и дееспособности, то есть способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Правоспособность и дееспособность ЮЛ совпадают. К важнейшим имущественным правам, которыми может обладать юридическое лицо, нужно отнести права собственности, право хозяйственного ведения и оперативного управления, а также имущественные права и обязанности, возникающие из многочисленных договоров. Среди неимущественных прав следует выделить право на фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак и деловую репутацию. У ЮЛ различают общую и специальную правоспособность. ЮЛ может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых законом. Следовательно, специальная правоспособность предназначена только для ограниченного перечня ЮЛ, к которым отнесены учреждения, финансируемые собственником. Иные некоммерческие организации и некоторые прямо указанные в законе коммерческие организации. Отдельными вилами деятельности ЮЛ, как с общей, так и со специальной правоспособностью, могут заниматься лишь при наличии специального разрешения - лицензии, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организации свидетельство о допуске к определённому виду работ. Лицензия является официальным документом, который разрешает указанный в нем вид деятельности в течении установленного срока, а также определяет условия его осуществления. Срок действия лицензии устанавливается в зависимости от вида деятельности и не может превышать 3 лет. Право ЮЛ осуществлять лицензионную деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок, а превращается по истечении срока её действия. Любое ЮЛ может быть ограничено в правоспособности, но только случаях, предусмотренных законом. Так, ограничено право унитарных предприятий распоряжаться недвижимым имуществом. Любое ограничение, не соответствующее закону, может быть обжаловано в судебном порядке. Ограничение правоспособности может устанавливаться специальным законом, путём указания тех видов деятельности, которыми не могут заниматься отдельные ЮЛ. Так, банкам запрещено совершать операции по производству и торговле материальными ценностями, а также по страхованию всех видов, за исключением страхования валютных и иных рисков. Органы юридического лица: 1) Общее собрание членов - высший орган ЮЛ, решает все главные вопросы: выбирает директоров, утверждает баланс, проект распределения прибыли, вносит изменения в устав; 2) Правление (директора) - исполнительный орган, выступает в обороте от имени ЮЛ, реально осуществляет руководство ЮЛ; 3) Ревизионная комиссия - контрольный орган, проверяет бухгалтерские документы, книги ЮЛ, бюджет, финансовый отчет правления; 4) Наблюдательный совет - сочетает в себе некоторые функции общего собрания, правления, контрольного органа (известен германскому праву). Органы ЮЛ подразделяются на единоличные и коллегиальные. Единоличные представляет одно лицо, а коллегиальные- несколько лиц. Вопрос №20. Филиалы и представительства. Подразделения ЮЛ, действующие вне места его нахождения по своему положению могут быть либо филиалами, либо представительствами. Под филиалом поднимается обособленное подразделение ЮЛ, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции либо их часть в том числе функции представительства. Под представительством понимается обособленное подразделение ЮЛ, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы ЮЛ и осуществляет их защиту (его руководитель от имени юридического лица заключает договоры, принимает исполнение, предъявляет иски и проч.). Филиалы и представительства характеризуются рядом следующих признаков: 1) это обособленные подразделения юридического лица; 2) они располагаются вне места нахождения юридического лица; 3) они не являются юридическими лицами, т.е. не имеют своего (принадлежащего им) имущества, не могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и т.д. У подразделения юридического лица имущество находится лишь в техническом управлении. Филиалы и представительства не являются субъектами гражданского права; 4) филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых юридическим лицом, создающим эти обособленные подразделения. Такие положения главным образом рассчитаны на регулирование «внутренних отношений». В положениях определяются цели и предмет деятельности филиала или представительства, полномочия руководителя и пр.; в положении юридическим лицом устанавливаются «правила поведения» своего подразделения; 5) руководители филиалов и представительств назначаются юридическим лицом (уполномоченным органом юридического лица) и действуют на основании его доверенности. Доверенность необходима для представительства перед третьими лицами, т.е. требуется для того, чтобы руководитель подразделения мог выступать от имени юридического лица (во «внешних отношениях»); 6) представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц. Объём функции больше у филиалов, хотя представление интересов подразумевает совершение юридических действий, они носят скорее организационный, административный, вспомогательный характер, а вести деятельность или её часть осуществляемую самим ЮЛ может только филиал. Представительство и филиалы не является ЮЛ, они наделяются имуществом создавших их ЮЛ и действуют на основном утверждённых им положений. Как представительства, так и филиалы должны быть указаны в учредительных документах, создавшего их ЮЛ. Руководители представительств и филиалов назначаются ЮЛ и действуют на основании выданной им доверенности. При совершении сделок и других юридических действий от имени ЮЛ действует руководитель филиала или представительства, но не собственно филиал или представительство, которые не обладают правоспособностью. Вопрос №21. Способы образования юридических лиц. Учредительные документы. НПА: ГК РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Способы образования ЮЛ: 1. Распорядительный – решение об образовании ЮЛ исходит от собственника имущества (государственные и муниципальные унитарные предприятия) 2. Добровольный – создание организации по инициативе самих учредителей: 1) Разрешительный – решение о создании принимают учредители и обращаются в соответствующий орган за разрешением Орган проверяет законность, целесообразность образования такой организации. С согласия местных органов создаются ЖСК, дачно-садоводничество 2) Нормативно-явочный (регистрационный) – не требуется специальное разрешение гос органа, ЮЛ регистрируется в порядке, определенном ФЗ «О гос регистрации». Для регистрации необходимо предъявить: Заявление учредителя, Решение о создании ЮЛ (если учредителей 2 и больше, то решение должно быть единогласным), Уплата гос. пошлины. ЮЛ создаётся на основании решения учредителя либо учредителей об учреждении ЮЛ. Если ЮЛ учреждается одним лицом, решения о его учреждении принимается ЮЛ единолично. В случае создания ЮЛ двумя и более лицами такое решение принимается всеми учредителями единообразно. в решении об учреждении ЮЛ необходимо указать сведения об утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках внесения уставного (складочного) капитала, об избрании или назначении органов юл. Если создаётся корпоративное юл, то также указывается сведения о голосовании учредителей по вопросу создания юл и о порядке совместной деятельности учредителей о создании юл. В решении об учреждении юл указываются также иные сведения, предусмотренные законом. Юл подлежит гос. регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом. Этим занимается орган по территориальному отнесению (ФНС – её территориальные органы). Данные гос. регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. До гос. регистрации юл, изменение его данных или до включения иных данных, несвязанных с изменением устава в единый гос. реестр уполномоченный государственный орган обязан провести проверку данных, включаемых в указанный реестр. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем 5 рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган если иное не предусмотрено законом. При государственной регистрации юл заявителями могут быть следующие лица: 1) Руководитель постоянно действующего исполнительного органа или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юл. 2) Учредитель (и) при его создании; 3) Руководитель юл, выступающего учредителем юл; 4) Конкурсный управляющий или руководитель ликвидационного органа при ликвидации юл; 5) Иное лицо, действующее на основании полномочий предусмотренного законом актом специального государственного органа или актом местного самоуправления. Уполномоченный государственный орган обязан заблаговременно сложить заинтересованным лицам о предстоящей гос. регистрации юл или изменении в его устав и предстоящем включении данных в единой гос. реестр. Заинтересованные лица вправе направить в этот орган возражения, относительно предстоящей регистрации. Уполномоченный орган рассматривает эти возражения и принимает решения. Отказ в гос. Регистрации допускается только в случаях, предусмотренных законом: 1) Не предоставлении заявителем определённых законом необходимых для государственной регистрации документов. 2) Предоставление документов в ненадлежащий регистрирующий орган; 3) Не соблюдение нотариальной формы предоставляемых документов, в случаях если такая форма предусмотрена законом. 4) Подписание не уполномоченным лицом заявления о гос. регистрации или заявление о внесении изменений в сведения о юл, содержащихся в едином гос.реестре юл; 5) Не соответствие наименования ЮЛ, требованиям закон; 6) Не соответствие сведений о документе, удостоверяющем личность гражданина РФ, указанного в заявлении о гос. регистрации, сведениям полученным регистрирующим органом от органов, осуществляющих выдачу или замену такого документа. 7) Иные основания, предусмотренные законом Отказ в гос. регистрации юл или уклонение от такой регистрации могут быть оспорены в суде. Учредительные документы. Юридические лица действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками). Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается его учредителями (участниками) и к которому применяются правила настоящего Кодекса об уставе юридического лица. Государственная корпорация действует на основании федерального закона о такой государственной корпорации. Юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в едином государственном реестре юридических лиц. Типовой устав, утвержденный уполномоченным государственным органом, не содержит сведений о наименовании, фирменном наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала юридического лица. Такие сведения указываются в едином государственном реестре юридических лиц. Устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица, должен содержать сведения о наименовании юридического лица, его организационно-правовой форме, месте его нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий и в предусмотренных законом случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным. Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица. Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица могут содержаться положения, не противоречащие учредительному документу юридического лица. Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений. Вопрос №22. Прекращение юридического лица. Прекращение юл может осуществляться в двух формах: 1) Реорганизация - это прекращение деятельности юл, но на его месте возникают новые юл или значительно изменяется характер существующего юл. Виды реорганизации: - слияние - когда несколько юл прекращают своё существование, а их права и обязанности суммируются и передаются новому юл; - присоединение - когда существующая организация укрупняется за счёт того, что одна или несколько организаций вливается в неё, а сами утрачивают признаки юл; разделение - дробление одного юл на несколько организаций с передачей последним всех прав и обязанностей; - выделение - когда из одного юл, которое не перестаёт существовать выходит ещё одно или несколько юл с получением части прав и обязанностей первого юл; - преобразование - оно представляет собой изменение организационно- правовой формы юл. Виды реорганизации: добровольная; принудительная. 2) Ликвидация - способ прекращения юридического лица, который не сопровождается переходом прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам. Ликвидация юридического лица в добровольном порядке производится по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. Решение о принудительной ликвидации юридического лица выносится судом по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, а в случае невозможности достижения юридическим лицом уставных целей – по иску учредителя (участника).  Вопрос №23. Банкротство юридического лица: понятие, признаки, порядок признания должника банкротом, последствия. НПА: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Несостоятельность возникает при невозможности удовлетворения требований всех кредиторов ЮЛ. Несостоятельность – частный случай ликвидации. Несостоятельность может быть, как объявлена должником добровольно, так и заявлена одним или несколькими кредиторами. Существует два критерия, по которым юридическое лицо может быть признано несостоятельным: 1) Критерий (принцип) неоплатности. В данном случае: недостаточно имущества ЮЛ для погашения долгов и совокупный размер задолженности превышает размер имущества. 2) Критерий неплатёжеспособности. Лицо признаётся несостоятельным, если не оплатило задолженность в установленный законом срок (3 месяца). Процедура несостоятельности проводится при участии: Должника; Кредитора; Арбитражного управляющего; Арбитражный суд, который вводит ту или иную стадию. Несостоятельность включает в себя несколько процедур. Процедуры делятся на судебные и досудебные. Досудебная процедура существует одна и называется досудебная санация. Кредитор и должник вливают средства. Судебные процедуры вводятся арбитражным судом: 1) Наблюдение. Задача: установление размера требований. Данная процедура является обязательной. 2) Финансовое оздоровление. Регламентирована планом. Является необязательной. 3) Внешнее управление. Не обязательна. 4) Мировое соглашение. От чего-то отказываются должники, на какие-то уступки идут кредиторы. Данная процедура плавающая и возможна на любой стадии. 5) Конкурсное производство. В ходе данной стадии лицо окончательно объявляется банкротом, происходит продажа его имущества и распределение вырученных средств между кредиторами и освобождение от оставшихся обязательств. С окончанием конкурсного производства юридическое лицо считается ликвидированным, о чём вносится запись в ЕГРЮЛ. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Вопрос №24. Банкротство гражданина: понятие, признаки, порядок признания должника банкротом, последствия. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Банкротство гражданина: Банкротство гражданина, не являющегося ИП; Банкротство ИП; Банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства. Признаки: 1) обязанность не исполнена в течение 3 месяцев с даты, когда она должна была бы исполнена; 2) сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества (Пленум ВАС: для ИП, к которому имеется неудовлетворенное требование в размере более 10 000 рублей, достаточно только 1 критерия). Процедуры: Конкурсное производство; Мировое соглашение; Иные процедуры (ФЗ называет, например, наблюдение). Арбитражный суд может отложить рассмотрение дела не более чем на месяц для осуществления гражданином расчётов с кредиторами или достижения мирового соглашения. Если в этот срок требования кредиторов не были удовлетворены, а мировое соглашение достигнуто, то арбитражный суд принимает решение о признании гражданина банкротом и объявлении конкурсного производства. Возможно приостановление производства арбитражным судом также при наличии сведений об открытии наследства в пользу должника до решения вопроса о судьбе наследства в установленном порядке. Последствия: 1) на основании решения суда осуществляется продажа имущества, включенного в конкурсную массу. Вырученные денежные средства вносятся в депозит суда и используются для покрытия судебных расходов, требования кредиторов удовлетворяются затем в порядке, установленном ФЗ; 2) гражданин освобождается от обязательств, в том числе и непогашенных в связи с недостатком вырученных от продажи имущества средств. П. 2 ст. 212 ФЗ предусматривает исключения в виде возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, алиментных обязательств и др. Закон устанавливает меры, препятствующие уходу от уплаты долгов недобросовестными должниками. Дело о банкротстве не может быть возбуждено повторно в течение 5 лет после признания гражданина банкротом по его заявлению. В случае повторного признания банкротом по заявлению кредитора/уполномоченного органа по уплате обязательных платежей в течение 5 лет после завершения расчетов с кредиторами такой гражданин не освобождается от исполнения требований кредиторов. Вопрос №25. Хозяйственные товарищества. Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации с разделенными на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Хозяйственные товарищества (ст. 69 — 86 ГК РФ) могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). Полное товарищество - товарищество, участники (полные товарищи) которого в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Участниками полных и коммандитных товариществ (товариществ на вере) могут быть как индивидуальные предприниматели, так и коммерческие организации. Имущество таких товариществ, созданное за счет вкладов, произведенное и приобретенное в процессе хозяйственной деятельности, принадлежит товариществу на праве собственности. Лицо может быть полным товарищем только одного товарищества. Участников полного товарищества не может быть менее двух. Единственный учредительный документ товарищества — его учредительный договор. Он должен быть подписан всеми полными товарищами. Вкладом в складочный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, а также имущественные права, имеющие денежную цену. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех его участников. Каждый участник имеет один голос и вправе заниматься со всей документацией по ведению дел. Каждый участник полного товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно. При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товарищества. Если ведение дел поручено одному или некоторым членам, то остальные члены для совершения сделки от имени товарищества должны иметь доверенность от участника, на которого возложено ведение дел товарищества. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между участниками пропорционально их долям в складочном капитале. Участники полного товарищества солидарно несут субсидированную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Субсидированная ответственность означает дополнительную ответственность всех "товарищей" пропорционально размеру их вклада. Товарищество на вере, называемое также коммандитным товариществом, отличается от полного товарищества тем, что в нем наряду с полными товарищами имеется один или несколько участников вкладчиков (коммандистов). Последние несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Поэтому вкладчиками могут быть граждане и любые юридические лица, а не только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе стать вкладчиками в коммандитном товариществе, если иное не установлено законом. Товарищество на вере создается и действует на основании учредительного договора. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. Вкладчик товарищества на вере имеет право: 1) Получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале. 2) Знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества. Ликвидация товарищества на вере. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество. Вопрос №26. Общества с ограниченной ответственностью. НПА: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права, и обязанности его участников определяются ГК РФ и законом об обществах с ограниченной ответственностью. ООО – созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости долей. Цель: получение прибыли, может заниматься любой деятельностью, для определенных видов деятельности необходимо получение специального разрешения (лицензии). Количество участников: от 1 до 50 (ФЛ и ЮЛ) Учредительные документы: устав (наименование, место нахождения общества, состав и компетенция органов, порядок принятия решений, размер уставного капитала, права и обязанности участников, порядок выхода Уставный капитал: из номинальной стоимости долей его участников, размер доли определяется в процентах или в виде дроби, размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной доли и уставного капитала. Размер уставного капитала – не менее 10 000 рублей Распределение прибыли между участниками: часть прибыли, предназначенная для распределения, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. Ответственность: несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, не отвечает по обязательствам своих участников, участники не отвечают по обязательствам общества, но несут риск убытков в пределах стоимости их вкладов. В случае банкротства общества по вине его участников в случае недостаточности имущества общества может быть возложена на участников субсидиарная ответственность по его обязательствам Выход: участник вправе выйти путем отчуждения доли независимо от согласия других участников. Участник вправе: получить долю деньгами, натурой, передать часть ее или всю Вопрос №27. Акционерные общества как юридические лица. НПА: ГК РФ, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах. Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества, права и обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. Создание. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об акционерных обществах. Договор о создании акционерного общества заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий общим собранием акционеров. Учредительным документом акционерного общества является его устав, утвержденный учредителями. Устав акционерного общества должен содержать сведения о фирменном наименовании общества и месте его нахождения, условия о категориях выпускаемых обществом акций, об их номинальной стоимости и количестве, о размере уставного капитала общества, правах акционеров, составе и компетенции органов общества, и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. В уставе акционерного общества также должны содержаться иные сведения, предусмотренные законом. Порядок совершения иных действий по созданию акционерного общества, в том числе компетенция учредительного собрания, определяется законом об акционерных обществах. Особенности создания акционерных обществ при приватизации государственных и муниципальных предприятий определяются законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государственный реестр юридических лиц. Акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом. Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются законом. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. Вопрос №28. Производственные кооперативы. Крестьянско-фермерские хозяйства. НПА: Федеральный закон "О производственных кооперативах"; Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации"; Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и уставом производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является корпоративной коммерческой организацией. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом кооператива. Учредительным документом производственного кооператива является его устав, утвержденный общим собранием его членов. Устав производственного кооператива должен содержать сведения о фирменном наименовании кооператива и месте его нахождения, условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов, о характере и порядке трудового участия его членов в деятельности кооператива и об их ответственности за нарушение обязанности принимать личное трудовое участие в деятельности кооператива, о порядке распределения прибыли и убытков кооператива, размере и об условиях субсидиарной ответственности его членов по обязательствам кооператива, о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. Фирменное наименование производственного кооператива должно содержать его наименование и слова "производственный кооператив" или слово "артель". Число членов кооператива не должно быть менее пяти. Член производственного кооператива по своему усмотрению вправе выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая или должно быть выдано имущество, стоимость которого соответствует стоимости его пая, а также должны быть произведены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива. Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену кооператива производится по окончании финансового года и утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. Член производственного кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом кооператива, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом кооператива. Член правления кооператива может быть исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с членством в аналогичном кооперативе. Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и других выплат, предусмотренных уставом кооператива. Член производственного кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива. Передача пая или его части гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается с согласия общего собрания членов кооператива. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого пая или его части. В случае смерти члена производственного кооператива его наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива. Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке, установленном законом и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива. Производственный кооператив по решению его членов, принятому единогласно, может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество. КФХ - объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. В состав имущества КФХ могут входить ЗУ, хозяйственные и иные постройки, и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество (скот, птица, ТС, инвентарь). Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность. Членами КФХ могут быть: 1) Супруги, их родители, дети, братья, сёстры и т.д., но не более чем из 3-ёх семей. Дети, внуки, братья и сёстры членов КФХ могут быть приняты в члены по достижении ими возраста 16 лет; 2) Граждане, не состоящие в родстве с главой КФХ. - Максимальное количество таких граждан не может превышать 5 человек. Для осуществления фермерским хозяйством его деятельности могут предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Вопрос №29. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйственные партнерства. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих правовое положение унитарных предприятий: унитарное предприятие не является корпоративной организацией; унитарное предприятие является формой участия публично-правовых образований в предпринимательском обороте; унитарное предприятие является консервативной организационно-правовой формой. Правовое положение унитарных предприятий определяется ГК, а также Законом об унитарных предприятиях. Регулирование отношений, которые возникают между учредителем унитарного предприятия и самим унитарным предприятием, основано на императивном методе правового регулирования, значимая свобода усмотрения при определении правового положения унитарного предприятия в его учредительных документах отсутствует. Правоспособность унитарного предприятия является специальной, что обусловлено исключительностью такой организационно-правовой формы. Государственное или муниципальное предприятие может быть создано в случае: 1) необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации; 2) необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности государства; 3) необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами исключительно для государственных унитарных предприятий; 4) необходимости осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации; 5) необходимости разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации; 6) необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной. Цель создания унитарного предприятия, определенная с соблюдением требований, установленных законом, обозначается в уставе такого предприятия, она определяет его специальную правоспособность и именно указанную цель и должно преследовать в своей деятельности такое предприятие. Выход за пределы правоспособности унитарного предприятия причиняет вред тому публичному интересу, который преследуется созданием унитарного предприятия, а также с учетом особенностей его учредителя способен причинить существенный вред имущественным интересам прочих участников гражданского оборота. Закон предусматривает два вида унитарных предприятий: унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия). Основные различия в правовом положении видов унитарных предприятий в контексте норм о юридических лицах сводятся к установлению полной субсидиарной ответственности собственника имущества казенного предприятия. По долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, собственник ответственности не несет. Единственным учредительным документом унитарного предприятия является устав. Унитарное предприятие – единственная коммерческая организация, которая не является собственником принадлежащего ей имущества, но осуществляет в отношении такого имущества особое ограниченное вещное право (о праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления). При создании унитарного предприятия формируется его уставный фонд, размер которого определяется Законом об унитарных предприятиях. Уставный фонд унитарного предприятия не может быть разделен на доли или вклады, или иные части и принадлежать разным лицам, у имущества унитарного предприятия всегда один собственник, что исключает в том числе совместное учреждение несколькими публично правовыми образованиями одного унитарного предприятия. Единственным органом унитарного предприятия является его исполнительный орган – руководитель, который назначается на должность по решению собственника имущества унитарного предприятия. Компетенция исполнительного органа унитарного предприятия определяется законом и не может быть изменена уставом или иным решением собственника имущества унитарного предприятия. Любого рода ограничения полномочий, которые могут быть введены по решению собственника, остаются исключительно в отношениях между собственником и руководителем унитарного предприятия, а последствия нарушения таких ограничений локализуются исключительно в отношениях указанных лиц и не могут повлиять на права и обязанности третьих лиц, контрагентов унитарного предприятия. Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. Сущностные черты, которые определяют содержание правил, регулирующих правовое положение хозяйственного партнерства: хозяйственное партнерство является договорным объединением лиц; хозяйственное партнерство является организацией, созданной для достижения определенной учредительными документами цели; участники хозяйственного партнерства не несут ответственности по обязательствам созданного ими юридического лица; хозяйственное партнерство является чрезвычайно либеральной организационно-правовой формой. Правовое положение хозяйственных партнерств определяется в соответствии с общими положениями о коммерческих корпорациях и Законом о хозяйственных партнерствах. По своей правовой природе партнерство представляет закрытое договорное объединение лиц с внешними атрибутами объединения капиталов, к числу которых относится только устав. Однако наличие устава как учредительного документа не делает такое объединение исключительно капиталистическим. Поскольку изменения устава, а также состава участников партнерства возможны по общему правилу по соглашению сторон, права и обязанности участников, равно как и особенности внутренней организации, определяются соглашением об управлении партнерством, вести речь о том, что хозяйственное партнерство – недоговорное объединение лиц, вряд ли допустимо. По сути, все значимые характеристики хозяйственного партнерства (права и обязанности участников, структура и полномочия органов управления) определяются в соответствии с договором об управлении партнерством, а само управление в партнерстве построено на принципе консенсуальности, а не пропорциональности, что позволяет сделать вывод о том, что партнерство является договорной формой объединения лиц. Единственным учредительным документом партнерства является устав. Состав сведений является минимальным; по сути, помимо обычно указываемых сведений в уставе обязательно раскрывается только лишь порядок образования исполнительного органа и его полномочия, сведения о наличии или об отсутствии соглашения об управлении партнерством и сведения о нотариусе, который хранит документы партнерства. Прочие аспекты организации отношений между участниками партнерства определяются в соответствии с соглашением об управлении партнерством, которое не является публичным документом, не представляется для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, но остается доступным только для лиц, заключивших такое соглашение. С точки зрения своего существа соглашение об управлении партнерством представляет собой разновидность корпоративного договора с чрезвычайно широкими пределами договорного регулирования корпоративных отношений. Предмет соглашения об управлении партнерством определен ч. 6 и 7 ст. 6 Закона о хозяйственных партнерствах и включает в себя две группы сведений: сведения о правах и об обязанностях участников (условия о внесении вкладов, о порядке осуществления прав, в том числе об участии в деятельности партнерства, и др.); сведения, относимые к правоспособности партнерства и порядку ее осуществления, прежде всего – о видах и порядке образования, компетенции и порядке принятия решений органами управления. В соответствии с законом правила, в том числе ограничения компетенции органов управления, указанные в соглашении об управлении партнерством, непротивопоставимы неосведомленным третьим лицам и не могут повлиять на права и обязанности таковых. Закон не устанавливает требований к минимальному размеру складочного капитала хозяйственного партнерства, однако подобное вряд ли можно признать существенным недостатком нормативного регулирования. Принимая во внимание наличие существенных транзакционных издержек, которые сопутствуют созданию и поддержанию деятельности партнерства, представляется, что размер таковых выполнит основную функцию – предотвращение создания «легкомысленных» организаций. Права и обязанности участников хозяйственного партнерства определяются законом и соглашением об управлении партнерством, при этом основная нагрузка ложится именно на договорное регулирование прав и обязанностей участников. Поскольку хозяйственное партнерство является объединением лиц, прекращение участия в таком юридическом лице возможно путем выхода (п. 5 ч. 1 ст. 5 Закона о хозяйственных партнерствах), состав участников партнерства не может измениться помимо воли участников (ст. 12 Закона о хозяйственных партнерствах). Особенностью хозяйственного партнерства является возможность участия в управлении его делами третьих лиц, которые не являются его участниками (ч. 1 ст. 1 Закона о хозяйственных партнерствах). Пределы и объем участия в управлении делами партнерства таких лиц определяются соглашением об управлении партнерством. Закон не устанавливает каких-либо требований к таким лицам, которые, не являясь членами корпорации, в силу договора имеют корпоративные права. Вместе с тем следует предположить, что такие лица должны иметь основанный на законе интерес в осуществлении таких прав. К числу таких лиц можно отнести крупных инвесторов – кредиторов, которые в силу особенностей своего правового положения не имеют права участвовать в иных организациях (например, банки), однако имеют основанный на законе интерес в сохранении активов своего должника. Единственным обязательным в соответствии с законом органом управления партнерством является единоличный исполнительный орган, который может быть избран исключительно из числа участников партнерства. Прочие органы и вовсе могут отсутствовать или же определяются по соглашению об управлении партнерством. Вопрос №30. Некоммерческие организации как юридические лица. Некоммерческой организацией является юридическое лицо, которое не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться в форме: -общественных или религиозных организаций (объединений), -некоммерческих партнерств, -учреждений, -автономных некоммерческих организаций, -социальных, благотворительных и иных фондов, -ассоциаций и союзов, -а также в других формах, предусмотренных федеральными законами. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения следующих целей: социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих, а так же в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ Общественные и религиозные организации - добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих членов. Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Учреждение – это некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим собственником. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет его собственник. Учреждение не вправе распоряжаться как движимым, так и недвижимым имуществом. Это прерогатива собственника. Однако учреждение вправе заниматься самостоятельной деятельностью, приносящей доходы, и распоряжаться ими самостоятельно. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. Ассоциация (союз) некоммерческих организаций является некоммерческой организацией. Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотренных ее учредительными документами. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом случае член ассоциации (союза) несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению остающихся членов. Некоммерческое партнерство - это основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и иных целей. Автономная некоммерческая организация – это некоммерческая организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта, и иных услуг. Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями (учредителем), является собственностью автономной некоммерческой организации. Гражданский кодекс РФ не содержит исчерпывающего перечня некоммерческих организаций, которые могут создаваться и в других формах, предусмотренных федеральным законодательством. Вопрос №31. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских прав. Среди субъектов гражданского права ГК РФ (ст. 124) участниками отношений, регулируемых гражданским законодательством, называет: Российскую Федерацию, субъектов Российской Федерации, муниципальные образования. Государство является специфическим субъектом гражданского права. Особенность государства как участника гражданских правоотношений заключается в том, что оно является носителем политической власти и суверенитета и потому может в нормативном порядке определять характер и порядок участия субъектов права в гражданских правоотношениях (в том числе и самого государства как участника этих отношений). Однако в гражданских правоотношениях государство не пользуется властными полномочиями: оно выступает на равных началах со своими контрагентами. Государство выступает в гражданских правоотношениях через свои органы: Федеральное Собрание, Президент РФ, федеральные органы исполнительной власти (министерства, агентства, службы и т.д.). Государство выступает как в вещных, так и обязательственных правоотношениях. Так, государство является субъектом права собственности, в том числе субъектом исключительного права собственности. Государство выступает в следующих обязательственных правоотношениях: 1) отношения займа (при выпуске облигаций и других ценных бумаг); 2) в отношениях по поставке продукции для федеральных государственных нужд; 3) в отношениях подряда для государственных нужд; 4) в отношениях дарения (когда имущество дарится государству). Российская Федерация может быть субъектом наследственных правоотношений. В частности, оно наследует так называемое выморочное имущество, т.е. имущество, у которого нет наследников или же наследники отказались от принятия наследства. Государство является субъектом ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда. Российская Федерация может выступать во внешнем обороте, заключая любые гражданско-правовые договоры с иностранными контрагентами. Наиболее распространенными являются договоры займа, а также предоставления кредитов. Такие договоры заключаются от имени Правительства РФ. В отдельных случаях внешнеторговые сделки заключаются российскими торговыми представительствами, однако ответственность по ним несет государство. Субъекты. В качестве субъектов гражданских правоотношений могут также выступать субъекты Российской Федерации: республики, края, области, автономная область, автономные округа, города федерального значения. От имени субъектов Федерации в гражданских правоотношениях могут выступать законодательные собрания, правительства и т.д. Субъекты Федерации осуществляют права собственности на имущество, являющееся собственностью этих субъектов. Субъекты Федерации могут выступать государственными заказчиками в отношениях по поставке товаров для государственных нужд. Возможно участие субъектов Федерации и в других договорных правоотношениях при условии, что они не выходят за рамки своей правоспособности. Субъекты Федерации могут быть также наследниками по завещанию. Муниципальными образованиями являются городские, сельские поселения, иные населенные территории, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. В гражданские правоотношения они вступают через выборные органы местного самоуправления, глав муниципальных образований. Осуществляют правомочия собственника в отношении муниципальной собственности, могут вступать в договорные отношения в рамках своих полномочий. Органы местного самоуправления вправе передавать объекты муниципальной собственности во временное и постоянное пользование физическим и юридическим лицам. Сдавать в аренду, отчуждать в установленном порядке, а также совершать с имуществом, находящимся в муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах условия использования приватизируемых или передаваемых в пользование объектов. Муниципальные органы вправе выпускать местные займы и лотереи, получать и выдавать кредиты. Вопрос №32. Понятие и виды объектов гражданских прав. Под объектами гражданских прав понимают материальные и нематериальные блага, по поводу которых субъекты гражданских отношений вступают в это правоотношение. Например, к числу материальных благ относятся леса, здания, радио, бытовая техника, одежда, продукты питания и т.д. К нематериальным благам – информация, честь, достоинство, деловая репутация и т.д. Как известно, безобъектных правоотношений не существует. Объект, являясь элементом любого правоотношения выступает самостоятельной правовой категорией. Объекты гражданских прав: 1) Вещи, включая деньги и ценные бумаги; 2) Имущественные права; 3) Результаты выполнения работ и оказания услуг; 4) Результаты интеллектуальной деятельности; 5) Нематериальные блага. По степени обращаемости объекты гражданских прав подразделяют на: - свободные в обороте; - ограниченные в обороте; - изъятые из оборота. Классификация объектов гражданских правоотношений по признаку оборотоспособности обусловлена необходимостью введения таких правовых режимов данных объектов, которые отражают их специфические особенности. По общему правилу объекты ГП являются свободно обращаемыми, в то время как ограничение в оборотоспособности - это исключение из этого правила. Объекты, свободные в обращении могут отчуждаться, быть объектом любых гражданских правоотношений. Отнесение объектов к ограниченным в обороте означает, что могут принадлежать только определённым участникам гражданского оборота, либо допускаться к обороту по специальному разрешению органа Вопрос №33. Вещи как объекты гражданских прав. Вещи - это предметы материального мира, ограниченные в пространстве, находящиеся как в их естественном состоянии, так и приспособленные человеком к его потребностям. Обычно вещи обладают такими признаками, как масса и пространство. Это не только твёрдые тела, но и газы, жидкости, при условии их обособления, помещения в сосуды, жидкости в резервуары. Для ГП имеют значение лишь те вещи, которые обладают полученными свойствами, из которых можно извлечь эти полезные свойства, т.е. вещи, способные удовлетворить различные потребности субъектов гражданских правоотношений. Например, не может быть объектом атмосферный воздух в его естественном состоянии, однако если преобразован человеком, то может быть. ГК устанавливает определённые правила поведения относительно вещи или совокупности вещей, именуемые правовым удовлетворить. Правовой режим – это нормативно установленный порядок приобретения, владения, пользования и распоряжения вещами как объектами ГП. Классификация вещей: 1) По степени связи с землёй и юридическому критерию отношения тех или иных вещей в разряд недвижимых выделяют: - недвижимые вещи (самолёт тоже недвижимый); - движимые вещи. Основной признак деления вещей на движимые и недвижимые - это невозможность перемещения без соразмерного ущерба своему назначению недвижимых вещей. Если вещь невозможно переместить без соразмерного ущерба своему назначению, то её относят к недвижимым. Есть такое перемещение возможно, то вещь относят к движимых. Другим признаком является прямое отнесение законом некоторых вещей к недвижимости. Наряду со строениями, возвышающимися над поверхностью земли к недвижимости относятся и подземные сооружения (метро, подземные переходы). Леса, многолетние насаждения, ископаемые и другие подобные объекты являются недвижимым имуществом до тех пор, пока они сохраняют прочную связь с почвой и не участвуют в гражданском обороте как самостоятельные вещи. Законодательство относит также к недвижимому имуществу предприятия как имущественные комплексы, используемые для занятия предпринимательской деятельностью. Особым объектом права выступает не только предприятие в целом, но и его части. В этом случае, существенным условием совершаемой сделки является перечень имущества, входящего в эту часть. Значение: при переходе права собственности на недвижимые вещи необходима государственная регистрация таких сделок. Установлен различный порядок обращения взыскания при залоге на движимые и недвижимые вещи. 2) Юридическая классификация на делимые и неделимые вещи (по физическим свойствам): - делимые вещи, возможно разделение такой вещи без нарушения её потребительских свойств. - неделимые, при разделе такой вещи теряются её основные полезные свойства. Сложные вещи, составляющие единое целое, предполагающие использование их по общему назначению рассматриваются как одна вещь. Как правило, подобные вещи имеют в гражданском обороте одну и ту же судьбу. Совокупность этих вещей используется как единое целое, стоимость такой совокупности часто выше, чем простая сумма стоимости составляющих её частей. Сделки, заключённые по поводу сложной вещи при отсутствии специальных оговорок, распространяются на все её части, поэтому сложные вещи относят к неделимым вещам. Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект может являться единый недвижимый комплекс - совокупность, объединённых единым назначением зданий, сооружений и других вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектом (ж/д дороги) либо расположенных на одном земельном участке, если в едином гос. реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одной недвижимой вещью. К единым недвижимым комплексам применяется правило о неделимых вещах. Значение: при необходимости раздела неделимой вещи возможно 2 варианта. 1- эту вещь можно продать и поделить деньги между сособственниками. 2 - возможно, что один участник оставляет вещь в своё пользование, выплачивая остальным соразмерную компенсацию. 3) По хозяйственному назначению вещи выделяют: - главную вещь, она имеет самостоятельное значение; - принадлежность, она обслуживает главную вещь. Главная вещь участвует в гражданском обороте независимо от других объектов. Принадлежность предназначена для обслуживания главной вещи, выполняют функции по сохранению формы и технического состояния. Главная вещь и принадлежность существует физически независимо друг от друга. Значение: принадлежность следует судьбе главной вещи. Однако, эта правило носит диспозитивный характер, что делает возможным отчуждение главной вещи без принадлежности, и наоборот, но только если об этом прямо сказано в договоре. От принадлежности следует отличать составную часть вещи. В отличие от принадлежности, эта часть конструктивно связана с другой вещью. Любая деталь, конструктивно связанная с общей вещью не может рассматриваться как принадлежность, даже если вещь без данной детали может функционировать. Принадлежность не становится составной частью вещи, потому что связана с ней не конструктивно, а по хозяйственному назначению. Принадлежность отличается от запасной части тем, что запасная часть предназначена для замены составной детали главной вещи. Вещь должна передаваться со всеми составными частями. Запасные части, по общему правилу, по дополнительному соглашению. 4) По степени определённости выделяют: - индивидуально определенные вещи; - вещи, определяемые родовыми признаками. Индивидуально определённые вещи являются уникальными, единственными в своём роде (например, произведения искусства). Все остальные вещи определяются родовыми признаками. Однако их можно индивидуализировать путём выделения с помощью категорий меры, веса, числа, присвоения ей номера, снабжение ярлыком, поселения в определённое место, определение собственника. Значение: родовые вещи можно заменить такими же. Индивидуально определённые вещи заменить нельзя. В случае гибели, родовых вещей должник не освобождается от исполнения обязательства в натуре, а в случае гибели индивидуально определённой вещи освобождается. 5) Основная вещь может приносить владельцу: плоды, продукция, доходы. Плоды - это результат естественного развития одушевлённых и неодушевлённых вещей. Они отделяются от плодоносящих вещей без существенного изменения плодоносящих. Плоды могут выступать предметом сделок и самостоятельно совместно с плодоносящими вещами. Продукция- это результат эксплуатации вещи в производстве в виде окончательного результата вещи, либо полуфабриката, сырья для дальнейшего производства, заготовки и т.д. Доходы - денежные поступления от вещи, вовлеченной в гражданский оборот. Например, её проценты от банковских операций. Значение: плоды, продукция, доходы полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом или договором 6) В отдельную категорию законодатель выносит такой объект, как животные. В данном случае закон преследует цель ввести в гражданский оборот животных, как объект правоотношений. А также обеспечить гуманное отношение к животным со стороны их собственников или имеющих на них другое вещное право. Поэтому нормы ГК не распространяются на животных, находящихся в состоянии естественной свободы. Они, как правило, не являются ни чьей собственностью и могут стать собственностью любого, кто их поймает. При этом, возможно приобретение диких животных, например, для цирка, зоопарка. 7) Одушевленные и неодушевленные вещи. Основную массу вещей, участвующих в гражданском обороте, составляют материальные неодушевленные предметы. Когда гражданские правоотношения складываются по поводу живых существ, к ним в первую очередь применяются специальные правила, а уже потом, если таковых не оказалось, – общие правила об имуществе. В отношении всех животных действует запрет на жестокое с ними обращение. Дикие животные могут поступить в собственность частного лица только после правомерного изъятия их из среды обитания, до этого они находятся в собственности государства. При определении юридической судьбы домашних животных может приниматься во внимание их привязанность к человеку. Если установлен факт жестокого обращения с домашними животными, любое лицо может в судебном порядке потребовать их принудительного выкупа. 8) Вещи потребляемые и не потребляемые. Суть различия этих категорий состоит в ответе на вопрос: сохраняет ли вещь свои свойства после однократного использования? Если вещь исчезает полностью (продовольствие, топливо) или преобразуется в другую вещь (семена, строительные материалы), она потребляема. Если же вещь в процессе использования лишается своих свойств постепенно (изнашивается), она считается непотребляемой (одежда, оборудование). Вопрос №34. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, виды. По своей материальной природе деньги, как и ценные бумаги относятся к вещам, но ввиду их особой роли в экономическом обороте, правовое регулирование отношений по поводу денег имеет значительные особенности. Денежные знаки относятся к вещам, определяемым родовыми признаками и являются вещами заменимыми. Однако, в противоположность другим заменимым вещам, они определяются не по количеству отдельных купюр, а по денежным единицам, которые в них содержатся. Основное значение денег в гражданском обороте состоит в том, что они выполняют функцию всеобщего эквивалента и могут быть использованы в качестве универсального средства платежа. Индивидуализация денег возможна путём указания их номера. Сами по себе деньги могут быть предметом некоторых сделок (например, кредитный договор, или договор дарения). Предметом договора мены и купли-продажи деньги быть не могут (за исключением, коллекционных монет). Официальной денежной единицей РФ является рубль. Центральному банку РФ принадлежит монопольное право выпуска обращения и изъятия из него наличных денег. Выпускаются они в виде банковских билетов, именуемых банкнотами и металлической монеты. Банкноты и монеты в равной мере являются обязательствами центрального банка и обеспечиваются всеми его активами. В пределах РФ рубль является единым платёжным средством. Это означает, что кредитор по имущественному денежному обязательству должен принять рублёвый платёж должника и не вправе требовать производство платежа в иностранной валюте. Отказ кредитора принять оплату долга банкнотами РФ является основанием для признания его просрочки в принятии обязательства с последствиями, предусмотренными ст. 306 ГК РФ. Денежные средства в иностранной валюте такое являются объектами гражданских отношений. В состав валютных ценностей входит денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства, а также изымаемые или изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки. Денежные обязательства, возникающие по поводу обращения золота и серебра выражаются и оплачиваются непосредственно в рублях. Право собственности на валютные ценности защищаются в РФ на общих основаниях, однако, покупка и продажа иностранной валюты осуществляется через специальные организации - банки в порядке, установленном ЦБ РФ. Ценными бумагами являются документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учёта этих прав (бездокументарные ценные бумаги). Ценными бумагами являются: акции, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке. Выпуск и выдача ценных бумаг подлежат государственной регистрации. В отличие от других вещей интерес для участников гражданского оборота предоставляют не физические, а правовые свойства ценной бумаги, такое как овеществленное имущественное право, переходящая к другому лицу с передачей ценной бумаги и неразрывно связана с ним. Ценная бумага является строго формальным документом. И денежные обязательства по ценной бумаге дополнительно гарантированы тем, что по ним отвечает не только обязанное лицо, но и тот, кто выдал ценную бумагу, а также те, кто передавал её путём совершения соответствующей передаточной надписи, если они не сделали специальной оговорки, исключающей их ответственность. Классификациям ценных бумаг: 1) Ценные бумаги могут быть документарными и бездокументарными. Документарные бумаги могут быть предъявительскими (ценные бумаги на предъявителя), ордерными и именными. Предъявительскими является документарная ценная бумага, по которой лицом уполномоченным требовать исполнения по ней признаётся её владелец. Ордерной является документарная ценная бумага, по которой лицом уполномоченным требовать исполнения по ней признаётся её владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду индоссамента. Именной является документарная ценная бумага, по которой лицо уполномоченным требовать исполнения по ней признаётся одна из следующих указанных лиц: а) Владелец ценной бумаги, если бумага была выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца в порядке непрерывного ряда уступок требования путём совершения на ней именных передаточных надписей или в иной форме. б) Владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учётных записях, которые ведутся обязанным лицом или действующим по его поручению и имеющим соответствующую лицензию лицом (реестродержатели) Вопрос №35. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда. Гражданский кодекс не содержит определения нематериальных благ и не раскрывает их содержания. Дело ограничивается общим указанием на принадлежность нематериальных благ к объектам гражданских прав. Нематериальные блага: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Таким образом, нематериальные блага представляют собой любые ценности, выступающие объектом правоотношений, по поводу которых складывается поведение субъектов гражданского права. Специфика нематериальных благ: 1) Речь идёт о благах лишённых имущественного содержания; 2) Нематериальные блага неразрывно связаны с личностью их носителя, их нельзя отделить от него каким-либо способом. Неразрывная связь с личностью носителя: нематериальные блага являются своеобразным проявлением потребностей личности как индивидуума. Поэтому они неотчуждаемы и непередаваемы и, соответственно, права в отношении нематериальных благ могут осуществляться только непосредственно самим их носителем (обладателем) и прекращаются с его смертью; 3) Данные блага относятся к числу абсолютных, их носителю противостоит неопределённый круг субъектов, которые обязаны воздерживаться от нарушения таких благ; 4) На требования о защите нематериальных благ и личных неимущественных прав не распространяются сроки исковой давности, кроме случаев предусмотренных законом. Нематериальные блага граждане и ЮЛ приобретают либо в силу своего рождения (создания), либо в силу закона. Так, жизнь, здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя - это те блага, которые гражданин приобретает при рождении. А правами на неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и выбора места жительства гражданин обладает в силу закона. Применительно к ЮЛ в силу их создания возникают такие нематериальные блага как деловая репутация, а в силу закона- право на товарный знак, знак обслуживания. Виды нематериальных благ: 1) Право на жизнь. Среди всех прав человека приоритет отдаётся праву на жизнь. Отличительной особенностью этого права является то, что в большинстве случаев его возникновение (принятие родителями решения о рождении ребёнка) и прекращение (аборт, стерилизация) не зависит от воли его обладателя. Однако такое решение принимают другие лица. Жизнеспособный плод становится субъектом права с момента его отделения от организма матери. Окончание жизни в силу объективных причин происходит помимо воли человека. Однако определённая часть отношений, которая возникает, в связи с проблемой эвтаназии может быть охвачена правовой сферой поскольку в этих случаях окончание жизни человека происходит по воли самого лица при действии (бездействии) медицинских работников. Заключение о смерти даётся на основании констатации необратимой гибели всего головного мозга. Содержание права на жизнь складывается из правомочий по сохранению жизни и по распоряжению жизни. Правомочие по сохранению жизни проявляется в возможности самостоятельно решать вопросы об изменении пола, пересадке органов и тканей животных и тому подобное. Правомочие по распоряжению состоит в возможности подвергать себя значительному риску и возможности решать вопрос о прекращении жизни (самоубийство, отказ от лечения); 2) Право на здоровье. Оно включает в себя систему установленных законодателем регулятивных и охранительных ГП норм по поводу здоровья гражданина. Право на здоровье включает в себя несколько элементов: - право на получения квалифицированной медицинской помощи; - право на своевременную лекарственную помощь; - право на своевременное и квалифицированное протезирование; - право на донорство и трансплантацию органов; - право на участие в медицинских экспериментах. 3) Право на благоприятную окружающую среду. В соответствии со ст. 42 КРФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Правомочия по использованию окружающей среды заключается в возможности дышать чистым воздухом, пользоваться естественными, неотъемлемыми благами и плодами природы, не подвергаться воздействию шума и т.д. Правомочия по изменению окружающей среды представляют возможность совершать действия, способствующие созданию благоприятной среды обитания. Документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеорологическую, демографическую и другую информацию, необходимую для обеспечения безопасности граждан и населения в целом относят к категории открытых и общедоступных государственных информационных ресурсов. 4) Право на свободу и личную неприкосновенность. При этом подразумевается, что свобода отражает не только состояние того, кто не находится в местах лишения свободы, в не воле, но и известную личную независимость, отсутствие произвольных стеснений и ограничений человека в самых разнообразных сферах его деятельности. Право на личную свободу означает соответствующую меру возможного и юридически дозволенного поведения гражданина распоряжаться собой, своими поступками, своим временем. Право на личную неприкосновенность- это совокупность ГП норм, предусматривающих недопустимость всякого посягательства на личность, сейчас исключением случаев предусмотренных законом. Любые незаконные действия государственных органов, должностных лиц и отдельных граждан, ограничивающие личную неприкосновенность человека могут быть обжалованы в судебном порядке. 5) Право на неприкосновенность жилища. Ст. 25 КРФ. Законодатель предусматривает не физическую неприкосновенность жилища как такового, а неприкосновенность одного из элементов частной жизни, юридические границы которого определяются фактически имеющимся у гражданина жильем. В соответствии с этим имеющимся субъективным правом, лицо может поступать в своём жилище по своему усмотрению и отклонять какие-либо попытки незаконного вторжения в него. Все предусмотренные законом случаи, в которых допускается проникновение в жилище помимо воли хозяина, можно разделить на три группы: - первая группа характеризуется наличием чрезвычайных обстоятельств- наводнение, пожар и т.д.; - вторую группу образуют случаи, когда проникновение также вызвано необходимостью - это осуществления предупредительных и профилактических мер. Например, осмотр газового оборудования; - третья группа базируется на юридической необходимости совершения строго определённых процессуальных действий, которые регламентируются нормами УПК и другими специальными законами. 6) Право на честь, достоинство и деловую репутацию. Понятие честь, достоинство и репутация представляют собой категории морального плана. Различие между ними состоит в объективной либо субъективной оценке личности человека. Честь - это социальная оценка лица, объективное отношение к нему общества. Достоинство - это самооценка личностью своих моральных, деловых и иных социальных качеств. Деловая репутация - это мнение, сложившееся в обществе по поводу профессиональных и деловых способностей субъекта. Иски по делам данной категории дел вправе предъявить граждане и ЮЛ, которые считают, что о них распространены не соответствующие действительности, порочащие сведения. При распространении таких сведения в отношении несовершеннолетних и недееспособных, такие иски могут предъявить их законные представители. По требованию заинтересованных лиц защита чести и достоинства гражданина допускается и после его смерти. Судебная защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в отношении которого распространены несоответствующие действительности, порочащие сведения не исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, распространившее такие сведения. В соответствии с п. 6 ст. 152 ГК РФ суд в этом случае вправе, по заявлению заинтересованного лица признать распространенные в отношении него сведения несоответствующими действительности, порочащими сведения. Существо ГП защиты чести и достоинства, деловой репутации сводится к возникновению и последующей реализации охранительных отношений, в которых морально потерпевший наделяется правом требовать опровержения, а распространитель обязанностью его дать. Право на честь, достоинство, деловую репутацию означает, что лицо имеет обеспеченную законом возможность требовать от других лиц, чтобы оценка его личности, дел и поступков опиралась на реальные события и не искажалась порочащими сведениями, несоответствующими действительности. В судебной практике сложились определённые правила по поводу обязанностей лица, которое должно дать опровержение: - Если предъявлен иск об опровержении сведений, опубликованных в СМИ, в качестве ответчиков привлекаются автор и редакция. - Когда редакция не является ЮЛ, к участию в опровержении должен быть привлечён учредитель данного СМИ. - Если порочащие сведения опубликованы под условным именем или без обозначения имени автора и его имя редакцией не разглашается, то ответчиком по иску является только редакция. - Если порочащие сведения изложены в служебной характеристике, подписанной представителями администрации и общественных организаций, то ответчиками являются лица, подписавшие характеристику, и организации, от имени которых она выдана. Бремя доказывания соответствия распространённых сведений действительности возлагается на ответчика. Истец может, но не обязан предоставлять доказательства, подтверждающие их ложность. Под распространением порочащих сведений понимают опубликование их в печати, трансляцию по радио-, теле-, видеопрограммам, демонстрацию в кинохроникальных программах и других СМИ, изложение служебной характеристике, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам или сообщениях в иной, в том числе в устной форме нескольких или одному лицу. Не является распространением сообщение иной информации непосредственно только тому лицу, которого она касается. Порочащие сведения - это информация о нарушении гражданином или ЮЛ действующего законодательства или моральных принципов, которые умаляют их честь, достоинство, деловую репутацию. Признаки порочащих сведений: Заключённая в них информация должна касаться конкретно фактов поведения определённого лица, тех или иных обстоятельств его жизни. Порочащие сведения могут включать в себя общую оценку поведения определённого лица, характеристику тех или иных фактов его жизни. Распространяемая информация может касаться любой сферы жизнедеятельности гражданина или ЮЛ. Защита. Нематериальные блага защищаются в общем порядке (причем не запрещается использование одновременно нескольких способов защиты, выбор которых осуществляется потерпевшим). Реализация мер защиты нематериальных благ всегда направлена на полное восстановление нарушенной сферы, т.е. на восстановление прежнего состояния. Моральный вред - это физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на другие принадлежащие гражданину нематериальные блага. Основания компенсации морального вреда: Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: - вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; - вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; - вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; Способ и размер компенсации морального вреда: 1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Вопрос №36. Понятие и виды сделок. Сделка - это действия граждан и ЮЛ, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Каждый из участников сделки при её совершении намерен достичь определённого правового результата. Именно из совершенных действий субъектов сделки можно узнать об этом намерении. Для того чтобы воля могла быть взаимно воспринята, участниками сделки и третьим лицом необходимо выразить её во вне. Внешнее выражение внутренней воли участников сделки, из которого можно составить представление о её содержании называется волеизъявлением. Гражданское законодательство предусматривает разнообразные способы изъязвления участниками сделки своей воли. В одних случаях, она может выражаться при помощи прямого волеизъявления посредством устных и письменных заявлений. В других случаях путём конклюдентных действий, т.е. действий, из совершения которых можно сделать вывод о наличии воли (например, письмо по электронной почте о предложении что-то купить). В-третьих, посредством молчания. Признаки сделки: 1) Сделка- это юридический факт. 2) Сделка - это правомерное действие. 3) Сделка- это действие, направленное на достижение положительного результата и приводящее к нему, т.е. к установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей 4) Участниками сделки могут быть только субъекты гражданского права - физические лица, обладающие дееспособностью, и ЮЛ, обладающие общей или специальной правоспособностью. 5) Предметом сделки могут быть только имущественные правоотношения. Если на совершение сделки в силу закона требуется согласие третьего лица, органа ЮЛ или государственного органа, либо ОМСУ о своём согласии или об отказе в нем, третье лицо или соответствующий орган сообщает лицу, запросившему согласию или иному заинтересованному лица в разумный срок после получения обращения лица, запросившего согласие (например, опекун решит продать жилое помещение, принадлежащее опекаемому, необходимо согласие органа опеки). В предварительном согласии на совершение сделки должен быть определён предмет сделки, на совершение которого даётся согласие (супруга даёт согласие на продажу квартиры). При последующем согласии или одобрении должна быть указана сделка, на совершение которой дано согласие. Молчание не считается согласием на совершение сделки, за исключением случаев, установленных законом. Классификация сделок: 1) По числу сторон, участвующих в сделке: а) Односторонние (выдача доверенности, установление завещания); б) Двусторонние (договор купли-продажи). Такие сделки часто называют взаимными; в) Многосторонние. Двусторонние и многосторонние сделки всегда являются договорами. 2) По моменту возникновения сделки: а) Консенсуальные (права и обязанности по сделке возникают с момента её заключения); б) Реальные (кроме соглашения сторон для заключения сделки требуется передача вещи, например, договор займа). Некоторые договоры могут быть и консенсуальными, и реальными. Например, договор дарения. 3) Из соотношения прав собственников и обязанностей, возникающих из сделки: а) Возмездные сделки (когда каждая из сторон должна получить плату или иное имущественное встречное представление за исполнение своих обязанностей). Например, договор купли-продажи; б) Безвозмездные сделки (одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от неё платы или иного имущественного встречного представления). - Договор дарения. Любой договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов содержания или существа договора не вытекает иное. Даже если в договоре отсутствует положение об оплате товаров, работ, услуг, контрагент вправе требовать такой оплаты при отсутствии указаний закона на безвозмездность договора. 4) По значению основания сделки для её действительности: а) Казуальные (её основание явствует из содержания самой сделки (видна правовая цель сделки) от слова кауза - побудительная причина; б) Абстрактные (основание сделки оторвано, абстрагировано от содержания). Казуальная сделка настолько тесно связана с её основанием, что действительность самой сделки ставится в зависимость от наличия её основания, соответствия сделки той цели, ради которой она должна быть совершена. Следовательно, допустимо оспаривание основания сделки, доказывания при его отсутствии либо присущих ему существенных пороков. Например, по договору займа: заёмщик вправе оспорить договор займа, если он не получал деньги от займодавца или были получены в меньшем количестве, что указано в договоре). При совершении абстрактных сделок их основание отступает на 2 план, как бы отрывается от сделки. Поэтому пороки свойственные основанию сделки или даже его полное отсутствие не позволяют признать такую сделку недействительной. Основание сделки является юридически безразличным. Этим объясняется запрет оспаривания основания абстрактной сделки при соблюдении при её совершении определённых требований. Например, при передаче векселя векселедатель не вправе оспорить). 5) В зависимости от обусловленности возникновения и прекращения правовых последствий сделки: а) Условные (совершаются в том случае, если наступление или прекращение правовых последствий её связывают с вступлением какого-либо обстоятельства в будущем, относительно которого неизвестно наступит оно или нет). Выделяют: - совершенные под отлагательным условием - те сделки, когда стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно наступит оно или нет. (например, двое договорились, что первый купит у второго коньки, если в декабре построят каток); - совершенные под отменительным условием - это сделки, когда стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно наступит оно или нет (Например, условие в договоре аренды, что арендатор прекратит свои обязанности по этому договору если в марте повысится налог на транспорт); Поскольку, совершению сделки предшествует наступление условия, то его наступление предполагается в будущем. Если событие уже имело место или оно вообще не может наступить, то условная сделка не состоится. б) Безусловные (обычные). Условие должно быть правоверным, в противном случае, оно не будет иметь юридической силы. ГК обязывает стороны добросовестно относиться к исполнению сделки, не препятствовать и не содействовать наступления условия сделки, если это выгодно или невыгодно одной из сторон. Так, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, наступление условий которой не выгодно, то условие признаётся наступившим. Если же наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признаётся не наступившим. 6) Выделяют также биржевые сделки - сделки, совершаемые на бирже с товарами, допущенными к продаже на бирже. 7) Выделяют фидуциальные или доверительные сделки. Их отличие от всех остальных сделок состоит в том, что они заключаются и осуществляются на основе лично-доверительных отношений между сторонами. Утрата доверия одной стороны к другой является законным основанием для расторжения сделки в одностороннем порядке. Вопрос №37. Условия действительности сделок. Формы сделок. Условия действительности сделок: 1) Содержание сделки должно быть законно. Сделка должна соответствовать существующему правопорядку, не противоречить закону и иным подзаконным нормативным актам. 2) Сделка должна совершаться правоспособными и дееспособными лицами (за исключением сделок, которые могут совершать несовершеннолетние от 6 до 18 лет) 3) Единство воли и волеизъявления. Воля участников сделки должна формироваться в нормальных условиях, на неё не должно оказываться влияние из вне, извращающее её содержание. Между внутренней волей и волеизъявлением не должно быть противоречий. Если такого единства нет, то речь идёт о сделке, совершенной с пороком воли и такая сделка может быть признана недействительной. Строк воли может заключаться в том, что воля отсутствует вообще (когда заставляют совершить сделку под влиянием насилия) либо воля сформировалась под влиянием факторов, нарушающих нормальный процесс такого формирования. 4) Соблюдение формы сделки. Сделка должна быть облачена в определенную форму, устанавливаемую в ряде случаев законом, или сторонами если форма не установлена законом. Только совокупность всех 4 условий, обеспечивает действительность сделки и приводит к достижению желаемого результата. Если хотя бы 1 из условий окажется нарушенным, то это влечёт за собой недействительность сделки (за исключением, несоблюдения простой письменной формы сделки). ГК предусматривает ряд способов выражения воли и фиксации волеизъявления, которые именуются формами сделок. Формы сделок: 1) Устная. Сделка может быть совершена устно, путём словесного выражения воли. При таком выражении воли, участник сделки на словах формулирует готовность совершить сделку и условия её совершения. Устная форма используется: а) для сделок, в отношении которых законом не установлена письменная форма. В частности, для сделок на сумму менее чем 10 тыс. рублей; б) для сделок на любую сумму, если они исполняются в момент совершения. Исключение - сделки, которым требуется нотариальное удостоверение и гос. регистрация Исполнение сделок в устной форме может сопровождаться выдачей документа, подтверждающего их исполнение. 2) Письменная: - простая письменная; - нотариальная форма; - гос. регистрация. Письменная форма сделки предполагает составление документа, в котором письменно излагаются условия сделки, и он скрепляется подписью лиц, совершивших сделку. Использование факсимильного воспроизведения подпись, с помощью средств механического или иного копирования, электронной цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в порядке, установленной законом. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать документ, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. В этом случае, подпись последнего должна быть заверена нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать её собственноручно. В данном случае, лицо, подписывающее сделку называется рукоприкладчиком. Письменная форма сделки может быть двух видов: а) простая; б) нотариально удостоверенная. Простая письменная форма требуется при совершении следующих сделок: между ЮЛ; между ЮЛ и гражданами; между гражданами на сумму свыше 10 тыс. рублей. Несоблюдение простой письменной формы сделки влечёт неблагоприятные последствия для её участников. По общему правилу, при несоблюдении простой письменной формы сделки стороны, в случае рассмотрения спора в суде не могут ссылаться на свидетельские показания. Однако, можно предоставлять другие доказательства, если они есть. В случаях, прямо указанных в законе несоблюдение простой письменной формы сделки влечёт её недействительность. В некоторых случаях, указанных в законе, требуется обязательное нотариальное удостоверение сделки, например, заключение завещания, договора пожизненной ренты и т.д. Нотариальное удостоверение сделки необходимо и в том случае, если одна из сторон на этом настаивает или обе стороны согласились удостоверить сделку нотариально, даже если такая сделка обычно не нуждается в нотариальном удостоверении. С 1 января 2018 сделки, которые совершаются с участием граждан по поводу недвижимого имущества, требуется их нотариальное удостоверение. Несоблюдение обязательной нотариальной формы сделки влечёт её недействительность. Ряд сделок требует помимо соблюдения письменной формы, гос. регистрации, например, договор купли-продажи, ренты если предусматривается отчуждение имущества и т.д. Если сделка, требующая гос. регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от её регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. Заявление, уведомление, извещение, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка, связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки ему соответствующего сообщения или доставки сообщения его представителю. Сообщение считается доставленным также в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому направлялось, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Вопрос №38. Недействительность сделок: понятие, виды, основания, последствия. Недействительность сделки означает, что действие, совершенные в виде сделки, не порождает юридических последствий, которые соответствуют её содержанию, т.е. не влечёт возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, кроме тех, которые связаны с её недействительностью. Недействительная сделка является неправомерным юридическим действием. Все недействительные сделки подразделяются на 2 группы: 1) Ничтожные; 2) Оспоримые. Ничтожная сделка (абсолютно недействительная) - недействительна в силу нормы права в момент её совершения, поэтому судебного решения о признании её недействительной не требуется. Ничтожная сделка не подлежит исполнению. На ничтожность сделки вправе ссылаться и требовать в судебном порядке применения последствий её недействительности любые заинтересованные лица. Требования о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий её недействительности может быть удовлетворена, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной. К ничтожным относятся также мнимая и притворная сделка. Мнимой является сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Притворной является сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. Ничтожными являются сделки граждан, признанными судом недееспособными и сделки, совершенные несовершеннолетними до 14 лет. Ничтожная сделка, исполнение которой не начато ни одной из сторон, не порождает юридических последствий. Оспоримая сделка (относительно недействительная) - порождает юридические последствия, обязательные как для сторон, так и для третьих лиц, но они могут быть оспорены заинтересованными лицами в суде и признаны недействительными. Например, сделки, совершаемые ЮЛ в целях, противоречащих его деятельности, сделки, совершаемые при отсутствии согласия попечителя, сделки, совершенные гражданами, которые являются дееспособными, но в момент совершения сделки не отвечали за свои действия, т.е. это сделка, совершаемая в заблуждении. Заблуждение - это не соответствующее действительности представление субъекта об обстоятельствах, имеющих значение для конкретной сделки. Заблуждение предполагается достаточно существенным, если: а) сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.д.; б) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; в) сторона заблуждается в отношении природы сделки. Например, лицо думает, что ему дарят вещь, а оказывается берёт в взаймы; г) сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку или лица, связанного со сделкой. Например, думал, что работу будет исполнять мастер, а оказалось, что его ученик; д) сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которые она упоминает в своём волеизъявлении или из наличия, которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. Заблуждение относительно мотивов сделки, не является достаточно существенным для признания сделки недействительной. Обман - это умышленное введение в заблуждение одной стороны в сделке другой стороной либо лица, в интересах, которого совершенна сделка, относительно существа сделки и её элементов. Угроза - представляет собой психическое воздействие на волю контрагента с целью склонить его к заключению сделки. Насилие - это противоправное воздействие на волю лица, совершенное путем причинения физических или душевных страданий ему самому либо его близким с целью побудить к совершению сделки. Злонамеренным соглашением представителя одной стороны с другой стороной является умышленный сговор указанных лиц с целью причинения ущерба представляемому. Кабальные сделки - это сделки, которые лицо вынуждено совершить, вследствие стечения тяжелых обстоятельств, на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась. Оспоримая сделка до вынесения судебного решения о признании её недействительной создаёт гражданские права и обязанности для её участников, а также обязанности, но эти правовые последствия носят неустойчивый характер, так как по общему правилу сделка будет признана судом недействительной с момента её совершения. Срок таковой давности по требованию о применения последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет 3 года. Истечение срока, по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки либо со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о её исполнении. Срок давность по оспоримым сделкам – 1 год. Посмотреть, что такое институция. Вопрос №39. Решения собраний. Решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других - участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа отношений. Принятие. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества. Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны: 1) дата, время и место проведения собрания; 2) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества; 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 5) сведения о лицах, подписавших протокол. Недействительность решения собрания. Решение собрания недействительно в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение). Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно. Если решение собрания опубликовано, сообщение о признании судом решения собрания недействительным должно быть опубликовано на основании решения суда в том же издании за счет лица, на которое в соответствии с процессуальным законодательством возлагаются судебные расходы. Если сведения о решении собрания внесены в реестр, сведения о судебном акте, которым решение собрания признано недействительным, также должны быть внесены в соответствующий реестр. Решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если: 1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола. Если иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно: 1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества; 2) принято при отсутствии необходимого кворума; 3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 4) противоречит основам правопорядка или нравственности. Вопрос №40. Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство. Существуют обстоятельства, в силу которых лицо самостоятельно не может совершить те или иные действия. Данные обстоятельства могут быть юридическими и фактическими. Юридическими обстоятельствами считается те, которые в силу закона не позволяют субъектам права принять личное участие в том или ином гражданском правоотношении. (например, если лицо недееспособно). Фактические обстоятельства в законе не изложены, но они также не дают возможности субъекту самостоятельно осуществлять свои права и обязанности. Институт представительства помогает решить данную проблему. Представительство - это совершение одним лицом (представителем) в силу имеющегося у него полномочия от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделок и иных юридических действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются и прекращаются гражданские права и обязанности. У представителя, который совершает юридические действия никаких прав и обязанностей лично для него не возникает, т.к. он совершает юридические действия от имени, представляемого и в его интересах. Субъекты представительства: Представляемый - лицо, нуждающееся в оказании ему помощи по приобретению, изменению и прекращению гражданских прав и обязанностей; Представитель - это лицо, юридическими действиями которого приобретаются, изменяются и прекращаются гражданские правоотношения представляемого; Третье лицо - субъект гражданского права, с которым вследствие действий представителя возникают, изменяются или прекращаются права и обязанности представляемого. Представляемыми и третьими лицами могут быть любые субъекты ГП. Для представителей существуют существенные ограничения: ЮK могут быть представителями гражданина или ЮЛ только в случаях, если это не противоречит их учредительным документам. По общему правилу, для того, чтобы выступать представителем, граждане должны обладать полной дееспособностью. Исключение составляют граждане, достигшие 16 лет и работающие в сфере торговли и обслуживания. Не могут быть представителями в суде: а) лица, не достигшие совершеннолетия или состоящие под опекой или попечительством; б) лица, исключенные из коллегии адвокатов, судьи, следователи и прокуроры (кроме случаев, когда они выступают как родители, опекуны, попечители). Представитель не может совершать сделки в отношении себя лично и в отношении другого лица, представителем которого он является, за исключением случаев коммерческого представительства. Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, лица лишь передающие выраженную в надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры, относительно возможных в будущем сделок. Представитель не может совершать сделки, которые по своему характеру могут совершаться только лично (например, составление завещания, выдача доверенности). Виды представительства: а) представительство, вытекающее из закона (обязательное). Представительство является обязательным от имени недееспособных или частично дееспособных лиц, которые не могут самостоятельно совершать сделки. Содержание и объём полномочий такого представителя определяется законом; б) представительство, основанное на договоре (договорное). Добровольное представительство осуществляется от имени дееспособного лица и возникает на основании договора. Представляемый сам выбирает представителя и наделяет его полномочиями, которые считает нужными дать; в) коммерческое представительство; Коммерческий представитель — это всегда предприниматель, который совершает постоянно и самостоятельно от имени предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской деятельностью. Одна из особенностей правового режима, установленного для коммерческого представительства, состоит в том, что коммерческий представитель вправе заключать помимо обычных следов, такие сделки, которые больше никто заключать не может. ГК допускает заключение коммерческим представителем договора, в котором он одновременно представляет обе стороны (например, в договоре купли-продажи представляет и продавца, и покупателя). Условия коммерческого представительства: а) стороны сделки должны выразить согласие на одновременное коммерческое представительство. Исключения из этого правила возможны только в установленных законом случаях; б) коммерческий представитель должен иметь прямо выраженные полномочия, предусматривающие его права на одновременное представительство. Такие полномочия могут содержаться в письменных договорах, которые обе стороны будущей сделки заключили с коммерческим представителем, либо в выданной каждой из них доверенности. На коммерческого представителя ГК возлагает и определённые обязанности. Поскольку коммерческое представительство осуществляется в сфере предпринимательской деятельности, договоры между коммерческим представителем и теми, кого он представляет предполагаются возмездными. При этом представитель приобретает право требовать наряду с вознаграждением, также компенсации понесённых им издержек. Для ограждения интересов обеих сторон установлено, что при отступлении заключаемых ими с коммерческим представителем договорах иного, вознаграждение и возмещение издержек должны выплачивается в равных долях. Одной из основных обязанностей коммерческих представителя является сохранение в тайне свершений о совершаемых им торговых сделках. Указанная обязанность сохраняется и после того, как коммерческим представителем будет исполнено поручение. Вопрос №41. Доверенность и ее виды. Доверенность- документ, выдаваемый представителю в целях определения характера и объёма предоставленных ему полномочий. Для доверенности всегда характерна письменная форма, она не может быть устной. В доверенности обязательно указываются: a) доверитель; 6) поверенный, в) объем и характер полномочий поверенного; г) дата выдачи доверенности; д) подпись доверителя. Выдача доверенности представляет собой одностороннюю сделку. Доверенность может быть выдана одному поверенному или нескольким, её может выдать одно лицо или одновременно несколько лиц. По содержанию и объему полномочий выделяют доверенности 2-х видов: 1) Общая доверенность определяет полномочия на совершение разнообразных сделок и иных юридических действий; 2) Специальная доверенность выдается для совершения однородных действий (на вождение автомобиля, распоряжение вкладом). Разновидностью специальной доверенности является разовая доверенность, выдаваемая для совершения одной конкретной сделки или другого юридического действия 3) Безотзывная доверенность - это доверенность, которая не может быть отменена до окончания срока её действия, либо может быть отменена только в предусмотренных в самой доверенности случаях. Эта доверенность может быть использована только предпринимателями. Данная доверенность в любом случае отменяется после прекращения того обязательства, для исполнения которого она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, а также при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти. Данная доверенность должна быть обязательно нотариально удостоверена, передоверие по ней невозможно, если это прямо не указано в самой доверенности. Закон требует соблюдения обязательной письменной формы доверенности. Доверенность может быть совершена в простой письменной формы и в нотариально удостоверенной форме. Нотариального заверения требуют доверенности, если совершаемая сделка требует нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: • доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно- лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; • доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно- учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения учреждения или заведения, • доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы, • доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов, изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получения корреспонденции, в том числе денежные и посылочные может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной комиссией по месту его жительства и администрации стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. Доверенность на получение представителем гражданина его вкладов в банке, денежных средств с его банковского счёта, адресованной ему корреспонденцией в органах связи может быть удовлетворена соответствующим банком или организацией связи. От имени ЮЛ выдаётся доверенность, заверенная его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами. На доверенность обязательно ставится печать организации. Если доверенность выдаёт ЮЛ, основанное на государственной или муниципальной собственности, на получение товарно-материальных ценностей, то такая доверенность кроме руководителя подписывает и главным бухгалтером организации. Вопрос №42. Понятие, значение и основные правила исчисления сроков. В ГП срок имеет двоякое значение: Во-первых, это определённый промежуток времени. Например, в договоре, указано что заключается 2 января 2018, а заканчивается 1 сентября 2019. Во-вторых, это момент наступления какого-либо юридического факта. С 18-летием наступает полная дееспособность. Значение: 1) по юридической природе срок является одним из юридических фактов, с которым законодательство связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 2) Сроки относятся к событиям, поскольку течение времени не зависит от воли человека. Однако, установление и определение длительности срока осуществляется по воле человека. 3) Сроки упорядочивают гражданский оборот, создают определённость и устойчивость правовых связей, дисциплинируют их участников, способствуют соблюдению хозяйственных договоров, обеспечивают своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений. Гражданское законодательство содержит ряд общих и специальных правил относительно сроков. Первые распространяются на все отношения, регулируемые ГП. Вторые только на те, применительно к которым установлены соответствующие сроки. Способы определения сроков различны, это может быть: 1) Календарная дата. Например, 1 декабря 2018 г. (Абсолютно-определенные сроки). Календарной датой определяется, что возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей связано с данным моментом времени. Например, договор начинается действовать 1 декабря 2018, либо с конкретным числом каждого месяца квартала. 2) Период времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями или часами. Например, срок годности продукта 24 часа. Периодом обозначается промежуток времени, в пределах которого существуют права и обязанности (например, год, квартал и т.д.). При определении срока периодом времени, нужно установить начальный момент его течения (например, с момента заключения договора). Например, когда поставка товарами осуществляется периодично. 3) Указание на событие, которое должно неизбежно наступить. Возможно определение срока указанием на событие, которое неизбежно должно наступить (например, навигационный период). Если в договоре возникновение или прекращение прав и обязанностей связывается с событием, о котором неизвестно наступит оно или нет, то такое событие определяет не срок, а условие договора. Гражданское законодательство устанавливает общее для всех сторон правило определения начала течения сроков: 1) Когда срок определяется периодом времени, то течение начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Это означает, что календарная дата и день наступления события в расчёт не принимаются. Порядок установления окончания срока, определённого периодом времени предусмотрен ст. 192 ГК. Различные месяцы и годы содержат в себе неодинаковое количество дней, кроме того, существуют выходные и праздничные дни. В связи с этим установлено, что срок, исчисляемый годами, истекает в месяц и число последнего гола срока. Например, начал действие 1 декабря 2018г, действует 3 года, соответственно он истечёт 1 декабря 2021 г., месяцами соответствующее число соответствующего месяца. Месячный срок 31 января - 28 февраля. Если срок определяется в пол месяца, то он приравнивается к 15 дням. При исчислении срока неделями, он истекает в тот по названию день последний недели срока. Когда последний день срока приходится на нерабочий день, днём срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Нерабочими днями является общевыходные дни и праздничные дни. Если срок установлен до совершения какого-либо действия, то оно может быть выполнено до 24 ч. последнего дня срока. Однако, если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 ч. последнего дня срока считаются сданными в срок. Если возникнет необходимость предъявления иска, то днём предъявления иска следует считать дату почтового штемпеля отделения связи через которое отправляется исковое заявление в суд. Вопрос №43. Виды сроков в гражданском праве. Срок – отрезок времени или его моменты, с которыми законодательство связывает определенные правовые последствия Срок – это юридический факт, событие, которое влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей I. В зависимости от того, кем срок установлен 1. Установленный в законе – нельзя изменять соглашением сторон, их соблюдение обязательно 2. По соглашению сторон (договорной) – для осуществления конкретных прав и исполнения обязанностей (срок исполнения обязательств сторонами в договоре купли-продажи, поставки, аренды). Могут изменяться, сокращаться, удлиняться 3. Судебные – предусмотрены в решении соответствующего суда; обязательны для спорящих и не могут быть ими изменены. Так, если в обязательстве не предусмотрен срок его исполнения и не содержатся условия, позволяющие определить этот срок, то оно должно быть исполнено в «разумный срок». Суд дает оценку правильности определения этого «разумного срока» II. По правовым последствиям: a. Правообразующие – сроки, влекущие возникновение правоотношений (отсутствие сведений о месте пребывания гражданина в течение года дает право обратиться в суд с признанием его безвестно отсутствующим) b. Правоизменяющие – сроки, влекущие изменение правоотношений вследствие истечения определенного срока. c. Правопрекращающие – сроки, влекущие прекращение правоотношений (например, с достижение 18 лет прекращается попечительство). III. По времени определённости срока: • Абсолютно-определенные сроки. (указана либо конкретная дата, либо точный период времени). • Относительно-определённые. Наступление срока обозначается событием, которого обязательного произойдёт. (например, навигационный период – время эксплуатации речного судна) • Неопределённые. Когда законом или договором срок вообще не установлен, либо определен моментом истребования. (например, по договору хранения одежды в гардеробе, сроком является - момент истребования). IV. По назначению в процессе реализации субъективных прав и обязанностей: a. Сроки, которые порождают гражданские права (например, достижение 18 летнего возраста порождает полную дееспособность). b. Сроки осуществления гражданских прав (сроки, в течение которого можно осуществлять права, например, право авторство сохраняется ещё до истечения 70 лет со дня смерти). c. Сроки исполнения обязанностей – срок, в течение которого нужно исполнить обязанность. Сроки исполнения обязанностей устанавливаются соглашением сторон в договоре. Их соблюдение обязательно для лиц, в интересах которых они предусмотрены. В тоже время, стороны вправе изменить их по обоюдному согласию. Например, перенести срок оплаты по договору аренды. Сроки исполнения обязанностей могут быть предусмотрены и нормой права. Обязательственные отношения, основанные на договорах между ЮЛ в сфере производства по реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг для достижения эффективного экономического результата должны содержать одно из существенных условий - сроки исполнения обязанностей сторон. d. Сроки защиты гражданских прав: 1) Гарантийный срок. В пределах этого срока, лицо, обнаружившее недостаток в приобретенном товаре или выполненных работах, вправе требовать от продавца, изготовителя, исполнителя устранения недостатка, замены вещи т.д. Гарантийный срок начинается с дня продажи товара покупателю, выполнения работы, оказания услуги; 2) Претензионный срок. В соответствии с нормами транспортных уставов и кодексов, клиент должен обратиться с претензией транспортной организации по поводу требований, вытекающих из договора перевозки грузов в пределах времени, указанного в транспортных нормативных актах. Претензионные сроки установлены для разрешения споров до передачи их в судебные органы с той целью, чтобы удовлетворить возникшие требования, не обращаясь в суд. Если удовлетворения требований клиента не последовало, то обращение с иском в судебные органы обосновано. 3) Сроки исковой давности – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. V. Особую группу составляют сроки годности товара. Их начало всегда определяется временем изготовления товара. Данный срок не подлежит изменению. Истечение сроков годности влечёт за собой обязанность продавца снять указанные товары с продажи. Срок годности тесно связан с качеством товара, поэтому продавец не имеет права продлить этот срок. Продажа просроченного товара влечёт за собой в таких случаях, гражданско-правовую, уголовную или административную ответственность. Вопрос №44. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Исковая давность является одним из видов срока в ГП. Исковой давностью признаётся срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено. В течение этого срока лицо вправе получить от суда принудительную защиту нарушенного права. Различают общий и специальный сроки исковой давности. • Общий срок устанавливается в 3 года. • Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки, исковой давности сокращённые или более длительные - срок более или менее 3 лет. (по иску по договоре перевозки – 1 год срок). Установление законодательством различных по длительности сокращённых сроков объясняется спецификой правоотношений, из которых возникают соответствующие требования особенностями их правового регулирования. К такой специфике правоотношений следует отнести: короткие периоды времени сдачи приемки продукции, товаров, работ, услуг, их использования качественного состояния, возможной транспортировки и хранения, жёсткие ограничения в сроках, связанные с объективной необходимостью урегулирования споров между сторонами, их рассмотрения в суде. Эти сроки своей быстротечностью призваны дисциплинировать участников гражданского оборота, повысить их ответственность за своевременный сбор доказательств и обращения в суд в связи с неисполнением либо ненадлежащем исполнением обязательств. Перемена лиц в обязательстве не влечёт изменения срока исковой давности и порядок его исчисления. Начавшееся течение срока исковой давности и при перемене лиц в обязательстве. Это правило применяется независимо от оснований перемены лиц в обязательстве, как при универсальном, так и при сингулярном(частичном) правопреемстве. Течение срока исковой давности, как правило, начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определённым сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок которых не определён либо определён моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, то исчисление срока исковой давности начинается по окончании указанного срока. По регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства. В тех случаях, когда обязанность немедленного исполнения вытекает из закона, договора или существа обязательства, исковая давность начинает течь на следующий день после отказа должника исполнить требование. Например, хранитель отказывается вернуть вещь. Вопрос №45. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Исковая давность, как правило, течёт непрерывно, но иногда на её течение влияют определённые обстоятельства, которые в случаях, установленных законом, могут приостановить или прекратить течение срока исковой давности. Приостановление течения срока исковой давности означает, что промежуток времени в течении которого произошло предусмотренное законом обстоятельство, препятствующее предъявлению иска, не засчитывается в срок исковой давности. Основанием приостановления течения срока исковой давности является наступление одного из следующих событий, препятствующих своевременному предъявлению иска, если они возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока исковой давности, а если этот срок составляет не более 6 месяцев, то в течение всего срока исковой давности. Течение срока исковой давности приостанавливается: 1) Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Для приостановления срока исковой давности в связи с этим обстоятельством необходимо, чтобы обстоятельство было чрезвычайным, а не закономерным, и чтобы его невозможно было предусмотреть или предотвратить, ни устранить какими-либо мероприятиями. Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, обстоятельства нельзя квалифицировать как непреодолимую силу; 2) Если истец или ответчик находится в составе ВС, переведённых на военное положение. Обычное несение службы в ВС само по себе не влияет на срок исковой давности; 3) в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения обязательства (мораторий). Мораторием называется устанавливаемое на основании закона отсрочка исполнения обязательства, обусловленная какими-либо особо важными обстоятельствами в случаях их возникновения в РФ или в отдельных местностях. Отсрочка исполнения обязательства в таких случаях может носить общий (по всем обязательствам) или частичный (по обязательствам данного вида) характер; 4) В силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение; 5) Если стороны отношений заключили соглашение о проведении процедуры медиации; 6) Если судом оставлен без рассмотрения иск, рассматриваемый в уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора суда. Со дня прекращения любого из этих обстоятельств течение срока исковой давности продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется до 6 месяцев, а если срок исковой давности составляет не более 6 месяцев, то до срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой давности означает, что течение срока исковой давности после перерыва начинается заново, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок. Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Учитывая, что данное обстоятельство является безусловным основанием для перерыва течения срока исковой давности, а решение суда должно быть законным и обоснованным, суд при рассмотрении заявления стороны в споре об истечении срока исковой давности применяет правило о перерыве срока давности и при отсутствии об этом ходатайства заинтересованной стороны при условии наличия в деле доказательств, достоверно подтверждающих факт перерыва течения срока исковой давности. Под восстановлением срока исковой давности следует понимать действия суда, который установив, что право истца действительно нарушено, но истёк срок исковой давности о применении которого заявляет ответчик, считает необходимым защитить это право. В таком случае суду необходимо выяснить причины пропуска срока, чтобы признать их уважительными (тяжелая болезнь, беспомощное состояние). ГК допускает восстановление срока исковой давности только в том случае, когда нарушенное право принадлежит гражданину (т.е. юр. лицам невозможно восстановить срок исковой давности). Также необходимо установить, что обстоятельства, препятствовавшие своевременному предъявлению иска, имели места в последние 6 месяцев течения срока исковой давности, а если этот срок равен или меньше 6 месяцев, то в этот срок. Вопрос №46. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Последствия истечения сроков исковой давности. 1) Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, служит основанием для отказа в иске. Отказ суда в иске означает погашение право на иск в материальном смысле, т.е. утрату возможности судебной защиты со стороны суда. Не смотря на очевидность пропуска истцом срока исковой давности суд обязан принять дело к рассмотрению (право на иск в процессуальном смысле). И если в процессе рассмотрения дела, сторона спора (ответчик) заявит о необходимости применения срока исковой давности (пропущенного), суд вынесет решение об отказе истцу в иске. Суд обязан вынести такое решение. С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает и срок исковой давности по дополнительным требованиям. 2) Если кредитор своевременно не использовал своего права на взыскание с должника неустойки и пропустил срок исковой давности для предъявления такого иска, он не вправе требовать ее взыскания под предлогом убытков. Односторонние действия, направленные на осуществление права, такие как зачёт, безакцентное списание денежных средств, обращение взыскание на заложенное имущество во вне судебного порядка, срок исковой давности, которой истек, не допускается. Должник или иное обязанное лицо, которые исполнили свою часть обязательства по истечении срока исковой давности не вправе требовать исполненное обратно, даже если в момент исполнения — это лицо не знало об истечении срока исковой давности. Если по истечении срока исковой давности должник признаёт в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново. Требования, на которые исковая давность не распространяется: 1) Требования о защите личных неимущественных благ и других нематериальных благ; 2) Требования вкладчиков к банку о выдаче вклада. Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов в любое время путём обязательного страхования, а также созданием резервного фонда; 3) Требование о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Однако такие требования, предъявленные по истечении 3 лет с момента причинения этого вреда, удостоверяются за прошлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска. 4) Требования собственника или иного владельца вещи об устранении любых нарушений его прав. Вопрос №47. Понятие собственности и права собственности. Содержание права собственности. Собственность как экономическая категория характеризует отношения в обществе между гражданами и другими субъектами по поводу материальных благ (средств производства и предметов потребления, которые необходимы для существования любого общества). Человек, приобретший те или иные предметы, создающий новые вещи, присваивает их в своё «имущество», как свою «вещь». Соответственно, все другие лица относятся к этим объектам как к чужим, им не принадлежащим. Разделение вещей на свои и чужие возможно только между людьми в человеческом обществе. Собственность как экономическая категория - это отношение между людьми по поводу присвоения средств и продуктов производства, обеспечивающее собственнику владение, пользование и распоряжение материальными благами. Собственность в экономическом смысле следует отличать от права собственности. Собственность возникает вместе с человеческим обществом, а право собственности возникает позднее, с появлением государства для защиты интересов собственников в экономическом смысле. Термин «право собственности» понимает в двух значениях: в объективном и субъектом смысле. Право собственности в объективном смысле - совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности. Право собственности в субъективном смысле - юридически обеспеченная возможность лица осуществлять правомочия владения, пользования и распоряжения принадлежащей ему вещи. Правоотношение собственности - это абсолютное вещное правоотношение. Собственнику, как управомоченному субъекту, противостоит неопределённый круг лиц. Обязанность последних носит пассивный характер и заключается в воздержании от действий, нарушающих права собственника. Интерес собственника удовлетворяется посредством его действий по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом. Субъектами права собственности могут быть граждане и ЮЛ, а также РФ, её субъекты и муниципальные образования. Все они имеют по отношению к своей собственности одинаковый объём полномочий. Традиционно в качестве объекта права собственности выступает только так называемая телесная вещь. Причём она должна быть индивидуализирована, т.к. реализация большинства правомочий собственника возможна только в отношении индивидуально-определенной вещи. Имущественные права и обязанности не могут быть самостоятельными объектами права собственности, но они наряду с вещами могут включаться в составляющую объекта права собственности, устойчивую совокупность материальных ценностей, определяемую общеэкономическим поддержанием, принадлежностью одному лицу или особым правовым режимом. В объекте состоит отличие права собственности от других абсолютных прав, носящих личный неимущественный характер. Содержание. Право собственности как субъективное право состоит из правомочий владения, пользования и распоряжения. Содержание права — собственности- это совокупность входящих в него правомочий. Под правом владения - понимают юридически обеспеченную возможность лица непосредственно иметь вещь в своём хозяйственном обороте. Владение представляет собой одно из правомочий собственника, собственник всегда является законным владельцем, поскольку в основе владения лежит право собственности. Данное правомочие может передаваться другим лицам на различных правовых основаниях, но и при передаче владения не выступает в качестве самостоятельного права, а включается наряду с иными в совокупность имущественных прав, принадлежащих не собственнику. Под правом пользования - понимают юридически обеспеченную возможность лица извлекать из вещи полезные свойства в процессе её индивидуального либо производственного потребления. Правомочия пользования собственник осуществляет с учётом назначения имущества. Это даёт ему возможность удовлетворять различные потребности, извлекать выгоду, получать доходы, т.е. действовать по отношению к вещи в своих интересах. Правомочие пользование, как правило, тесно связано с возможностью владения. Собственник может реализовать правомочий пользования только в том случае, если вещь ему принадлежит. Право пользования может передаваться собственником другим лицам на основании договора и в установленных им пределах. Право пользования переходит преимущественно с правом владения, но допускается и передача лишь права пользования, когда его осуществление возможно отдельно от владения. Например, снимать банковскую ячейку в банке. Владение нет, но есть пользование ею. Фактическое владение и пользование имуществом по договору с собственником является титульным, т.е. имеет правовое основание. Под правом распоряжения - понимают юридически обеспеченную возможность лица определять юридическую и (или) фактическую судьбу вещи, т.е. совершать действия, направленные на установление, изменение или прекращение права собственности. Собственник имеет право отчуждать свою вещь другим лицам (т.е. может подарить, продать), передавать права владения и пользования, отдавать в залог, обременять его другими способами и распоряжаться им иным образом. Полномочия распоряжения присущи в полном объёме только собственнику. Он может передавать это право, но сам устанавливает объём перешедшего полномочия. Право распоряжения является основополагающим среди правомочий собственника, т.к. только собственник может определять судьбу той или иной вещи. Предоставляя собственнику указанные полномочия, закон предусматривает и пределы их осуществления. Недопустимы действия граждан и ЮЛ с намерением исключительно причинить вред другому лицу, а также злоупотребление права в иных формах. Установление пределов реализации прав собственника является важным способом регулирования имущественных отношений. При этом права всех собственником защищаются равным образом, что действительно свидетельствует о равенстве возможностей, предоставляемых им законом. Право собственности предполагает не только наделение субъектов широкими правами, но и одновременно возлагает на них обязанности по содержанию, расходам, страхованию и другим мерам, поддерживающим вещь в нормальном состоянии. Поэтому ГК возлагается бремя содержания имущества на собственника, если иное не предусмотрено законом или договором. Например, расходы по содержанию здания могут быть возложены на арендатора, а на охрану на другого лица. Это бремя как неизбежная необходимость, связанная с владением и пользованием вещью, непосредственно сочетается с правом собственности и следует за ней. Бремя содержания имущества тесно взаимодействует с риском случайной гибели или повреждения имущества. Согласно, ГК невыгодные последствия утраты или повреждения имущества при отсутствии чьей-либо вины (случайная гибель, порча) несёт собственник. Бремя содержания и риск случайной гибели имущества неразрывно связаны с правом собственности, поэтому переход этого права к приобретателю вещи означает одновременно и возникновение у него бремени содержания и риска случайной гибели. Вопрос №48. Виды и формы собственности в РФ. ГК не даёт определения формы собственности, а только вслед за КРФ определяет правомочия собственника и декларирует их основные права. Под формой собственности следует понимать отношения принадлежности имущества различным субъектам. Формы собственности в РФ: 1) Частная собственность (собственность граждан; - собственность ЮЛ); 2) Государственная собственность (-федеральная собственность; - собственность субъектов РФ); 3) муниципальная собственность; 4) иные формы собственности. Права всех собственников имущества признаются равными. Однако, в силу публичного характера государственной и муниципальной собственности, законом могут устанавливаться определённые ограничения частной собственности. Например, некоторые объекты могут находиться только в государственной и муниципальной, собственности - например, недра, леса. Виды собственности: 1. В зависимости от количества субъектов собственности выделяют: • собственность одного субъекта. Это происходит в том случае, если собственник владеет вещью индивидуально; • общая собственность. Общая собственность создается в том случае, если вещью владеют несколько собственников сообща. 2. В зависимости от того, определены доли собственников в имуществе или не определены общая собственность подразделяется на: • общую совместную собственность. Такая собственность образуется без разделения ее на доли. • общую долевую собственность. Это собственность образуется при разделении ее на определённые доли. Вопрос №49. Основания приобретения права собственности Юридические факты, с которыми закон связывает возникновение или прекращение права собственности именуются основаниями (способами) приобретения или прекращения права собственности. В науке ГП традиционно разграничивает способы приобретения права собственности на первоначальные и производные. Критериями разграничения способов является правопреемство. Если есть правопреемство между предыдущим и последующим собственником, то это производный способ, а если оно отсутствует, то первоначальный. Например, сшить костюм - первоначальный. Приобретение квартиры на вторичном рынке жилья - производный. Практическое значение такого разграничения состоит в том, что при производном способе собственник получает те же права, что были у его предшественника. На первоначального приобретателя никакие ограничения права собственности не распространяются. Первоначальные способы: 1) Изготовление (создание) новой вещи. Основным первоначальным способом приобретения права собственности является изготовление или создание новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьё право собственности. В этом случае законодатель говорит о создании вещи «лицом для себя», а не для другого лица. Важное значение для приобретения права собственности на вновь изготовленную вещь имеет момент, с которого вещь можно считать созданной, существующей, поскольку именно он становится право порождающим фактором. Также необходимо соблюсти требования закона. Так, для движимых вещей момент создания определяется фактом соответствующей деятельности, а для недвижимых - моментом гос. регистрации, данное положение нужно распространять также на объекты незавершенного строительства, поскольку такие объекты также являются недвижимостью. 2) Переработка вещи (спецификация). Право собственности на переработанную вещь приобретается собственником материала. В данном случае новая вещь создаётся в результате приложения труда одного лица к материалу, принадлежащему другому лицу. Это правило носит диспозитивный характер, т.к. договором может быть предусмотрено, что собственником вещи станет лицо, совершившее её переработку, если стоимость переработки значительно превышает стоимость материала и, если оно действовало добросовестно (т.е. лицо договорилось с собственником материала либо не знало и не должно было знать, что использует чужой материал выполняя эту работу для себя, а не по заказу другого лица). Право собственности у переработчика возникает если оба условия имеются одновременно. Если нарушено хотя бы одно, то собственник вещи - собственник материала. ГК закрепляет порядок возмещения спецификатором стоимости переработанных материалов или собственником стоимости переработки, т.е. труда, приложенного переработчиком к материалу. Если иное не предусмотрено договором, собственник материала приобретший право собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стоимость переработки, осуществившему её лицу, а в случае приобретения права собственности на новую вещь этим лицом, последнее обязано возместить собственнику материала их стоимость. Собственник материала, утративший их в результате недобросовестных действий лица, вправе требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения причинённых убытков. 3) Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. В случае, когда в соответствии с законом либо общим разрешением, данными собственником, либо в соответствии с обычаем на конкретной территории допускается сбор ягод, и добыча других ресурсов, сбор и добыча других общедоступных вещей или животных, право собственности на такие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу. 4) Извлечение плодов, продукции и доходов из имущества. Плоды, продукция, доходы, полученные в результате использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат собственнику вещи. Например, в соответствии с ЗК РФ, собственник ЗУ приобретает право собственности на все плоды или сельскохозяйственную продукцию, извлекаемую из пользования данным ЗУ. 5) Самовольная постройка. Самовольная постройка - здания, сооружения, строения, возведённые или созданные на земельном участке, не предоставленном в соответствующем порядке, или земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительство на нем данного объекта либо возведённые или созданные без поручения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений, либо с нарушением градостроительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку не приобретает на неё право собственности и не может распоряжаться ей. Использование самовольной постройки не допускается. Эта постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с нормами закона осуществившим её лицом либо за его счёт, а при отсутствии такого лица, собственником участка или иным лицом, которому принадлежит участок на законном праве. Право собственности на самовольную постройку признаётся судом за лицом, в собственности которого находится ЗУ, а в иных случаях за лицом, ЗУ у которого находится на праве пожизненного наследуемого владения, постоянном бессрочном, и на котором создана постройка при одновременном соблюдении следующих условий: а) Если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; б) Если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям; в) Если сохранение постройки не нарушает охраняемые законом права и интересы других лиц, и не создаёт угрозу жизни и здоровья других граждан. В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает лицу расходы на постройку, в размере, определённом судом. В некоторых случаях право собственности на самовольную постройку может быть признано в административном порядке. Решения о сносе постройки либо её приведение в соответствии с установленными требованиями принимается судом либо в некоторых случаях ОМСУ соответствующего поселения. Срок для сноса устанавливается с учётом характера постройки, но не менее 3 месяцев и не более 12 месяцев. Срок для приведения самовольной постройки в соответствии с установленными требованиями не может быть менее 6 месяцев и не более чем 3 года. 6) Бесхозяйственные вещи. Это вещь, которая не имеет собственника иди собственник которой неизвестен, либо отказался от права собственности на данную вещь. Право на бесхозяйственную вещь может быть приобретено в силу приобретательской давности. 7) Находка. Гражданское законодательство устанавливает определённые правила в отношении находки и приобретения права собственности на неё. Находка - вещь, которую собственник или другой владелец потерял, а иное лицо нашло. Находка по возможности должна быть возвращена собственнику или другому потерявшему её лицу. Если вещь найдена в помещении или транспорте, она подлежит передаче лицу, представлявшему владельца помещения или транспорта. В этом случае, лицо, которому сдана находок приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. Если в течении 6 месяцев, с момента заявлениям о находки владелец находки не объявляется, то нашедший вещь становится её собственником. 8) Приобретательская давность. Первым условием приобретения права собственности по давности владения является владение как своим собственным. В этом случае лицо владеет вещью незаконно, но от своего имени, считая себя законным владельцем. Второе - открытость владения. Владелец вещи должен пользоваться ею как обычно используют аналогичные вещи гражданском бытовом обороте. Третье - добросовестность владельца. Четвёртое - непрерывность владения. В ГК не предусмотрено приостановление течение срока давности владения. Для движимых этот срок - 5 лет. Для недвижимых- 15 лет. 9) Безнадзорные животные. Лицо, задержавшее безнадзорное животное, обязано возвратить его собственнику, а если собственник неизвестен, то в течение 3-х дней заявить об обнаружении животного в органы полиции или ОМСУ. На время розыска собственника животного, оно может быть оставлено лицом, задержавшем животное, для содержания и пользования, либо может быть отдано для этих целей другому лицу или специализированному органу. Лицо, задержавшее безнадзорное животное, или лицо, которому оно передано на содержание, может приобрести право собственности на такое животное по истечении 6-ти месяцев со дня задержания, при условии, что собственник животного не объявился. В случае явки собственника после 6 месяцев, то он может потребовать вернуть животное, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что животное имеет к нему привязанность или в отношении этого животного новым собственником осуществляется жестокое обращение. (Либо на условия нового собственника, либо на условиях, определенных судом в своём решении). 10) Клад. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или иные ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество (земельный участок, здание), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в равных долях. В случаях обнаружения клада, содержащего вещи, которые относятся к культурным ценностям, и собственник которых не может быть установлен либо утратил право на такие вещи, то они подлежат передачи в государственную собственность. При этом собственник ЗУ или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получения вознаграждения в размере 50% стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях. Производные – основания возникновения права собственности с одновременным прекращением этого права у другого лица (переход права собственности, влекущее правопреемство): 1) На основании договора или иной сделки об отчуждении вещи. (право собственности приобретается с момента передачи вещи; Передача вещи – не только вручение вещи приобретателю, но и перевозчику этой вещи, организации связи для пересылки, передача конассамента или иного товара; А если до заключения вещь находится уже в руках владельца, то право собственности признается после заключения договора; Также с момента гос. регистрации; С момента полного внесения пая в кооператив); 2) В порядке наследования; 3) В порядке правопреемства при реорганизации ЮЛ; 4) Внесение членом потребительского кооператива паевого взноса за квартиру или иное помещение. Если вносит полностью сумму своей квартиры – становится собственником квартиры. Если член умирает – его квартиру разбирают между членами кооператива, если никому не нужна – продают вне кооператива. Вопрос №50. Основания прекращения права собственности. Основания прекращения права собственности: 1) отчуждение собственником своего имущества другому лицу по сделке; 2) отказ собственника от права собственности; 3) принудительное изъятие имущества у собственника; 4) Гибель или уничтожение имущества. Добровольные способы: по воле собственника происходит отчуждение своего имущества другим лицам либо добровольный отказ от своего права. Отказ от права собственности допускается только для граждан и ЮЛ. Это право не распространяется на РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, поскольку если им предоставить такое право, то имущество останется бесхозяйным. Экстраординарные способы: принудительное изъятие имущества у собственника: • Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст. 237 ГК РФ) • Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать собственнику (ст. 238) • Отчуждение недвижимости при изъятии земельного участка (ст. 239 ГК РФ) • Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК • Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении (ст. 241 ГК РФ) • Реквизиция (ст. 242. ГК РФ) • Конфискация (ст. 243 ГК РФ) • Выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд (ст. 282 ГК РФ) • Изъятие земельного участка используемого с нарушением законодательства (ст. 285 ГК РФ) • Национализация (ст. 235 ГК РФ) • Изъятие жилого помещения при его использовании с нарушением законодательства (ст. 293 ГК РФ) • Обращение по решению суда в доход РФ, в отношении которого не предоставлены в соответствии с законодательством Российской о противодействии коррупция доказательства его признанием законным доходом. Такое изъятие может быть возмездным и безвозмездным. Так, возмездным будет отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу. Эта норма направлена на защиту общественных интересов, поскольку речь может идти о вещах, изъятых из гражданского оборота. А безвозмездное изъятие имущества предполагается при отсутствии конфискации. Вопрос №51. Право частной собственности. Законодатель закрепляет право собственности граждан в качестве самостоятельного вида частной формы собственности. Частная собственность является противоположностью государственной, т.е. имущество принадлежит ФЛ и ЮЛ. В основе этого тезиса положено деление права на частное и публичное. Выделяют два вида частной собственности: 1) собственность ФЛ (граждан, иностранных лиц, лиц без гражданства); 2) собственность ЮЛ (всех форм). Право собственности в объективном смысле - совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности граждан в экономическом аспекте; в субъективном - возможность гражданина осуществлять владение, пользование и распоряжение и принадлежащим ему имуществом. Источниками частной собственности гражданина могут быть: труд в качестве наемного работника независимо от того, в какой сфере хозяйства и к чьим средствам производства этот труд прилагается; экономическая деятельность гражданина, не направленная на извлечение прибыли; предпринимательская деятельность, основанная на собственном труде; предпринимательская деятельность, основанная на привлечении наемных работников/ Субъектами права собственности являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, лица с двойным гражданством. Виды объектов, которые могут находиться в собственности граждан определяется обороноспособностью объектов. Гражданам на праве собственности могут принадлежать все те объекты, которые могут спокойно отчуждаться или переходить от одного лица к другому или в порядке универсального правопреемства. Ограниченное в обороте имущество может принадлежать гражданам при наличии специального разрешения либо лицензии (оружие, наркотические средства). Особую группу объектов составляют земельные участки. В соответствии со ст. 15 ЗК собственностью граждан являются земельные участки, приобретённые ими по основаниям, предусмотренным ГК. Это те же основания, что предусмотрены и для других объектов. Помимо общих, есть и специальные основания. Так граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного бессрочного пользования, а также граждане, имеющие участки в пожизненном наследуемом владении имеют право приобрести их собственность однократно и бесплатно. Жилые помещения, приватизированные и кооперативные. Некоторую особенность представляет право собственности гражданина на квартиру в многоквартирном доме. Ему, а также собственникам квартир уставом дома принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры. Важным положением в законодательстве является установление возможности приобретения гражданином в собственность занимаемого им в качестве нанимателя жилого помещения в домах муниципального или жилищного фонда. Приватизация жилых помещений - бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений. Граждане РФ, занимающие жилые помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, включая ЖФ, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд) на условиях социального найма вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных законом. Жилые помещения передаются в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей, усыновителей, опекунов, с предварительного разрешения органа опеки и попечительства, либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, где проживают исключительно несовершеннолетние от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению, с согласия родителей, усыновителей, попечителей и органов опеки и попечительства. В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, законные представители в течении 3 месяцев оформляют договор о передаче жилищного фонда детям, оставшимся без поручения. Договоры передачи жилых помещении в собственность несовершеннолетних возраста не достигших 14 лет, оформляется по заявлению их законных представителей с предварительного разрешения органа опеки и попечительства или по инициативе указанных органов. Указанные договоры с несовершеннолетними, достигшими 14 лет оформляются самостоятельно с согласия их законных представителей и органов опеки и попечительства. Приватизация в настоящий момент бессрочна. Деприватизация. Малоимущие граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного проживания вправе передать принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в государственную или муниципальную собственность, а соответствующие гос. и мун. органы обязаны принять эти жилые помещения и заключить договор социального найма с данными гражданами. Ценные бумаги как объект имущественных прав приобрели широкое распространение среди граждан. Поскольку ценные бумаги признаются имуществом и включены законодателем в особую группу вещей, на них распространяется действие института права собственности. Специфика ценных бумаг определяет их подчинение определенному правовому режиму. Содержание права собственности граждан составляют правомочия владения, пользования и распоряжения. Правомочия гражданина по поводу присвоенного имущества могут быть направлены как на личное потребление, так на использование его в предпринимательской деятельности, имеющей целью систематическое получение прибыли. Объём действий, включенных законодателем в правомочия владения, пользования и распоряжение принадлежащим гражданину имуществом такой же, как и для других субъектов ГП. Отличие правового положения гражданина собственника от положения иных субъектов права собственности состоит в том , что объём имущественной правосубъектности гражданина отличен от объёма имущественной правосубъектности иных лиц - участников гражданского оборота, поэтому существует ряд сделок, одной из сторон ив которых может быть только гражданин. Предусматриваются некоторые нормативных и ограничения действий собственника, которые вводятся в интересах соблюдения прав, охраны здоровья и законных интересов других лиц, охраны окр. среды, защиты нравственности и конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Закон не допускает экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Объём имущества, который может принадлежать гражданину на праве собственности количественно и по стоимости гражданским законодательством прямо не ограничено. Однако регулирование количества имущества, которое может поступать ив собственность гражданина осуществляется средствами налогообложения. Определённые ограничения касаются и действий по приобретению и превращению права собственности. При вывозе культурных ценностей за территорию РФ подтверждением права собственности на них признаются только письменные сделки. Продажа, дарение и наследование личного оружия гражданами осуществляется в порядке обязательной регистрации сделки в ОВД. Ряд ограничений установлено законодателем на действия собственника жилья. Не допускается изменение по свободному усмотрению собственника целевого назначения помещения путём перевода его в нежилое. Право собственности на квартиру в многоквартирном доме тесно связано с правом собственности на общие помещения жилого дома, поэтому такой собственник лишен права распоряжаться своей долей отдельно от права собственности на квартиру. Специальный режим предусмотрен и для транспортных средств. Прежде чем собственник начнёт эксплуатацию автомобиля, он должен поставить его на учёт в органах ГАИ. Только после такой технической регистрации возможно использование автомобиля. Право собственности ЮЛ в объективном смысле - это совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность имущества юридическим лицам, а также право владения, пользования и распоряжения таким имуществом по своему усмотрению в пределах, установленных законом. Право собственности ЮЛ в субъективном смысле – это право юридического лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности конкретным имуществом в пределах, установленных законом. Субъектами права собственности ЮЛ выступают: Хозяйственные общества и товарищества, в том числе акционерные общества и ООО, Производственные и потребительские кооперативы, Общественные религиозные организации, Фонды и другие некоммерческие организации, за исключением учреждений. Государственные и муниципальным унитарные предприятия, собственниками закреплённого за ними имущества не являются, так как они учреждаются собственниками закреплённого за ними имущества. Собственниками имущества, переданного им в качестве взносов, паев их учредителями или участниками, а также имущества, приобретённого этими организациями, признаются по закону коммерческие и некоммерческие организации. Право собственности хоз товариществ и обществ 1. Могут совершать любые действия в отношении имущества (но не допускается дарение, превышающее 5 МРОТ) 2. Основания приобретения права собственности: 1) Обобществение имущества его учредителей при учреждении путем внесения вкладов 2) Создание в процессе осуществления предпринимательской деятельности 3) Посредством осуществления Г-П сделок 3. Имущество подразделяется на фонды (обособленные части имущества) 4. Порядок распределения имущества при ликвидации или выходе участников: 1) Осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены 2) Осуществляются выплаты начисленных дивидендов по привилегированным акциям 3) Распределение имущества между акционерами 5. При ликвидации товарищества на вере вкладчики имеют преимущественное право перед полными товарищами на получение своих вкладов Производственные кооперативы (с/х производственные кооперативы, рыболовецкая артель, кооперативное хозяйство) Потребительские кооперативы (жилищно-строительные, гаражные, дачные, кредитные, с/х, потребительские и другие кооперативы) 1. Имущество делится на паи 2. Основание возникновения: объединение членами паевых взносов 3. Источник пополнения имущества: 1) Создание и приобретение материальных благ в результате собственной деятельности 2) Совершение Г-П сделок 4. Паевые взносы образуют паевой фонд 5. Прибыль распределяется в соответствии с паевым участием 6. На имущество ЮЛ учредители (участники) не имеют ни вещных, ни обязательственных прав 7. Используют имущество только для достижения целей Вопрос №52. Право государственной и муниципальной собственности. Право государственной и муниципальной собственности в объективном смысле представляет собой совокупность норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность имущества государству или муниципальному образованию, а также право владения, пользования и распоряжения принадлежащим им имуществом в пределах, установленных законом. Как и любой другой собственник, государство и муниципальное образование имеют право владения, пользования и распоряжения, принадлежащим им имуществом. Эти правомочия и образуют право государственной и муниципальной собственности в субъективном смысле. Однако, субъективное права государства-собственника отличается от субъективного права частных лиц, поскольку имеет всеобъемлющий характер. Это означает, что: 1) Государству как собственнику никто не устанавливает пределы осуществления правомочий, т.к. государство является носителем власти, оно само своей волей определяет свои правомочия и формы их осуществления 2) Государство может быть собственником любого имущества, а остальные субъекты не могут быть собственниками имущества, ограниченного в обороте. 3) Государство может приобретать право собственности способами, которые установлены только для него (например, реквизиция, конфискация, национализация и т.д.) Применительно к государственной собственности установлено правило о множественности государственной собственности, носителями которой выступают либо РФ в целом, либо её субъектов по отдельности. Согласно ст. .2 КРФ возможно нахождение в совместном ведении РФ и СРФ вопросов владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами. Совместное ведение не означает установление общей совместной собственности РФ и СРФ на объекты, находящиеся в совместном ведении. Как собственники принадлежащего им имущества РФ и её субъекты независимы и не отвечают по обязательствам друг друга. Круг объектов права государственной собственности не ограничен. Таковым является имущество, которое находится в исключительном обладании всего общества и используется исключительно в интересах народа или для обслуживания государственных нужд. Объекты исключительной государственной собственности функционируют в специальном правовом режиме, установленном законодательством. Режим имущества, составляющего исключительную государственную собственность связан с монополией государства на это имущество, ограничением его обороноспособности для других субъектов права собственности и как правило, с наложением запрета на его обращение в частную собственность. Круг объектов, составляющих исключительную государственную собственность прямо определён законодательством. Объектами федеральной собственности являются недра, лесной фонд, водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и морской экономической зоны, а также иные природные объекты, объектов культурно-исторического наследия и некоторые художественные ценности общенационального значения, имущество государственной казны, имущество вооружённых сил, объекты оборонного производства, ВУЗы и т.д. К объектам собственности СРФ относится предприятия всех отраслей народного хозяйства, признанными в соответствии с законодательством РФ, занимающими доминирующее положение на рынке товаров, работ или услуг; предприятия атомного и энергетического машиностроения, предприятия рыбопромысловой промышленности, совхозы, государственные санитарно- курортные учреждения, предприятия по строительству и эксплуатации, предприятия водохозяйственных систем и сооружений, средне специальные и профессиональные учебные заведения, предприятия, включённые в перечень организаций, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС и т.д. К субъектам муниципальной собственности относятся городские и сельские поселения и другие МО, которые регистрируются в едином федеральном реестре МО. Управление такой собственностью должно находиться в ведении представительных, т.е. выборных органов. Поэтому от имени, соответствующего МО - собственника, его полномочия в соответствии со своей компетенцией могут осуществлять ОМСУ, не являющиеся собственниками вверенного им имущества. К муниципальной собственности относятся жилищный и нежилой фонд, находящийся в управлении ОМСУ, жилищно-эксплуатационные мероприятия и ремонтно-строительные предприятия, обслуживающие соответствующие объекты, объекты инженерной инфраструктуры городов, городского пассажирского транспорта, включая метрополитен, внешнего благоустройства, школы и детские сады; предприятия стандартизации и метрологии, государственные запасы и мобилизационные резервы, а также предприятия, обеспечивающие их сохранность и т.д. Под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц. Государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность ФЛ или ЮЛ исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи акций ОАО, в уставный капитал которых внесено государственное или муниципальное имущество). Нельзя приватизировать имущество, отнесенное федеральными законами к тем объектам, которые находятся исключительно в государственной или муниципальной собственности. Покупателями государственного или муниципального имущества могут быть любые ФЛ или ЮЛ, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также ЮЛ, в уставном капитале которых доля РФ, её субъектов и МО превышает 25%. Законодательством предусматривается планирование приватизации государственного и муниципального имущества. Правительство РФ ежегодно утверждает такую программу (план). В ней указывается перечень предприятий и акций, иное имущество, которое планируется приватизировать в соответствующем году. Нормативная цена подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества - это минимальная цена, по которой возможно отчуждение этого имущества, определяется Правительством РФ. Способы приватизации государственного и муниципального имущества: 1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество; 2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью; 3) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе; 4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе; 5) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе; 6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций акционерных обществ; 7) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения; 8) продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены; 9) внесение государственного муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ; 10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного управления. Приватизация государственного и муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотренными законом. Решение об условиях приватизации федерального имущества принимается в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества. В решении от условий приватизации должны содержаться следующие сведения: 1) Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные; 2) Способ приватизации имущества; 3) Начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением правительства РФ, принятом в соответствии с законом; 4) Срок рассрочки платежа, в случае её предоставления 5) Иные необходимые для приватизации имущества сведения Вопрос №53. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Ограниченное вещное право – право использовать чужое имущество в своих интересах либо с согласия собственника, либо в силу закона. Особенности вещных прав на чужое имущество: 1) Правомочие носит ограниченный характер; 2) Эти права производны в зависимости от права собственности самого собственника на эту вещь; 3) Те же способы защиты, что и у самого собственника, в том числе и против самого собственника Виды: 1) Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъектами этого ограниченного вещного права могут быть только граждане. Это предопределено самой природой данного права. Переход права на имущество по наследству возможен только после смерти ФЛ. Объектами данного владения являются земельные участки, предоставленные гражданам государственными или муниципальными органами для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, создания крестьянского (фермерского) хозяйства и для индивидуального жилищного строительства. Право пожизненного наследуемого владения, приобретенное гражданином до дня вступления в действие ЗК РФ сохраняется. Права на землю подлежат переоформлению со дня введения в действия ЗК РФ. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения, имеет права владения и пользования земельным участком, передаваемый по наследству. Гражданин имеет право создавать на нем здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая не него право собственности. Кроме того, владелец земельного участка может передавать его другим лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование, не спрашивая на это согласия собственника. Продажа, залог земельного участка и совершение других сделок его владельцем, которые влекут или могут повлечь отчуждение земельного участка не допускаются. Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном наследуемом владении имеют право приобрести в собственность находящийся в его пожизненном наследуемом владении земельный участок, при этом взимание дополнительных денежных сумм, помимо сборов, установленных ФЗ не допускается. Основания прекращения права пожизненного наследуемого владения: 1) Смерть владельца земельного участка; 2) Отказ владельца от земельного участка (в этом случае земельный участок переходит в распоряжение ОМСУ) 2) Право постоянного бессрочного пользования земельным участком. Субъектами права постоянного бессрочного пользования земельным участком могут быть государственные или муниципальные учреждения, казённые предприятия, ОГВ, ОМСУ, центры исторического наследия Президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий. Гражданам земельные участки в постоянное бессрочное пользование не предоставляются. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности в постоянное бессрочное пользование, осуществляется на основании решения уполномоченного органа. ЮЛ обязаны переоформить право постоянного бессрочного пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность. Религиозные организации могут также переоформить на право безвозмездного пользования (такая возможность предоставлялась до 2012). ЮЛ могут переоформить земельные участки, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, ЖД линии и другие подобные сооружения на право аренды таких земельных участков, установить сервитуты в отношении таких земельных участков или приобрести их в собственность. ЮЛ, обладающие земельными участками на праве постоянного бессрочного пользования, не вправе распоряжаться этими земельными участками. Основания возникновения постоянного бессрочного пользования: 1) предоставление указанного права юридическим лицам решением соответствующего государственного или муниципального органа, наделенного правом распоряжения земельными участками; 2) предоставления права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком собственником этого участка собственнику здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на этом земельном участке; 3) переход права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в порядке правопреемства к другому юридическому лицу. Лица, которым земельный участок предоставлен в постоянное пользование осуществляют владение и пользование этим земельным участком в пределах, установленных законодательством и актом о предоставлении участка в пользование. Они вправе возводить на участке здания, сооружения и другую недвижимость, которая становится их собственностью. Этой собственностью указанные лица могут распоряжаться самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения. Соответственно при переходе права собственности на недвижимость к другому лицу перейдёт и право постоянного бессрочного пользования земельным участком, занимаемым той или иной недвижимостью. Если такими собственниками станут граждане и не указанные в законе ЮЛ, то им этот участок передаётся на другом праве (аренды, собственности и т.д.). Распоряжаться участком, предоставленным в постоянное бессрочное пользование, в том числе передавать его в аренду или безвозмездное срочное пользование владельцу участку можно только с разрешения его собственника. Граждане, обладающие земельными участками на праве постоянного бессрочного пользования, имеют право приобрести их в собственность. Каждый гражданин может однократно и бесплатно приобрести в собственность находящийся в его постоянном бессрочном пользовании земельный участок без взимания дополнительных денежных сумм, помимо сборов, установленных ФЗ. 3) Право безвозмездного срочного пользования. 4) Сервитут - право, закрепляющее за гражданами или ЮЛ возможность пользования в ограниченном объёме чужим недвижимым имуществом. Согласно российскому законодательству предметом сервитута могут быть земельные участки, водные пути для паромов, лодок и других маломерных плавательных средств, здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с использованием земельных участков. При установлении сервитута происходит обременение имущества собственника, так как право пользования земельным участком, зданием, сооружением или иным недвижимым имуществом собственника получает обладатель сервитута. Однако, это не лишает собственника прав владения, пользования и распоряжения имуществом. Субъектами сервитутных отношений являются граждане и ЮЛ. Субъекты, обременяемого недвижимого имущества во всех случаях являются его собственниками. Лицо, в интересах которого устанавливается сервитут может быть, как собственником земельного участка, так и обладателем права пожизненного наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования. ГК предусматривает два вида сервитута: 1) частный; 2) публичный. Публичные сервитуты устанавливаются законом в интересах неопределенного круга лица, разрешая им пользование в определённых пределах конкретными видами объектов права собственности: проход или проезд через земельный участок; использование земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; размещение на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; Забор воды и водопой; Прогон скота через земельный участок; Свободный доступ к прибрежной полосе. Частные сервитуты возникают в соответствии с законом, на основании договора заинтересованного в сервитуте лица и собственника обременяемого имущества или по решению суда, если соглашения не удаётся достигнуть. Частный сервитут устанавливается для решения проблем локального прохода, проезда и т.д., как правило, между хозяевами соседних земельных участков. Сервитуты не могут быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога, мены и не могут передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества для обеспечения использования, которого установлен сервитут. Так как сервитут обременяет право собственности на недвижимый объект, то он передаётся вместе с переходом права собственности новому собственнику. Собственник недвижимого имущества, обременённого сервитутом вправе, если иное не предусмотрено законом требовать от лица, в интересах которого установлен сервитут соразмерную плату за пользование имуществом. Договор об установлении сервитута подлежит регистрации в порядке, установленном законом. В некоторых случаях, которые устанавливает закон, сервитут возникает без специального соглашения сторон. Достаточно наступления определённых в законе юридических фактов. Законодатель предусматривает два случая прекращения сервитута по требованию собственника, обремененного сервитутом недвижимого имущества: 1) Прекращение сервитута в виду отпадения оснований, по которым он был установлен; 2) Право лица, обладающего имуществом, обременённым сервитутом требовать по суду его прекращение в случае, когда оно не может использовать имущество в соответствии с его назначением. Кроме того, прекращение сервитута возможно в следствие отказа от него самого его обладателя, а также в связи гибелью имущества, являвшегося предметом сервитута. А также в случае, отчуждения недвижимого имущества, обремененного сервитутом в собственность обладателя сервитута. 4) Право хозяйственного ведения - ограниченное вещное право, в силу которого происходит имущественное обособление ЮЛ в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий. Государственное или муниципальное предприятие распоряжается имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения самостоятельно. Такие предприятия не вправе продавать принадлежащие им недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или товарищества, или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества государственного или муниципального предприятия. Движимым и недвижимым имуществом такое предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществления деятельности, цели, предмет, виды которой определены учредительными документами такого предприятия. Сделки, совершенные государственными или муниципальными предприятиями с нарушением этого требования, являются ничтожными. Государственное или муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением независимых гарантий с иными обременениями, уступкой требования, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества. 5) Оперативное управление. В составе объектов значительное место занимают деньги, которые выделяются казенным предприятием соответствующих бюджетов, а учреждением – из собственных средств учредителей. Содержание ПОУ: казенные предприятия и учреждения в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах, установленных законом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения им. Правомочия собственника: 1) Решает вопросы о распределении доходов казенного предприятия; 2) Не может изъять имущество, закрепленное за казенным предприятием или учреждением (исключение – только излишнее неиспользованное, а также использованное не по назначению имущество) Значительно ограничено право субъекта ОУ распоряжаться закрепленным за ним имуществом (может самостоятельно решать вопросы реализации произведенной продукции (работ, услуг), но в остальных случаях отчуждение, распоряжение имуществом возможно лишь с согласия собственника). Вопрос №54. Право общей долевой собственности. Раздел и выдел имущества, находящегося в общей долевой собственности. Право общей собственности в объективном смысле – совокупность правовых норм, регулирующих отношения нескольких лиц собственников по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим им имуществом, являющимся единым объектом Право общей собственности в субъективном смысле – обеспеченная правовыми средствами возможность нескольких лиц по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом, являющимся единым объектом Основания возникновения: 1) Совершение Г-П сделок (приватизация жилья); 2) Наследование или получение в дар; 3) Переработка общей вещи или совместное создание вещи; 4) Участие лиц в договоре простого товарищества; 5) В силу решения суда или мирового соглашения Субъекты права общей долевой собственности: граждане, ЮЛ, государство, МО. Собственники, владея и пользуясь общим имуществом: • могут получать доходы, • должны нести расходы по его содержанию пропорционально их доли в этом имуществе; • могут разделить это имущество на определенные доли, • из такого имущества может быть выделена доля; • размер доли собственников может изменяться. Доли, определяющие объём правомочий каждого из участников обычно известны в момент возникновения правоотношения общей собственности (например, три наследника, завещания нет, значит каждый получит по 1/3. Это заранее известно). Обычно доля общей собственности выражается в виде дроби или в виде процента. ГК устанавливает презумпцию равенства долей, если они не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех её участников. Вместе с тем по соглашению всех её участников общей собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого. Участник общей долевой собственности, который за свой счёт с соблюдением установленного порядка использования общего имущества произвёл неотделимые улучшения имущества имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. Отделимые улучшения общего имущества поступают в собственность того из сособственников, который их произвёл, если иное не установлено соглашением собственников. Участники общей долевой собственности имеют права владения, пользования и распоряжения общим имуществом. Правомочия по владению и пользованию общим имуществом собственники осуществляют по соглашению всех участников, а при отсутствии согласия- в порядке, установленном судом. Каждый из сособственников имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно его доли. В случае невозможности такого выдела, он вправе требовать от других собственников соответствующей компенсации. Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по соглашению всех его участников. При отсутствии общего согласия, спор не может быть разрешен в суде. Вместе с тем, каждый из сособственников имеет право по своему усмотрению распорядиться принадлежащей ему долей в общем имуществе - продать, подарить, завещать, отдать в залог либо распорядиться иным образом с соблюдением правил её возмездного отчуждения предусмотренных законом. Согласие других собственников на такое распоряжение своей долей не требуется. Собственник доли в общем имуществе вправе продать, подарить её кому-либо из других сособственников. При этом другие сособственники не имеют права требовать продажи им этой доли, хотя бы они и больше в ней нуждались. Если же собственник решил продать свою долю постороннему лицу или обменять её на другое имущество, он обязан соблюсти правило о преимущественном праве покупки. Оно заключается в том, что при продаже доли в общей собственности постороннему лицу, остальные сособственники имеют право преимущественной покупки продаваемой доли по цене, за которую она продаётся и при прочих равных условиях, кроме случаев продажи с публичных торгов. Продавец доли должен сообщить в письменной форме остальным сособственникам о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых осуществляется её продажа. Если они откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю, в праве собственности на общее недвижимое имущество в течении 30 дней, в праве собственности на движимое имущество в течении 10 дней со дня извещения продавец имеет право продать свою долю любому другому лицу. В случае продажи долю с нарушением права преимущественной покупки любой другой сособственник вправе в течении 3 месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. (не имеет права требовать признания сделки недействительной). В данном случае 3 месячный срок является пресекательным, поэтому иск, заявленный с пропуском указанного срока не подлежит удовлетворению. Также не подлежит удовлетворению в этом случае иск о признании сделки недействительной. Изложенные правила применяются также при отчуждении доли по договору мены. Каждый сособственник должен соразмерно своей доле принимать участие в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и хранению. Прекращение права общей долевой собственности происходит: 1) При разделе общей собственности. 2) При выделе из неё доли. В случае раздела общей долевой собственности, она прекращается для всех её участников. А при выделе доли из общего имущества - для выделившегося собственника. Раздел общей долевой собственности и выдел из неё доли могут производиться по соглашению сособственников либо по решению суда. Участник долевой собственности имеет права требовать выдела своей доли из общего имущества. Если это не допускается законом или невозможно без несоразмерного ущерба общему имуществу, то суд имеет право отказать в иске сособственнику. Под таким ущербом понимается: 1) Невозможность использования имущества по целевому назначению; 2) Существенное ухудшение его технического состояния; 3) Снижение материальной или художественной ценности; 4) Неудобство в пользовании. Вопрос №55. Право общей совместной собственности. Раздел и выдел имущества, находящегося в общей совместной собственности. Совместная собственность может быть создана лишь в случаях, предусмотренных законом. Общая совместная собственность: 1) Общая собственность супругов; 2) Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Особенности: 1. Оно не разграничено на доли. 2. Отношения доверительные, а действия – согласованные 3. Каждый из членов в полной мере может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 4. Совершение сделки с такой недвижимостью одним из супругов допускается только при наличии нотариального удостоверенного согласия на нее одного из супругов. 5. Во всех иных случаях несогласованного распоряжения допускается исковой порядок оспаривания действительности сделки. Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение такой собственностью тоже осуществляется по согласию всех участников, которые предполагаются независимо от того, кем из сособственников совершается сделка по распоряжению имуществом, то есть согласие на распоряжение остальных предполагается. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная одним из участников общей совместной собственности может быть признана недействительной по требованию остальных участников, по мотивам отсутствия у него необходимых полномочий только в случаях, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать, что имущество, подлежащее отчуждению, находится в общей совместной собственности. (например, для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимым имуществом и сделки, которая требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга). Супруг, чьё нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки не было получено имеет право требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течении одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. В отличие от общей долевой собственности совместная собственность не имеет заранее определённых долей в общем имуществе. Они определяются только при разделе совместной собственности или выделе из неё доли. Раздел общего имущества между сособственниками, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного определения доли каждого из сособственников общей собственности. Совместная собственность супругов – имущество, нажитое супругами во время брака: Доходы супругов, Приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады. Право на общее имущество принадлежит и супругу, который по уважительной причине не имеет совместного дохода. Имущество каждого из супругов: Имущество до брака, Полученное в дар, по наследству, Вещи индивидуального пользования, Результат интеллектуальной деятельности. Вопрос №56. Понятие и виды способов защиты права собственности. Права всех собственников защищаются равным образом Защита права собственности – использование предусмотренных законом Г-П способов защиты в целях устранения препятствий к осуществлению этого права Способы защиты (2 вида исков): 1. Вещно-правовые: 1) Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) 2) Иск об устранении нарушений права собственности, не соединенных с лишением владения (негаторный иск) Условия удовлетворения: • Предъявляется собственником или владельцем • Имущество находится во владении, но требуется устранение препятствий • Действия носят противоправный характер • Не требуется вина лица, достаточно факта нарушения • Предъявляется, если нарушение продолжается к моменту предъявления иска 3) Иск о признании права собственности 2. Обязательственно-правовые – такие иски, которые направлены на исполнение должником обязательства перед собственником и защищают право собственности косвенным образом (предъявляются должнику, состоящему с собственником в обязательственных отношениях): 1) Иск о возмещении вреда 2) Иск о возмещении убытков 3) Иск о признании недействительности сделок 4) Иск о возврате неосновательного обогащения 5) Иск о возврате имущества по договору (аренды) 6) Виндикационный иск он подлежит удовлетворению при условиях: • Истец – невладеющий собственник или законный владелец, при этом истец должен доказать свои права на спорную вещь • Предмет – индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре, либо определенная родовыми признаками, если хоть как-то индивидуализирована и обособлена В случае гибели вещи или существенной переработке право собственности и основание для виндикации прекращаются, в таком случае предъявляются требования о возврате неосновательного обогащения • Предъявляется лицу, у которого имущество фактически находится в незаконном владении • Ответчиком может быть лишь незаконный владелец: • Это лицо, владение которого не опирается на правовое основание • Это лицо, которое приобрело вещь у лица, не имевшего права распоряжаться ею • Вещь не может быть истребована у добросовестного возмездного приобретателя, если вещь выбыла из владения собственника по его воле. Добросовестный приобретатель – лицо, которое не знало и не могло знать, что имущество В данном случае интересы добросовестного приобретателя подлежат приоритетной защите от иска собственника, поскольку сам собственник допустил неосмотрительность в выборе контрагента и может предъявить иск о взыскании Добросовестный приобретатель недвижимого имущества становится его собственником с момента регистрации за исключением случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество У добросовестного возмездного лица имущество может быть истребовано только тогда, когда оно было утеряно собственником или похищено, или выбыло из владения помимо их воли Если имущество приобретено безвозмездно, то может быть истребовано во всех случаях В отношении денег и ценных бумаг специальное правило: они не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя независимо от способа выбытия и приобретения (возмездного и безвозмездного) Вопрос №57. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система обязательств. Обязательство - это гражданское правоотношение, в котором одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Понятие обязательства может использоваться и в другом смысле. Под обязательством может пониматься либо отдельная обязанность участника правоотношения (например, обязанность по уплате товара), либо определённый документ, устанавливающий эту обязанность. Основания возникновения обязательств – определенные юридические факты или юридические составы, с наступлением которых связано наступление обязательственного правоотношения: 1. Сделки: 1) Односторонние (завещание, объявление публичного конкурса 2) Двусторонние и многосторонние 3) Названные в законе 4) Не названные в законе (соглашение 3 граждан о приобретении и хранении каждого из них лотерейных билетов, если выйгрыш – делят между собой) 5) Смешанные договоры 2. Административные акты – индивидуальные ненормативные акты ОГВ и ОМСУ, которые предусмотрены в качестве основания возникновения Г прав и обязанностей (решение ОМСУ о предоставлении гражданину квартиры на основе договора социального найма), заказы для заключения муниципальных контрактов 3. Договоры – лучшая правовая форма, позволяет сторонам точно фиксировать свои имущественные интересы и требовать их осуществления 4. Причинение вреда 5. Неосновательное обогащение – приобретение или обогащение имущества за счет другого лица 6. События – завещание, где наследодатель расписывает права и обязанности наследников, но завещательный отказ можно написать. Завещание никогда не станет обязательством, пока не наступит событие – смерть Как и любое гражданское правоотношение, обязательство имеет свой объект, субъектный состав и содержание. Объектом являются правомерные действия. В большинстве случаев для исполнения обязательства должное обязан совершить определённые активные действия. Однако, в ряде случаев, обязанность должника носит пассивный характер. Такая обязанность заключается в не совершении должником запрещённых действий. Например, арендатор обязуется не передавать имущество в субаренду. Обязательство является сложным правоотношением, поэтому как правило, на должнике лежит обязанность совершить не единичное действие, а ряд действий. В таких случаях, когда обязательство направлено на передачу вещи, вещь рассматривается не как объект, а как предмет обязательства. Субъектами обязательства являются должник и кредитор. Кредитор - это управомоченная сторона в правоотношении; кредитор наделён правом требовать от обязанной стороны совершения определённых действий (или воздержаться от действий) и является активной стороной в обязательстве. Должник - это обязанное лицо в правоотношении; должник является обязанным лицом, совершает свои действия или должен воздержаться от них по требованию кредитора и признаётся пассивной стороной в обязательстве. Содержание обязательства составляют права и обязанности сторон. В обязательстве праву одной стороны соответствовать обязанность другой. Кредитор может требовать совершения только тех действий, которые должник в силу обязательства, обязан совершить. Обязательство характеризуется следующими признаками: 1) Обязательство- это относительное правоотношение, стороны которого точно определены. Управомоченному лицу противостоит конкретное обязанное лицо. Обязательственные права являются относительными, они осуществляются через выполнение обязанностей соответствующими лицами. 2) В обязательстве кредитор реализует свои полномочия лишь посредством совершения должником определенных действий, поэтому и объектом обязательства может быть только действие. Предметом может выступать вещь. 3) Надлежащее исполнение обязательства обеспечивается мерами государственного принуждения, содержащимися в санкциях. Такими мерами воздействия на нарушителя являются взыскание убытков, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и т.д. Для обязательства характерна исковая форма защиты нарушенных прав. Именно в процессе рассмотрения иска судом реализуются установленные законом или договором ГП санкции. Обязательственное право - совокупность правовых норм, регулирующих имущественные отношения, возникающие в процессе передачи имущества, выполнения работ, оказания услуг, причинения вреда и неосновательного обогащения или сбережения имущества путём установления правовой связи между конкретными субъектами (кредитором и должником). Обязательства классифицируются на виды по различным основаниям. 1) По основаниям возникновения: • Договорные (обязательства по реализации имущества, обязательства по предоставлению имущества в пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по оказанию услуг, по расчетам и кредитованию, по страхованию, по совместной деятельности и смешанные обязательства). Основанием возникновения договорного обязательства является договор и иные правоверные действия сторон • Внедоговорные (обязательства из односторонних сделок, охранительные обязательства). Эти обязательства возникают вследствие совершения неправомерных действий. 2) По содержанию • Односторонние. Одна сторона имеет только права, а другая только обязанности. Например, по договору ренты на плательщика возложена обязанность платить, а другая имеет права этого требовать. • Взаимные. Каждая из сторон имеет как права, так и обязанности. Например, договор к-п. 3) По числу правовых связей • Простые. В них имеет только одна правовая связь (право и обязанность). Например, договор займа. • Сложные. Несколько правовых связей. Например, договор аренды. 4) По степени определённости предмета исполнения на момент возникновения обязательства: • Однопредметные. Должник обязан передать кредитору строго определённую вещь или совершить в его пользу строго определенное действие. • Альтернативные. Должник обязан передать кредитору одно или другое имущество, при этом право выбора принадлежит должнику. • Факультативные. Это обязательства, в которых должник обязан передать кредитору определённую вещь или совершить определённое действие, но в случае невозможности — это сделать, он имеет право заменить предмет исполнения. 5) По степени связанности обязательства с личностью должника или кредитора • Обязательства строго личного характера. • Обязательства в пользу третьих лиц. Должник по этому обязательству обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнение обязательства в свою пользу. При этом третье лицо не участвует в совершении обязательства. Например, договор страхования, когда родители страхуют своих детей. В большинстве обязательств личность субъекта не оказывает существенного влияния на судьбу обязательства. В случае смерти или реорганизации должника, или кредитора обязанность по исполнению переходит к правопреемникам. Однако существует обязательства, связанные с личностью должника либо с личностью кредитора. В обязательствах личного характера при смерти должника или кредитора обязательство прекращается. 6) Деление на: • Основные (главные) • Дополнительные (зависимые). Дополнительное обязательство как правило обслуживают основное. Стороны основного как правило совпадают. К дополнительным относятся обеспечительные обязательства, например, залог, неустойка, т.е. обязательства, заключаемые с целью исполнения основного обязательства. Дополнительные обязательства не влияют на содержание и действительность основного обязательства. Судьба же дополнительного обязательства зависит от главного. По общему правилу, недействительность главного обязательства влечёт недействительность дополнительного. 7) Выделяют регрессивные (зависимые) обязательства. Регрессивные является обязательство, по которому одно лицо (регредиент) вправе требовать от другого лица (регрессата) имущество, переданное вместо него или по его вине третьему лицу. Право регресса возникает у лиц, исполнявших основное обязательство. Объём регрессного требования не может превышать суммы, выплаченной по основному обязательству Система обязательственного права. Обязательственное право состоит из 2 частей: 1 часть - Общая часть - совокупность норм, регулирующих всю систему обязательств (понятие, стороны обязательства, исполнение и обеспечение исполнения обязательств, перемена лиц в обязательстве, ответственность за нарушение обязательств, прекращение обязательств). 2 часть - Отдельные виды обязательств - особенная часть обязательственного права. Обязательства: по предоставлению имущества в собственность; По предоставлению имущества во временное пользование; По производству работ и оказанию услуг; По расчетам и кредитованию; По страхованию; По совместной деятельности; Из объявления конкурса; Обязательства вследствие причинения вреда; Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Вопрос №58. Исполнение обязательств с множественностью лиц. В качестве субъектов обязательств могут выступать граждане, ЮЛ, РФ, СРФ и МО. Каждый из них может выступать как на стороне должника, так и на стороне кредитора. На каждой стороне обязательства обычно выступает одно лицо, однако возможно участие на одной или обеих сторонах обязательства нескольких лиц. В таком случае возникают обязательства со множественностью лиц, при этом количество сторон в обязательстве не меняется. Например, при покупке жилья за счёт мат. капитала на стороне приобретателя выступают муж, жена, двое детей. Множественность лиц может существовать с возникновения обязательства (муж с женой выступают со наёмщиками) либо появиться позднее (например, при наследстве по долгам). Если должником по обязательству возникает реорганизуемое ЮЛ, кредитор вправе предъявить требование к той организации, которая стала её правопреемником. Но при невозможности чётко определить по разделительному балансу на кого именно перешёл долг появляется множественность на стороне должника. Все вновь возникшие ЮЛ отвечают перед кредитором реорганизованного ЮЛ. При наличии нескольких лиц на стороне кредитора возникает активная множественность лиц. Если в обязательстве участвуют несколько лиц на стороне должника, то возникает пассивная множественность лиц. Одновременно множественность лиц возможна и на стороне должника, и на стороне кредитора. Обязательство может создавать права для лиц, не участвующих в нем в качестве стороны в отношении одной или обеих сторон обязательства, если это предусмотрено законом или соглашением сторон. Обязательства множественных лиц делятся на долевые и солидарные. Долевая множественность означает, что каждый из участников обладает правами и несёт обязанности в обязательстве лишь в определенной доле, причём законом установлено равенство этих долей, если иное не вытекает из закона или условий обязательства. В долевых обязательствах права и обязанности участников обособляются. Каждый из кредиторов вправе требовать исполнение только в своей части, а должники не отвечают за неисполнение обязанностей друг друга. Для должника, выплатившего свою долю обязательство прекращается также, как и для кредитора, получившего причитающееся ему. Долевое обязательство имеет общее для всех его участников основание, но самостоятельность и независимость их прав и обязанностей позволяет говорить о том, что по сути это совокупность отдельных правоотношений. Солидарными называются обязательства, в силу которых каждый из кредиторов вправе требовать, а каждый из должников обязан исполнить обязательство полностью. В таких отношениях все зависит от воли кредитора. Он может потребовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности либо возложить обязанность не на всех должников, а только на нескольких со должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено окончательно. Если кредитор не смог взыскать установленный им размер долга с одного из должников, он имеет право требовать недополученное с остальных. Солидарные обязательства возникают в случаях, предусмотренных договором или законом, в частности при неделимости предмета обязательства. По российскому законодательству любое обязательство со множественностью лиц предполагается долевым, если его солидарный характер не установлен законом или договором. Относительно обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью законодатель предполагает обратное. Обязанности их должников и требования нескольких кредиторов являются солидарными, если законом, иными правовыми актами, условиями обязательства не предусмотрено иное. Вопрос №59. Перемена лиц в обязательстве. В процессе исполнения обязательства, возникшего между конкретными лицами, возможна перемена лиц. В этом случае изменяется субъектный состав правоотношения. При перемене лиц в обязательстве право, принадлежащее кредитору и обязанность, возложенная на должника, переходит к другим лицам. Замена должника или кредитора именуется переменой лиц в обязательстве. В таких случаях прежний участник выбывает из отношения, на его место заступает другое лицо, к которому переходят все права и обязанности вышедшего. Переход прав кредитора к другому лицу осуществляется на основании сделки, называемой уступка требования или на основании закона. Уступка требования (цессия) - это соглашение между кредитором и третьим лицом, по которому кредитор передаёт этому лицу своё право требовать от должника совершения определённых действий, предполагаемых обязательством. Уступка требования не изменяет содержания обязательства. Новый кредитор не может требовать от должника совершения определённых действий, не предусмотренных обязательством. Право первоначального кредитора переходит к новому в том объёме и на тех условиях, которые существовали на момент перехода. Ст. 383 ГК - не могут быть переданы другим лицам права, неразрывно связанные с личностью кредитора. На совершение уступки требования не требуется согласия должника, но кредитор обязан письменно уведомить должника о состоявшемся переходе его прав к другому лицу. В случае не уведомления должника исполнение им обязательства первоначальному кредитору признаётся надлежаще исполненным обязательством. Должник вправе требовать от нового кредитора предоставления ему доказательств о переходе права требования к этому лицу и может не исполнять обязательства до предоставления ему таких доказательств. Первоначальный кредитор обязан передать новому кредитору все документы, удостоверяющие право требования и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления требования. Должник вправе выдвигать против нового кредитора все возражения, которые имелись у него против первоначального кредитора. Возражения могут иметь материально-правовой характер и процессуально-правовой характер. Если в обязательстве личность кредитора имеет существенное значение для должника, то он может уступить своё право другому лицу лишь с согласия должника. Сделка по уступке права требования должна совершаться в той же форме, в которой было совершено само обязательство. Переход обязанности должника к другому лицу осуществляется по договору перевода долга (делегация). Перевод долга - соглашение, по которому должник с согласия кредитора переводит свои обязанности по исполнению обязательства на другое лицо. Замена должника допускается только с согласия кредитора. Новый должник вправе выдвигать против требований кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и первоначальным должником. Перемена лиц не влечет изменение срока исковой давности. Перемену лиц необходимо отличать от регрессного обязательства. Регрессное обязательство – обязательство, по которому 1 лицо (регредиент) вправе требовать от другого лица (регрессата) имущество, переданное 3 лицу вместо регрессата или по его воле. Необходимо различать 2 ситуации: 1) Регредиент исполняет обязанность регрессата в пользу кредитора и приобретает право обратного требования (банк или страховая организация); 2) Основное обязательство возникает между регредиентом и кредитором, когда в силу закона регредиент несет ответственность за действие регрессата (сбил пешехода) Вопрос №60. Принципы исполнения обязательств. Исполнение обязательств представляет собой совершение действий (либо в соответствующих случаях воздержание от действий), составляющих содержание субъективных прав и обязанностей сторон. Принципами исполнения обязательств являются закреплённые в законе, основополагающие начала, в соответствии с которыми строится правовое регулирование реализации субъективных прав и обязанностей в данных правоотношениях. 1. Принцип надлежащего исполнения обязательств – в соответствии с условиями обязательства, закона, делового оборота. Обязательства должны исполняться в надлежащем месте, надлежащее время, по отношению к надлежащему предмету, субъекту, надлежащим способом. 2. Принцип реального исполнения обязательства – должник обязан совершить именно то действие, которое предусмотрено обязательством 3. Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства Исключения: 1) Односторонний отказ от исполнения договора поставки или его одностороннее изменение допускаются в случае нарушения договора одной из сторон 4. Принцип экономичности обязательств – обязательства должны исполняться рациональным и целесообразным способом, наименее дорогостоящим 5. Принцип делового сотрудничества сторон и взаимопомощи 6. Принцип разумности и добросовестности (разумный срок, разумная цена) Вопрос №61. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. Под ипотекой понимают залог земельных участков, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и всё, что прочно связано с землёй, т.е. объекты, перемещение которых без нанесения несоразмерного ущерба их назначению невозможно, включая в частности леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты и объекты незавершённого строительства). Вместе с тем, закон об ипотеке делает из этого правила изъятие, предусматривающее запрет ипотеки участков недр, особо охраняемых природных территорий, иного имущества, изъятого из оборота, имущества, на которое не может быть обращено взыскание, многоквартирных и индивидуальных жилых домов, и квартир, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также имущество в отношении, которого предусмотрена обязательная приватизация или приватизация запрещена. Таким образом, ипотека может быть установлена на любое недвижимое имущество, за исключением изъятий, которое залогодатель вправе продавать или отчуждать иным образом. По договору об ипотеке одна сторона, которая является залогодержателем кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству, имеет право получить удовлетворение своих требований к должнику из стоимости заложенного недвижимого имущества залогодателя преимущественно перед другими его кредиторами. В договоре об ипотеке должны быть указаны: Предмет ипотеки (наименование, нахождение, описание); Результаты оценки его стоимости; Существо и срок исполнения договора; Право, в силу которого имущество принадлежит залогодателю; Договор должен быть нотариально удостоверен; Подлежит гос. регистрации. По договору об ипотеке имущество остаётся во владении и пользовании залогодателя. Лицо, отдавшее своё имущество в ипотеку имеет ограниченное право на это имущество. Залогодатель уже не может быть полным собственником, поскольку из так называемой триады собственности выпадает право распоряжаться имуществом. Ипотека обеспечивает уплату залогодержателю долга по обеспеченному ей обязательству полностью или в части, предусмотренной договором об ипотеке. Ипотека, установленная в обеспечении исполнения кредитного договора или договора займа с условием выплаты процентов, обеспечивает также уплату кредитора (займодавцу) причитающихся ему процентов за пользование кредитом. Законодатель допускает возникновение последующей ипотеки. Имущество, заложенное по договору об ипотеке в обеспечении исполнения одного обязательства (предшествующая ипотека) может быть предоставлено в залог в обеспечении исполнения другого обязательства, того же или иного должника, тому же или иному залогодержателю (последующая ипотека). Последующая ипотека допускается, если она не запрещена предшествующими договорами об ипотеке того же имущества, действие которых не прекратилось к моменту заключения последующего договора ипотеки. Если предшествующий договор об ипотеке предусматривает условия, на которых может быть заключён последующий договор об ипотеке, последний должен быть заключён с учётом этих условий. Вопрос №62. Исполнение денежного обязательства. Очередность погашения требований кредиторов по денежному обязательству. 1. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях 2. Должен быть решен вопрос о возможности проведения между сторонами наличных и безналичных расчетов 3. Сроки и порядок расчетов определяются сторонами 4. Возможна выдача аванса, предоплата, периодические платежи 5. Для снижения риска инфляционных убытков кредитора предусмотрена возможность фиксации суммы в иностранной валюте 6. Место исполнения денежного обязательства – место жительства (нахождения кредитора), иное место может быть определено законом или договором 7. Момент прекращения – момент зачисления на банковский счет кредитора или момент передачи денег Виды денежных обязательств: 1. Обязательства, необходимо предполагающие передачу денежной суммы 2. Обязательства, лишь допускающие такую передачу 3. Банковские обязательства – с участием банка или иного профессионального участника денежного рынка Денежное обязательство возникает: 1. По соглашению. 2. По воле одной из сторон – в результате требования кредитора о возмещении убытков. 3. Помимо воли сторон – причинение вреда здоровью, неосновательное обогащение, находка, алименты. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Очередность погашения требований по денежному обязательству: Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты, а в оставшейся части – основную сумму долга Вопрос №63. Неустойка и ее виды. Неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причиненные ему убытки. Неустойка представляет собой заранее согласованные сторонами убытки, поэтому кредитор, требуя уплаты неустойки, не обязан доказывать ни сам факт причинения ему убытков, ни их размер. Неустойка - это не только способ обеспечения исполнения обязательства, но и форма имущественной ответственности, поэтому взыскание неустойки требует наличия оснований ответственности. Преимущества неустойки по сравнению с возмещением убытков: 1. Неустойка взыскивается за факт нарушения обязательства, хотя убытки при этом могли и не возникнуть. 2. Является точно фиксированной величиной, заранее установленной и известной обоим участникам. 3. Может быть дифференцирована в зависимости от значения обязательства, характера правонарушения и других существенных моментов. 4. С нарушителя могут быть взысканы убытки в части непокрытой неустойки. Виды неустойки. 1) По основанию возникновения: • Законная- непосредственно установлена в законе (когда взымается, в каком размере). Например, в транспортном уставе, кодексе. Даже, если стороны её не указали в договоре, то она действует на основании закона. Соглашение сторон об отказе от законной неустойки является недействительным. • Договорная. Соглашение о неустойке всегда заключается в письменной форме, даже если основное обязательство было совершено устно. 2) По соотношению с убытками: • Зачётная неустойка, когда взыскиваемая сумма неустойки засчитывается в покрытие убытков. Если ни законом, ни договором нём указано как соотносятся убытки и неустойка, то используется зачётная неустойка. • Штрафная, когда взыскиваются и неустойка, и убытки. • Исключительная, когда взыскивается только неустойка, а убытки не взыскиваются. • Альтернативная, когда взыскиваются либо неустойка, либо убытки. 3) По способам взыскания неустойка подразделяется на 3 вида: • Штраф взыскивается в твердых суммах или в кратном отношении к сумме невыполненного обязательства - двукратном, трехкратном и т.д. • Неустойка в узком смысле слова (собственно неустойка) взыскивается в процентном отношении к сумме невыполненного обязательства - 1,5,10 % и т.д., и взыскивается однократно; • Пени (от латинского - роеnа - наказание) взыскиваются в процентах к сумме невыполненного обязательства - 0,1; 0,5% и т.д., и взыскивается многократно за каждый день просрочки в течение определенного срока. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, обеспеченного неустойкой, должник может уплатить неустойку в добровольном порядке, если этого не происходит, то она взыскивается по решению суда. При рассмотрении спора необходимо учитывать следующие обстоятельства: Во-первых, неустойка взыскивается при неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства независимо оттого понёс ли кредитор в результате данного правонарушения убытки. (поэтому кредитор не обязан доказывать причиненные ему убытки по требованию об уплате неустойки). Во-вторых, если должник не несёт ответственности за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, то кредитор не вправе требовать уплаты неустойки. Например, если все договор вмешалась непреодолимая сила, то никто не несёт за неё ответственности. В-третьих, суд может (но не обязан) уменьшить неустойку, подлежащую уплате, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При этом под последствиями подразумевается не только значительный размер убытков, понесённых кредитором, но и иные обстоятельства негативного характера. Например, нанесен урон деловой репутации кредитора. Размер неустойки в связи с несоразмерностью последствия может быть снижен на ряду с уменьшением ответственности должника на том основании, что неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства произошло по вине обеих сторон. При этом уменьшение размера неустойки ни в коим случае не затрагивает право кредитора возместить убытки. Вопрос №64. Залог и его виды (кроме ипотеки), Залоговые отношения – абсцессорные (дополнительные) Содержание: в силу залога кредитор по основному обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя). Удовлетворение требований кредитора может осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя. Функции: 1. Стимулирующая 2. компенсационная Обеспечительная сила залога и его преимущество заключается в следующем: 1. При залоге заранее определяется имущество, как правило, ценное и высоко ликвидное, обеспечивается его наличие и сохранность. 2. Обеспечивает кредитору возможность удовлетворить свои требования за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами (т.е. в первую очередь удовлетворяются требования залогодержателя, а из оставшейся суммы – других кредиторов). Обязательно страхование заложенного имущества от рисков утраты или повреждения, залогодержатель имеет право получить удовлетворение из страховых выплат. 3. Опасность утраты заложенного имущества стимулирует должника исполнить обязательство. Договор о залоге должен содержать: 1. Предмет залога и его оценка 2. Существо, размер и срок исполнения обязательства 3. Указание на то, у кого из сторон находится заложенное имущество Должен быть совершен в письменной форме: 1. Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество должен быть нотариально удостоверен, если основное обязательство возникло из договора, подлежащего нотариальному удостоверению 2. Договор о залоге недвижимого имущества подлежит гос. регистрации Несоблюдение требований влечет недействительность договора Предмет залога: 1. Имущество, на которое направлено обязательство, имущественные права 2. Только не требования, неразрывно связанные с личностью кредитора (об алиментах, о возмещении вреда, иные права) Залог может быть: 1. С передачей заложенного имущества залогодержателю (заклад). 2. Без передачи. 3. Твердый залог – предмет остается у залогодателя, но хранится под замком или печатью залогодержателя, т.е. сам залогодатель не имеет права ни пользоваться им, ни распоряжаться Кредит: товар находится в залоге у продавца до тех пор, пока не произойдет полная оплата Взыскание предмета залога может быть только по решению суда, если: 1. Жилое помещение 2. Имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность 3. Залогодатель – безвестно пропавшее лицо 4. Имущество заложено в разных обязательствах Взыскание запрещено: 1. Сумма неисполненного обязательства менее чем 5 % от заложенного имущества 2. Период просрочки менее, чем 3 месяца Вопрос №65. Поручительство. По договору поручительства, поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним обязательством полностью или в части. Сущность поручительства состоит в том, что кроме должника появляется ещё один должник-поручитель. Поручительство может обеспечиваться как существующее обязательство, так и обязательства, которые возникнут в будущем, но учитывая акцессорный характер поручительства во втором случае права и обязанности по договору поручительства возникают с момента появления основного обязательства. В результате заключения договора поручительства кредитор имеет право потребовать исполнения обязательства не только от должника, но и от поручителя. Степень вероятности исполнения обязательства повышается. Именно в этом состоит обеспечительный характер поручительства. Договор должен быть совершён в письменной форме. Наиболее предпочтительно составление одного документа, подписанного сторонами. Иногда поручительство оформляется договором, заключённым путём обмена документами. Несоблюдение письменной формы влечёт недействительность договора поручительства. В договоре указываются существо, размер, срок исполнения и стороны основного обязательства, обеспечиваемого поручительством. Здесь же формулируется обязанность поручителя отвечать перед кредитором за неисполнение должником его обязательства. Должник и поручитель выступают как солидарные должники. Это значит, что каждому из них может быть предъявлено требование в полном объёме. Вместе с тем в случаях, прямо предусмотренных законом или договором, поручитель может выступать как субсидиарный, т.е. дополнительный должник. При поручительстве должник и поручитель находятся в обязательственных отношениях с кредитором, тогда как между поручителем и должником отношений не возникает и только в случае если поручитель исполнит обязательство вместо должника, то он занимает место кредитора в обязательственном правоотношении. При этом к нему переходят все права, которые ранее принадлежали кредитору. Законом или договором такое право поручителя может быть ограничено. Если обязательство исполнил сам должник, он обязан немедленно сообщить об этом поручителю. В противном случае, поручитель также исполнившей обязательство вправе взыскать с кредитора не основательно полученное либо предъявить регрессионное требование должнику. Иногда обязательства должника обеспечивается поручительством нескольких лиц, при этом возможны варианты: 1) Поручительство дано несколькими лицами по разным договорам поручительства 2) По одному договору на стороне поручителя выступает несколько лиц Поручительство прекращается: 1) В случае прекращения обеспеченного им обязательства. 2) В случае изменения обеспеченного им обязательства, если это влечёт увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя на что он согласия не давал (например, увеличивается размер процентов по кредиту). 3) При переводе долга по обеспеченному поручительством обязательству на другое лицо, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за другого должника. 4) Если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. 5) Истечение срока, на которое дано поручительство. В случае, когда такой срок не установлен, поручительство прекращается если кредитор в течении года со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства, не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен и не может быть определен моментом востребования, поручительство прекращается если кредитор не предъявит иск в течении двух лет со дня заключения договора поручительства. Вопрос №66. Независимая гарантия. Содержание: гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом Выдача независимой гарантии: 1. Односторонняя сделка, поскольку для ее совершения достаточно волеизъявления одной стороны – гаранта 2. Юридически связывает гаранта возможностью предъявления бенефициаром требования исполнения обязательства, вытекающего из нее. Главный признак гарантии – независимость от основного обязательства, т.е. отсутствие аксцессорности. Это означает, что гарантия: 1. Не прекращается с прекращением основного обязательства и не изменяется с его изменением 2. Не становится недействительной при недействительности основного обеспечиваемого обязательства 3. Не дает гаранту права ссылаться при предъявлении к нему требований бенефициаром на возражения, которые связаны с обеспечиваемым обязательством 4. Не ставит действительность обязательства гаранта перед бенефициаром в зависимость от каких-либо требований или возражений принципала, основанных на отношениях принципала с гарантом или бенефициаром 5. Устанавливает, что обязательство гаранта по уплате денег должно быть исполнено даже в случае приостановки платежа гарантом, по истечении 7 дней при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требований бенефициара Субъекты отношений: 1. Гарант – лицо, которое выдало письменный документ, содержащий обязательство выплатить денежную сумму в случае представления бенефициаром письменного требования об оплате, составленного в соответствии с условиями независимой гарантии: 1) Банки 2) Кредитные учреждения 3) Коммерческие организации К обязательствам иных лиц, выдавших независимую гарантию, применяются правила о договоре поручительства 2. Принципал (должник) – лицо, являющееся должником по обязательству, исполнение которого обеспечивается независимой гарантией, выданной гарантом по его просьбе – ЮЛ и ФЛ 3. Бенефициар (кредитор) – лицо, в пользу которого как кредитора принципала выдается независимая гарантия – ЮЛ и ФЛ Основание выдачи независимой гарантии – просьба принципала, которая может определяться соглашением гаранта и принципала о порядке и условиях выдачи банковской гарантии Независимая гарантия выдается в письменной форме, позволяющей: 1. Достоверно определить условия гарантии 2. Удостовериться в подлинности ее выдачи Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом. Это связано с необходимостью предотвращения злоупотреблений гарантом Содержание гарантии: 1. Дата выдачи 2. Принципал 3. Бенефициар 4. Гарант 5. Основное обязательство 6. Денежная сумма, подлежащая выплате 7. Срок действия гарантии 8. Обстоятельство, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии Формы нарушений гаранта: 1. Задержка 2. Необоснованный отказ в выплате и пр. Обязательство гаранта по гарантии прекращается: 1. Уплатой бенефициару суммы долга. 2. Окончание срока, на который она выдана. 3. Отказом бенефициара от своих прав по гарантии. 4. По соглашению гаранта с бенефициаром. Виды независимых гарантий: I. В зависимости от характера обязательств: 1. Тендерные гарантии 2. Гарантии исполнения 3. Гарантии возврата платежа II. В зависимости от того, имеет ли гарант право отозвать гарантию: 1. Отзывные 2. Безотзывные –по общему правилу III. В зависимости от права бенефициара передавать другому лицу свои требования гаранту: 1. Передаваемые 2. Непередаваемые – по общему правилу Вопрос №67. Удержание. Задаток. Обеспечительный платеж. Удержание вещи – право кредитора, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Исключение: в отношениях между предпринимателями удержание может быть использовано для обеспечения любого обязательства, в том числе и не связанного с оплатой вещи или возмещением убытков Характерные черты: 1. Производность – может возникнуть постольку, поскольку существует обязательство и данное обязательство должником не исполняется. 2. Неделимость предмета удержания (кредитор вправе удерживать всю вещь целиком). 3. Незаменимость предмета. 4. Право следования – кредитор сохраняет право удержания вещи, даже если права на нее были приобретены другим лицом, также и с кредиторами. 5. Основание права удержания – закон. 6. Правом на удержание обладает кредитор любого обязательства, если оно нарушено должником. 7. Специального указания в договоре не требуется. 8. При неисполнении обязательства кредитор вправе удовлетворить свои требования из стоимости удерживаемой вещи (в судебном и внесудебном порядке). 9. Реализация вещи производится путем продажи с публичных торгов. 10. Есть и специальные нормы: подрядчик при уклонении заказчика от оплаты может по истечении месяца и после предъявления двух предупреждений продать результат работы. Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Наиболее часто применяется между гражданами (купля-продажа, аренда транспортных средств) Предмет задатка – денежная сумма, составляющая часть суммы, причитающейся кредитору Субъекты: 1. Задаткодатель 2. Задаткополучатель Соглашение о задатке должно быть заключено в письменной форме, но несоблюдение этого требования на действительность сделки не повлияет. Последствия заключения в устной форме – лишение возможности ссылаться на свидетельские показания. Функции: 1. Обеспечительная: 1) Если за неисполнение обязательства виноват задаткодатель – то задаток остается у задаткополучателя 2) Если виноват задаткополучатель – он обязан уплатить задаткодателю двойную сумму задатка 2. Платежная – задаток передается в счет причитающихся платежей по основному обязательству (в качестве частичной оплаты по договору) 3. Удостоверительная (доказательственная) – задаток выдается в доказательство заключения договора Следует разграничивать задаток и аванс. Аванс не может выполнять обеспечительную функцию – если кредитором получен аванс, а обязательство не возникло или не исполнено, то аванс подлежит возврату. Обеспечительный платеж – денежное обязательство, в силу которого стороны обязаны возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, или обязательство, в котором надлежащее исполнение или ненадлежащее исполнение основного обязательства обеспечивается внесением одной из сторон определенной денежной суммы Основания возникновения: 1. Договор. 2. Требования, связанные с участием в сделках, предусматривающие обязанность стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен, курса валют и т.д. При наступлении обстоятельств, предусмотренных договором, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения соответствующего обязательства, в случае не наступления – обязательный платеж подлежит возврату. Вопрос №68. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность – вид юридической ответственности, предусмотренная законом или договором мера государственного принуждения имущественного характера, применяемая в целях восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя Особенности: 1. Призвана восстановить имущественный статус потерпевшего (воздействует на имущество, а не на личность) 2. Это ответственность правонарушителя перед потерпевшим (соразмерность ответственности понесенным убыткам) 3. Меры ответственности могут быть установлены как законодательством, так и самими участниками Функции: 1. Восстановительная 2. Предупредительно-воспитательная 3. Репрессивная Виды: I. По признаку сферы возникновения отношений: 1. Договорная – реакция на нарушение договорных обязательств. 2. Внедоговорная – реакция на нарушение прав субъектов, не связанных договорами (за причинение морального вреда, ответственность недобросовестной стороны в случае недействительности сделки). 3. За нарушение правопорядка, нравственности, злоупотребление правом (лишение права, отказ от его защиты). II. По характеру: a. В натуральной форме- жизнь, здоровье и прочее нельзя компенсировать b. В денежной форме III. По признакам множественности лиц на обязанной стороне и способу исполнения обязанностей: 1. Долевая – каждый из участников отвечает в объеме, соразмерном его доле. 2. Солидарная – любой из солидарных должников обязан по требованию потерпевшей стороны принять на себя бремя ответственности в полном объеме или частичном (при неделимости предмета, предпринимательской деятельности). 3. Субсидиарная – лицо несет ответственность за нарушения, совершенные основным должником, дополнительно. Особенности: 1) Возлагается на лицо не нарушителя 2) Является дополнительной. 3) Требования кредитора удовлетворяются в сумме, которую основной должник не покрыл. 4) По характеру: Основание возникновения – правонарушение. Общие условия ответственности: 1) Противоправность поведения означает, что оно противоречит как нормам объективного права, так и субъективным правам других лиц. Противоправность при нарушении договорных обязательств состоит в том, что нарушается общее правило, согласно которому обязательства должны исполняться надлежащим образом. Поведение считается противоправным независимо от того, знал ли нарушитель о неправомерности своего поведения или нет. Следовательно, в ГП существует презумпция противоправности акта, причиняющего вред. Нарушитель может опровергнуть эту презумпцию, предоставив доказательства того, что был управомочен на совершение вредоносных действий. Например, пожарные заливают квартиры при тушении пожара. Противоправным может быть, как действие, так и бездействие. Бездействие рассматривается в качестве условия ГП ответственности в случаях, когда на субъект возложены обязанности по совершению активных целенаправленных действий, которые он не исполняет. 2) Наличие вреда. Например, если столкнулись 2 автомобиля, но нет вреда, то и ГП ответственности не будет. Под вредом понимается всякое умаление или уничтожение субъективного гражданского права или блага. Вред бывает имущественным и неимущественным. Под имущественным понимают материальные экономические последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму. Под неимущественным вредом понимаются такие последствия правонарушения, которые не имеют экономического содержания, например, моральный вред. Неимущественный вред данного вида лежит в основе применения такой меры воздействия, как компенсация морального вреда. 3) Наличие причинной связи между причинённым вредом и противоправностью поведения. Для того, чтобы наступила ГП ответственность необходимо, чтобы существовала причинная связь между убытками и противоправным поведением. В институте ответственности принимается во внимание причинная связь между юридически значимым актом поведения субъекта и вредом в имущественной или личной сфере другого лица. Цель учёта - возложение ответственности на причинителя, т.е. на лицо, действием или бездействием которого порождены вредные последствия. Юридическое значение имеет только прямая связь, когда одно явление непосредственно вытекает из другого. Например, водитель нарушил ПДД и произошла авария, был причинён вред другому автомобилю. при этом следует иметь ввиду, что простая временная последовательность событий ещё не означает наличия причинно-следственной связи между ними. 4) Вина. Под виной понимается психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям. Вина существует в форме умысла и неосторожности. Умысел нарушителя влечёт возложение жёстких мер ответственности в виде лишения права (Например, гражданин лишается наследства, если действовал против наследодателя и других наследников), конфискацией имущества, штрафных неустоек повышенных размеров. В свою очередь, неосторожность может простой и грубой. Чем очевиднее при данных обстоятельствах возможность наступления вреда, которую должен был предвидеть нарушитель, тем более грубую степень неосторожности он проявит. По общему правилу, степень неосторожности при возложении мер ответственности не важна, однако простая и грубая неосторожность приобретают значение при так называемой, смешанной ответственности, когда учитывается не только вина нарушителя, но и степень вины потерпевшей стороны. Вина лица, допустившего правонарушение, предполагается, и он сам должен доказать её отсутствие. Вина является только условием, но не мерой ответственности, т.е. независимо от вины, убытки будут возмещаться в полном объёме. Стороны освобождаются от ответственности при отсутствии условий привлечения к ней: 1. если неисполнение обязательства и причинение вреда были правомерными (ничтожная сделка, необходимая оборона); 2. если нет убытков, подлежащих возмещению; 3. если убытки не находятся в причинной связи с поведением ответственного лица (либо третьего лица, за которого оно отвечает); 4. если нет вины нарушителя, за исключением случаев, когда законом или договором предусматривается ответственность независимо от вины. Законодатель предусматривает несколько случаев ответственности независимо от наличия вины причинителя вреда: 1. Независимо от вины отвечают специальные субъекты гражданского права, занимающиеся предпринимательской деятельностью (коммерческие организации и индивидуальные предприниматели); 2. Владельцы источника повышенной опасности также отвечают независимо от вины. 3. Иные субъекты гражданских правоотношений. Например, ответственность, причиненная за вред, причиненный некачественным товаром, работой, услугой. Например, заводской брак. Несчастные случаи и непреодолимая сила относятся к числу обстоятельств, которые по общему правилу освобождают должника от ГП ответственности. Случаи - это обстоятельства, свидетельствующее об отсутствии вины кого-либо из участников. Такое обстоятельство характеризуется тем, что заранее его предвидеть невозможно. Под непреодолимой силой понимается чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях событие. Например, наводнение, землетрясения, забастовки, войны. Непреодолимая сила не зависит от воли участников правоотношения и, как правило, исключает возможность её предвидения. Освобождение от ответственности вследствие непреодолимой силы может иметь место только тогда, когда существует причинная связь между непреодолимой силой и возникшим вредом. Вопрос №69. Характер и объем гражданско-правовой ответственности. Принцип полного возмещения убытков – кредитор может требовать их уплаты в части, не покрытой неустойкой или процентами. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы это право не было нарушено (упущенная выгода). Примирительно к коммерческим организациям упущенной выгодой является не полученная прибыль этой организации, а для граждан – не полученная з/п, авторское вознаграждение или иное. При взыскании упущенной выгоды следует исходить из того, что возможность получения прибыли существовала реально, а не в качестве субъективного представления. Именно поэтому закон требует при определении упущенной выгоды учитывать предпринятые кредитором для её получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе наряду с другими убытками требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньше чем такие доходы. Закон закрепляет принцип полного возмещения убытков. Из этого следует, что должны возмещаться как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Вместе с тем, в случаях, прямо предусмотренных законом, возмещение убытков может быть ограничено. Наиболее характерными формами выражения ГП ответственности являются неустойка, убытки, возмещение в натуре. Размер неустойки за причинение имущественного вреда определён в законе или договоре. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом независимо от того предусмотрена обязанность её уплаты соглашением сторон. Расчёт неустойки привязывается к какой-либо известной сторонам денежной величине, имеющей или не имеющей отношения к обязательству. Если речь идёт о компенсации неимущественного вреда, то такая компенсация назначается судом в твёрдой денежной сумме. По своей природе компенсация неимущественного вреда относится к мерам ответственности (штрафам). Суд учитывает заслуживающие внимания обстоятельства, влияющие на размер компенсации. ГК формулируют 2 критерия: 1) Принимается во внимание характер и степень причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий 2) Учёту подлежит степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера убытков учитывается: 1) Удовлетворено ли требование кредитора о возмещении должником добровольно или принудительно (через суд) 2) Какие цены существуют в месте исполнения обязательства 3) Получил ли должник, нарушивший право, вследствие этого доходы. Если требование кредитора удовлетворено должником добровольно, то для определения размера убытков во внимание принимаются цены, существующие в день удовлетворения обязательства. Если требование кредитора не удовлетворено добровольно должником, то суд может определить величину убытков, исходя из цен в день предъявления иска или в день вынесения решения. Однако, эта норма носит диспозитивный характер и иное может быть предусмотрено законом или договором. Размер упущенной выгоды должен определяться с учётом разумных трат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. Если вред причинён имуществу, то иногда он может быть возмещен в натуре. Так в обязательствах из причинения вреда, суд присуждая причинение вреда, обязывает предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.д. Вопрос №70. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение обязательств – погашение прав и обязанностей, составляющих содержание обязательств его участников. Основания прекращения обязательств – юридические факты, с наступлением которых закон или договор связывает прекращение обязательства Способы прекращения: 1. Исполнение обязательств. 2. Соглашение сторон (отступное, новация, прощение долга) 1) Отступное – обязательство может быть прекращено предоставлением отступного уплатой денежных средств или передачей иного имущества 2) Новация – замена первоначального обязательства другим между теми же лицами. 3) Прощение долга – освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц. 3. Зачет встречного требования – обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо не указан или определен моментом востребования. Для него достаточно заявления одной стороны. Не подлежат зачету требования: 1) По которым истек срок исковой давности. 2) По возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью. 3) О взыскании алиментов. 4) О пожизненном содержании. 4. Инициатива одной стороны – когда отказ разрешается законом или договором: 1) По решению суда при существенном нарушении условий договора другой стороной. 2) Без вмешательства суда. 3) По общему правилу, односторонний отказ не допускается. 5. Невозможность исполнения – форс-мажорные обстоятельства. Бремя доказывания лежит на должнике. 6. Издание акта ОГВ или ОМСУ. Но если подобный акт был издан вследствие неправомерных действий или бездействия должника, то его обязательство не будет прекращено. 7. Совпадение в одном лице должника и кредитора – происходит правопреемство, в результате которого обязательства аннулируются – наследодатель должен был наследнику 8. Смерть ФЛ и ликвидация ЮЛ – когда обязательства связаны с личностью (договор ренты), в остальных случаях переходят по наследству, а при ликвидации ЮЛ не происходит правопреемство (исключение: возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью – ЮЛ обязано перевести средства органам социального страхования для их выплат пострадавшим). Вопрос №71. Понятие и виды договоров. Принцип свободы договора. Договором признаётся соглашение двух или нескольких сторон об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор является двусторонней или многосторонней сделкой. Подавляющее большинство сделок представляют собой договоры, что обуславливает большое значение договора в экономической жизни общества. Основным принципом при заключении договора является принцип его свободы. Это означает: 1) субъекты гражданского права свободны в решения вопросов заключения договора (за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством); 2) субъекты гражданского права свободны в выборе партнера при заключении договора; 3) субъекты гражданского права по своему усмотрению могут выбрать вид заключаемого договора. Стороны вправе заключить договор, содержащий элементы разных договоров (смешанный договор), либо заключить договор, не предусмотренный ГК РФ; например, договор аренды с последующим выкупом имущества. 4) субъекты гражданского права могут по своему выбору устанавливать условия договора, кроме случаев, когда содержание договора установлено законом или иными правовыми актами Значение договора состоит в том, что он является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей. Это основной способ оформления связей участников гражданского оборота, договор стабилизирует отношения участников гражданского оборота, делает их предсказуемыми, стимулирует инициативу субъектов гражданских правоотношений и способствует развитию производства. Виды договоров: 1. По моменту возникновения прав и обязанностей выделяют: • консенсуальные договоры - с момента соглашения. • реальные договоры - с момента передачи имущества. 2. Из соотношения прав и обязанностей, возникающих из договора, выделяют: • возмездные договоры - исполнение обязанностей одной стороны должно сопровождаться материальной или иной встречной компенсацией, осуществляются путем уплаты цены, установленной договором либо тарифом (фиксированной, если невозможно установить цену) • безвозмездные договоры - исполнение обязанностей одной стороной без встречного представления другой стороной. 3. В зависимости от соотношения прав и обязанностей договоры могут быть: • односторонне обязывающие - в этом случае у одной стороны есть только право, а у другой только обязанность либо обе стороны имеют только права. Например, договор займа - у одной стороны право дать, а у другой выплатить заем. Например, договор дарения- у дарителя- право подарить, а у одаряемого - право принять подарок, обязанностей у обеих сторон нет. • взаимно обязывающие - у каждой из сторон есть одновременно и права, и обязанности. Например, договор к-п. 4. По целям, последствиям, которые наступают в результате заключения договора выделяют: • Предварительные, сущность которого состоит в том, что его стороны обязуются в будущем заключить основной договор. Условия предварительного договора должны позволять установить предмет будущего основного договора, а также другие существенные его условия. В предварительном договоре может быть указан срок заключения основного. При отсутствии такого условия, считается, что основной договор должен быть заключён в течении года с момента подписания предварительного. Предварительный договор должен иметь ту же форму, что и основной. Если она не установлена, то письменную форму. Несоблюдение этих правил влечёт ничтожность предварительного договора. • Основные - договоры, свидетельствующие о закреплении и исполнении основных условий. 5. Выделяют: • Договор в пользу сторон. Они порождают права и обязанности у этих сторон. • В пользу третьих лиц. Влекут возникновение у них соответствующих прав. Например, договор доверительного управления имуществом. 6. Публичный договор. Публичными признаются договоры на передачу товара, выполнение работы или оказание услуг, которые коммерческая организация по характеру своей деятельности обязана заключить с любым потребителем по его требованию. Например, перевозка в общественном транспорте, розничная торговля. Субъектами договора являются с одной стороны - организация, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а с другой - потребитель. Если коммерческая организация необоснованно уклоняется от заключения договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить публичный договор и о возмещении причиненных убытков. Условия публичного договора должны быть одинаковы для всех потребителей, если иное не предусмотрено законом. 7. Договор присоединения. Специфика этих договоров состоит в том, что их условия определяются одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах. Другая сторона принимает условия договора путём присоединения к предложенным условиям в целом. Т.е. либо принимает все условия, либо отказывается от заключения договора. Например, договор сотовой связи. Стороне, которая присоединилась к договору, не определяя его условия предоставлено право требовать расторжения или изменения договора в случае, когда он: • Лишает потребителя прав, обычно предоставляемых ему по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение своих обязанностей • Содержит в себе явно обременительные для присоединившейся стороны, условия, которые она из разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у неё возможности участвовать в определении условий договора. 8. Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. К отношениям сторон, не урегулированными отдельными договорами применяются общие условия рамочного договора, если иное не вытекает из существа обязательства. 9. Опционный договор. В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом. Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями. Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом. Опцион на заключение договора должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора, подлежащего заключения. Предмет договора может быть обозначен любым способом, позволяющим его идентифицировать. По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств. 10. Договором с исполнением по требованию (абонентским договором) признается договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей или иного предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. Вопрос №72. Содержание договора. Толкование договора. Содержание договора – права и обязанности сторон, касающиеся обстоятельств, предопределяющих юридическую природу, сущность и специфику каждого договора Обстоятельства: 1. Предмет договора 2. Иные обстоятельства 3. В купле-продаже: качественная характеристика продаваемой вещи и ее цена, время и способ передачи вещи 4. В договоре строительного подряда: работа по строительству объекта и ее оплата, подготовка отчетно-сметной документации, срок строительства и сдачи готового объекта Содержание договора определяется сторонами, если оно не установлено законом Условия договора в зависимости от влияния факта согласования сторонами на его заключение: 1. Существенные – условия, достижение соглашения по которым обязательно для признания договора заключенным, их можно выявить из определения договора (договор купли-продажи: предмет договора, в розничной продаже – цена): • Условия о предмете договора – неверные данные о предмете договора влекут признание его фиктивным • Условия, названные в соответствующем НПА как существенные (купля-продажа – цена) • Условия, которые необходимы для договора данного вида и выражающие его природу: срочные, бессрочные договоры. При отсутствии любого из существенных условий договор считается незаключенным. Предметом договора обычно являются какие-либо вещи или определённые действия, которые должна совершить другая сторона. Эти действия могут быть как юридическими, так и фактическими. Предмет договора считается существенным условием для любого договора, т.к. беспредметных договоров не бывает. К числу условий, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные относятся, например, страховой риск для договора страхования. Условие о цене является существенным для возмездных договоров только в случаях, прямо предусмотренных законом. Цена определяется соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются так называемые устанавливаемые или регулируемые цены (определяемые государственными органами). Цена выражается в рублях, но она может быть эквивалента определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. В случаях, когда в возмездном договоре отсутствует условие о цене и она не может быть определена, исходя из других условий договора, то применяется цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за аналогичные товары, работы, услуги. 2. Обычные – условия, сформулированные обычаем делового оборота, применимые к отношениям сторон, если невозможно определить их содержание на основании договора или принципа диспозитивности сторон. Не требуют согласования сторон, они предусмотрены НПА и в силу заключения сторонами определенного вида договора приобретают силу обязательных для исполнения условий договора. условия не нуждаются в согласовании сторон. Они предусмотрены в соответствующих нормативных актах и вступают в действие в момент заключения договора. Например, при заключении договора аренды автоматически включается условие, что риск случайной гибели несёт собственник. 3. Случайные – не влияют на заключение договора, предусматриваются не законом, а договором, включаются в договор по предложению одной из сторон. Это условие может оказаться существенным для одной стороны, если она согласна заключить договор при включении в него только этого условия. Отсутствие случайного условия влечет признание договора незаключенным лишь в том случае, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного условия. Условия, не включенные в договор, признаются случайными, если не доказано, что они являются субъективно-существенными. Толкование договора позволяет установить, заключён ли сторонами договор, соответствует ли волеизъявление сторон их действительной воле, цель, содержание договора и отдельных его условий. Толкование договора необходимо: 1. Для установления его правовой природы (вида договора) 2. Для выяснения содержания каждого конкретного условия, которым стороны должны руководствоваться при исполнении обязательства Приемы толкования: 1. Грамматические 2. Систематические 3. Логические Буквальное - При толковании условий договора суд использует буквальное толкование – принимает во внимание буквальное значение слов и выражений Систематическое – в случае неясности буквального значения устанавливается путем сопоставления с другими положениями договора. Однако в тех случаях, когда положения ясны и понятны, оно необходимо для правильной квалификации договора и выяснения прав и обязанностей сторон Вопрос №73. Общий порядок заключения договоров. Договор может быть заключён в любой форме, предусмотренной для сделок, если законом или договором данного вида не установлена определённая форма. Стороны могут договориться заключить договор в определенной форме. В этом случае, договор считается заключённым после придания ему этой формы, даже если законом для договора данного вида, она и не требовалась. Письменная форма обязательна: a. если договоры заключаются между юридическими лицами; b. если договоры заключаются между юридическими лицами и гражданами; c. если договоры заключаются гражданами между собой на сумму свыше 10 тысяч рублей; d. если письменная форма предусмотрена законом для договоров, заключаемых гражданами между собой независимо от суммы; e. для внешнеэкономических договоров. Некоторые договоры, заключаемые в письменной форме, требуют нотариального удостоверения. Нотариальное удостоверение обязательно: 1. когда нотариальное удостоверение договора предусмотрено законом; 2. когда стороны своим соглашением обусловили нотариальное удостоверение заключаемого ими договора. Договоры могут быть заключены путём выражения воли молчанием или конклюдентными действиями. Молчанием может быть выражена воля заключить договор в случаях, когда это предусмотрено законом или самими сторонами. С помощью конклюдентных действий заключаются договоры в устной форме. В определённых случаях, конклюдентные действия могут использоваться и для заключения договора в письменной форме. Эта форма соблюдена, если письменное предложение заключить договор принято конклюдентными действиями, которые должны быть совершены лицом, получившим оферту в срок, установленный для её акцепта (принятия предложения). Договоры, заключённые по поводу недвижимого имущества, подлежат государственной регистрации. Граждане и ЮЛ перед заключением договора вправе провести переговоры о заключении договора, они самостоятельно несут расходы, связанные с проведением переговоров и не несут ответственности за то, что соглашение не достигнуто. В соответствии с законом, договор вступает в силу и приобретает обязательный для сторон с момента его заключения. Вместе с тем, стороны могут установить, что условия заключённого ими договора распространяются и на отношения, которые возникли и до заключения договора. Заключение договора начинается с того, что одна из сторон отправляется к другой стороне с предложением заключить договор, другая сторона, соответственно, принимает это предложение. Предложение заключить договор, если оно отвечает определённым требованиям, называется офертой. Требования к оферте: 1. оферта должна быть конкретной, то есть обращенной к одному или нескольким конкретным лицам; 2. она должна включать необходимые для такого рода договоров существенные условия, то есть характеризоваться определенностью своего содержания; 3. в ней должно быть выражено намерение одного лица считать себя заключившим договор с другим, которому эта оферта направлена Предложение заключить договор может быть обращено не только к определённому лицу или к определённому кругу лиц, но и быть адресованным неопределённому кругу лиц - это публичная оферта. Например, товары в магазинах, интернет-магазинах. Ответ лица, которому адресована оферта, о полном и безоговорочном согласии принять предложение заключить договор, называется акцептом. Акцепт оферты – ответ лица, которому адресована оферта о ее принятии: 1) Должен быть полным и безоговорочным. Если лицо согласно заключить договор, но на иных условиях, то такой ответ признается отказом от акцепта, но в то же время рассматривается как новая оферта. 2) Связывает лицо, направившее его, с момента его получения оферентом. Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается неполученным 3) Может быть выражено путем совершения конклюдентных действий или преступлении к ним (лицо совершает действия по выполнению указанных условий – разгружает товары, предоставляет услуги). 4) Может быть выражен посредством молчания, но в строго ограниченных случаях. По общему правилу, договор признается заключенным в момент получения оферентом акцепта. При этом учитывается, указан ли в оферте срок для ее акцепта: • Если такой срок определен, договор считается заключенным при условии, что акцепт получен лицом, направившим оферту в пределах срока. • Если акцепт получен с опозданием, договор будет считаться заключенным, если оферент немедленно сообщит другой стороне о принятии акцепта. • Если извещение об акцепте, полученном с опозданием, было направленно своевременно, то акцепт не считается опоздавшим. По общему правилу, договор может считаться заключенным путем обмена документами, в виде одного документа, подписанного сторонами (купля-продажа). Если договор подлежит гос. регистрации, то он считается заключенным с момента регистрации Реальный договор считается заключенным с момента передачи имущества. В любом случае лицо обязано направить ответ о принятии или отказе в акцепте не позднее 30 дней со дня получения оферты. Вопрос №74. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договоров на торгах. Случаи, когда для одной из сторон заключение договора является обязательным: 1. Заключение основного договора в срок, установленный предварительным договором. 2. Заключение публичного договора. 3. Заключение договора с лицом, выигравшим торги и т.д. Если такая сторона – акцептант: Оферент направляет проект договора акцептанту, который в течение 30 дней рассмотреть и направить ответ: акцепт, оферту на других условиях, отказ от акцепта. Если она необоснованно уклоняется от его заключения, то она должна возместить другой стороне причиненные убытки Если такая сторона – оферент: тоже самое. Порядок заключения оферты путем проведения торгов: 1. Договор заключается с лицом, выигравшим торги 2. Таким путем может быть заключен не любой договор, а лишь тот, существо которого это допускает 3. Организатор торгов – собственник вещи или обладатель определенного имущественного права, специализированная организация. Он обязан заключить договор с победителем. 4. Суд по иску ОМСУ может принять решение о продаже с публичных торгов бесхозяйственно содержимого жилого помещения. 5. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. 6. Выигравший торги на аукционе – лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило наилучшую цену, на конкурсе – лучшие условия. 7. Извещение о проведении торгов – не позднее 30 дней, сведения о времени, месте. Вопрос №75. Изменение и расторжение договоров. Принцип неизменности договоров – договоры должны исполняться на условиях, определенных сторонами Варианты изменения или расторжения договора: 1. По соглашению сторон – если обе стороны или большинство от сторон договора согласны на изменение 2. По требованию одной из сторон на основании решения суда: 1) При существенном нарушении договора другой стороной, которое влечет для другой стороны ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора 2) Существенное изменение обстоятельств договора – когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, то и не заключали бы договор между собой, или же заключили бы договор на значительно отличающихся условиях 3) При наличии иных условий, предусмотренных законом (инфляция, смена режима). Но сначала нужно принять меры досудебного порядка По общему правилу, стороны сами, своим соглашением приводят договор в соответствие с изменениями или расторгают его. Но если соглашение не достигнуть, то заинтересованная сторона может обратиться в суд с соответствующим исковым требованием, которое подлежит удовлетворению при наличии определенных условий в совокупности: 1. В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не должно произойти, т.е. они не могли предвидеть. 2. Изменение вызвано причинами, которые заинтересовавшая сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости, осторожности и осмотрительности, которая требовалась. 3. Исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
«Гражданское право» 👇
Готовые курсовые работы и рефераты
Купить от 250 ₽
Решение задач от ИИ за 2 минуты
Решить задачу
Помощь с рефератом от нейросети
Написать ИИ
Получи помощь с рефератом от ИИ-шки
ИИ ответит за 2 минуты

Тебе могут подойти лекции

Смотреть все 566 лекций
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot